Адвокат в тюменским №1(19), январь-февраль 2013 http://тюменский-адвокат.рф/ Последний герой Персона номера - герой Социалистического Труда Левин Алексей Гаврилович Беспристрастный автор Анатолий Кириллович Семячков, частный врач, судебно-медицинский эксперт За славно судейство замолвлю я слово! В статье рассказывается о том, как непредвзятость служительницы Фемиды к мнению специалиста, привлеченного стороной защиты, помогла избежать судебной ошибки. Судье Д.М. Гафуровой Автор посвящаю. Государство и их «помощники» 14 Государство содержит огромную рать прокуроров, участковых, оперуполномоченных, дознавателей, следователей, судей, экспертов и пр., чтобы защитить общество от посягающих на его устои. В подавляющем большинстве случаев благая цель достигается - вор сидит в тюрьме. Не все подсудимые могут использовать давление заинтересованных лиц или коррупционную составляющую. Но на отлаженном обвинительном конвейере возможны редкие сбои из-за жиденькой прослойки адвокатов и привлекаемых ими специалистов. Пытающихся за гонорар снизить наказание будущим и состоявшимся преступникам или помочь вовсе избежать такового. В подавляющем большинстве случаев это не удается. Благодаря зачаточному состоянию заявленной в УПК РФ состязательности сторон и правовому нигилизму исполнителей государственной воли, следственно-судебной и внутрисудебной корпоративности. Не помогает и низкое качество следственных дел. ЩШ1Ш ft щ а ш Расскажу о ситуации, где настойчивость защитника, квалификация задействованных им специалистов и, главное, объективность судьи поправили следствие, ошибочно вменившее ст. 112 (перелом грудного позвонка) и 115 (перелом костей носа) УК РФ. Заключение специалиста «обрывкам» дела по Адвокат Т. обратился ко мне, когда в старинном городе Тобольске уголовное дело уже рассматривала мировой судья Г. судебного участка № 4. Государственный врач - судебно-медицинский эксперт П. установил у потерпевшей Е. вред здоровью легкой и средней тяжести. Адвокат усомнился в правильности его выводов, но смог представить мне только акт судебномедицинского освидетельствования и Заключение эксперта. Работать с таким «обрывками» уголовного дела я отказался. Люблю полноценную копию «от корки до корки». Не понимаю, почему, выполняя ст. 217 УПК РФ, адвокаты пренебрегают такой возможностью. Интересен и протокол судебного заседания. Трудно предугадать, на каком «л. д.» может обнаружиться интереснейшая перспектива. Привожу пример. Будучи заместителем по экспертной работе областного бюро судебно-медицинской экспертизы, организовывал комиссионную экспертизу по призывнику, погибшему на севере Тюменской области. Вскрытие трупа, выполненное подчинёнными в г. Салехарде, разочаровывало своими нулевыми итогами. Запросил у военной прокуратуры все материалы уголовного дела. Педантично долистывал последние страницы, предчувствуя полное фиаско. И вдруг из безграмотного рапорта солдатика, сопровождавшего труп в Ростовна-Дону, узнаю, что умершего не только хранили в местном морге, но и повторно вскрыли. После получения результатов этого вскрытия с причиной смерти удалось разобраться. Адвокат настаивал. Близился решающий день судебного заседания. Я тоскливо разглядывал судебно-медицинские листочки. И высмотрел следующее. В данном случае судебно-медицинский эксперт сам не исследовал рентгенограммы, выполненные при поступлении в больницу, а сослался на описание их в истории болезни рентгенологом. Описание рентгенолога не является квалифицированным: 1. он указал на перелом костей носа на боковой рентгенограмме костей черепа и одной рентгенограмме костей носа (в одной проекции), что методически неправильно. 2. Для этого выполняются две прицельные рентгенограммы костей носа в двух проекциях; 3. При описании рентгенограммы позвоночника не указал на уплотнение (компрессию, конденсацию) костной ткани и его локализацию в теле 6-го грудного позвонка (спереди или сзади). Это не позволяет установить механизм возникновения этого перелома - при сгибании или разгибании позвоночника; 4. «присвоил» перелому позвоночника первую степень, что не относится к компетенции рентгенолога. Следовательно, достоверно утверждать по представленной документации, что у Е. имелись переломы, не представляется возможным. Кроме того, неясна длительность временного расстройства здоровья, вызванная переломом позвонка, так как сведения о давности возникновения перелома противоречивы. Воздействие на спину, указанное со слов потерпевшей, могло произойти (цитирую): 1. в начале марта (удар по спине ремнем); 2. в начале марта (удар деревянной палкой около 1 м длиной); 3. в начале апреля (от толчка ударилась носом о колено); 4. шесть дней назад (резкий наклон головы вниз); 5. два дня назад (избита); 6. момент травмы указать точно не может. Установление этого факта влияет на достоверность определения тяжести вреда здоровью. Специалист и госэксперт в суде Находки придали мне решимость, что судебно-медицинские документы не безупречны в самом главном: не обосновано наличие закрытых переломов костей носа и 6-го грудного позвонка. Так я набрался наглости выйти в суд в качестве специалиста, не увидев историю болезни, рентгенограммы, историю развития ребёнка, материалы дела, травмирующий предмет. 6 октября 2009 года суд начался с допроса государственного эксперта. Под напором разнообразных вопросов юристов, ничего не понимающих в до трёх лет) и лёгкой тяжести вреда здоровью. При этом судья в качестве доказательства назвала только повторную негосударственную экспертизу. Даже не упомянула имеющиеся в деле судебномедицинские данные государственного эксперта: акт, заключение, протокол допроса на дознании, показания в суде. А описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать (цитирую) «доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства» (УПК РФ. ст. 307, ч. 1, п. 2). Органы дознания, следствия и опеки добавили в материалы дела неразберихи, касающейся того, каковы были сами повреждения, когда и кем были причинены. Судья из этого хаоса смогла выбрать два периода марта 2009 года: 17-23 (удар палкой по спине) и 23-29 (пять ударов рукой по лицу и голове). И признала подсудимую (бывшего опекуна) виновной два раза по ч. 1 ст. 116 УК РФ. Наказала штрафом в размере 5000 рублей в доход государства. В приговоре не объяснено, каким образом оказалось, что следы от ударов по лицу, причиненные в марте, были замечены в гимназии только 10 апреля 2009 г. Вспоминаю, сколько раз доставалось моим родным детям (а заодно и племянникам), пока набирались разума. Попадись я на глаза тобольским органам опеки и судье - без детей бы оставили и по миру пустили! В городской суд (вторая инстанция) обратились: осужденная с апелляционной жалобой, где пыталась аннулировать материальное наказание, и гособвинитель с апелляционным представлением, в котором просил отменить приговор мирового судьи за мягкостью наказания. Судебный акт оставлен в силе. Мнение дилетанта Ранее, в 1961-1996 гг., побои и легкие телесные повреждения охватывались одной статьей - ст. 112 УК РСФСР. В ней не упоминалось о боли! Сейчас умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои разнесены по разным статьям. В ч. 1 ст. 116 УК РФ указано: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль...». Таким образом, для квалификации преступления по данной части ст. 116 необходимы два признака: неоднократность побоев или насильственных действий; причинение физической боли. Отсутствие этих признаков не позволяет квалифицировать преступление по указанной статье. Поэтому первый эпизод (с однократным ударом палкой по спине) вменен ошибочно. Существительное «побои» не может быть выражено в единственном числе: •Чисто - это грамматическая категория. выражающая количественную характеристик}- предмета. Большинство имен существительных изменяется по числам, т.е. имеет две формы - единственного и множественного числа... Форму только множественного числа имеют... некоторые отвлеченные существительные: именины, выборы, нападки, козни, побои» (Балашова Л.В., Дементьев В.В. Курс русского языка. Саратов, 2005). Но по-тобольски поступали все судьи, с которыми мне пришлось работать по 116-й. Неужели грамматическое значение слова отличается от правового?! Или законодатели игнорируют специалистов по русскому языку так же, как правоприменители не прислушиваются к судебно-медицинским специалистам со стороны обвинения? Более загадочным является второй признак. В медицине нет такого понятия, как физическая боль. Боль это индивидуальное внутреннее ощущение, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей (Большая медицинская энциклопедия. Изд 3-е. М., 1976. Т. 3. С. 294). Объективно аргументировать наличие (отсутствие) боли нельзя. Это признак, о котором потерпевший заявляет бездоказательно. Следовательно, законодатель предлагает суду постанавливать приговоры, принимая на веру такой непроверяемый признак, как боль, на которую ссылается потерпевший. С позиций судебного медика, самая субъективная, недоказуемая и поэтому уязвимая диспозиция этой статьи - физическая боль. Исходя из сказанного, оба эпизода нельзя квалифицировать по ст. 116. P.S. Для дотошных документы выложены на моём сайте «Частная судебно-медицинская экспертиза».