Uploaded by Полина Бондаренко

Mezhdunarodnoe pravo

advertisement
УЧЕБНЫЙ СЕКТОР СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
Материалы для подготовки
к экзаменационной дисциплине
«Международное право»
Саратов 2021
Оглавление
1. Понятие и особенности международного права....................................................................... 4
2.Система международного права. ................................................................................................ 4
3.Понятие и виды норм международного права. .......................................................................... 5
4.Реализация и толкование норм международного права. .......................................................... 5
5. Контроль в международном праве. ............................................................................................ 6
6. Возникновение международного права и периодизация истории его развития. .................. 7
7. Основные черты современного международного права.......................................................... 8
8. Понятие и виды источников международного права. Краткая характеристика основных
источников международного права. .............................................................................................. 9
9. Краткая характеристика вспомогательных источников международного права. ............... 10
10.Понятие и виды субъектов международного права. ............................................................. 11
11. Государство как основной субъект международного права. .............................................. 11
12. Правопреемство государств: международно-правовое регулирование. ............................ 12
13. Институт признания в международном праве. ..................................................................... 13
14. Проблема признания международной правосубъектности индивида. ............................... 14
15. Понятие и система основных принципов международного права. .................................... 14
16.Принцип воздержания от угрозы силой или ее применения. .............................................. 15
17. Принцип разрешения международных споров мирными средствами. .............................. 15
18. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого
государства. .................................................................................................................................... 16
19. Принцип сотрудничества государств. ................................................................................... 17
20. Принцип равноправия и самоопределения народов. ........................................................... 18
21. Принцип суверенного равенства государств. ....................................................................... 19
22. Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву. ......... 20
23. Принцип нерушимости границ. ............................................................................................. 20
24. Принцип территориальной целостности государств. .......................................................... 21
25. Принцип уважения прав человека и основных свобод. ....................................................... 21
26. Основные теории и формы взаимодействия международного и внутригосударственного
права................................................................................................................................................ 22
27. Взаимодействие международного права и внутригосударственного права Российской
Федерации. ..................................................................................................................................... 23
28. Понятие и виды международных споров. ............................................................................. 24
29. Система мирных средств разрешения международных споров: краткая характеристика.
......................................................................................................................................................... 25
30. Несудебные средства разрешения международных споров. ............................................... 25
31. Международный арбитраж и международная судебная процедура в системе мирных
средств разрешения международных споров. ............................................................................ 26
32. Понятие и виды ответственности в международном праве. ............................................... 26
33. Международно-противоправное деяние государства: понятие и виды. ............................ 27
34.Содержание международной ответственности государства за международнопротивоправное деяние. ................................................................................................................ 29
35. Имплементация международной ответственности государства за международнопротивоправное деяние. ................................................................................................................ 30
36. Ответственность государства за правомерную деятельность как особый вид
международной ответственности................................................................................................. 31
37. Международная ответственность международных организаций и международная
ответственность физических лиц. ................................................................................................ 32
38. Понятие и виды территорий в международном праве. ........................................................ 32
39. Государственная территория: понятие, состав, юридическая природа. Государственные
границы........................................................................................................................................... 33
40. Правовой режим международных рек. .................................................................................. 34
41. Правовой режим Арктики. Правовой режим Антарктики. ................................................. 35
42. Право международных договоров как отрасль современного международного права. .. 36
43. Понятие и виды международных договоров. ....................................................................... 36
44. Заключение международных договоров. .............................................................................. 37
45.Сфера действия международных договоров. ......................................................................... 37
46. Недействительность, прекращение и приостановление действия международных
договоров. ....................................................................................................................................... 38
47. Понятие и виды международных организаций. ................................................................... 39
48. Организация Объединенных Наций: история создания, принципы, цели и структура. .. 40
49. Главные органы Организация Объединенных Наций. ........................................................ 40
50. Организации, входящие в систему ООН: общая характеристика. ..................................... 41
. 51. Европейский Союз: общая характеристика. .................................................................... 44
52. Совет Европы: общая характеристика................................................................................... 47
54.Право внешних сношений как отрасль современного международного права. ................ 49
55.Дипломатические представительства: понятие, виды, состав, функции, порядок
учреждения. .................................................................................................................................... 50
56.Дипломатические привилегии и иммунитеты. ...................................................................... 51
57.Консульское право. .................................................................................................................. 52
58.Право специальных миссий. .................................................................................................... 52
59.Дипломатическое право в применении к отношениям государств с международными
организациями и в рамках международных конференций........................................................ 53
60.Международное право прав человека в системе современного международного права. . 53
64.Правовой режим внутренних морских вод. ........................................................................... 59
66.Правовой режим открытого моря. .......................................................................................... 61
67.Правовой режим дна морей и океанов и его недр за пределами национальной
юрисдикции (Район). ..................................................................................................................... 61
68.Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального шельфа. ... 62
69.Правовой режим международных проливов и каналов. ....................................................... 63
70.Международное воздушное право как отрасль современного международного права. ... 63
71.Международное космическое право как отрасль современного международного права. 64
72.Международное уголовное право как отрасль современного международного права. .... 65
73.Международный уголовный суд: история создания, компетенция, порядок организации и
деятельности. ................................................................................................................................. 66
74.Международное право вооруженных конфликтов как отрасль современного
международного права. ................................................................................................................. 67
75.Сфера действия норм международного права вооруженных конфликтов. ........................ 67
76.Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов. .......................... 70
77.Международно-правовая защита жертв войны. .................................................................... 71
78.Ограничение средств и методов ведения войны в международном праве. ........................ 72
79.Нейтралитет в международном праве. ................................................................................... 73
80.Право международной безопасности как отрасль современного международного права.
......................................................................................................................................................... 73
81.Универсальная система международной безопасности: правовые и институциональные
основы. ............................................................................................................................................ 74
82.Региональные системы международной безопасности (ОБСЕ, НАТО и ОДКБ): правовые
и институциональные основы. ..................................................................................................... 74
83.Международное экологическое право как отрасль современного международного права.
......................................................................................................................................................... 77
84.Международное экономическое право как отрасль современного международного права.
......................................................................................................................................................... 77
1. Понятие и особенности международного права.
Международное право – это система принципов и норм, регулирующих отношения властного
порядка между государствами и другими субъектами международного общения. Из данного
определения следует, что наиболее существенными чертами международного права являются особые
отношения, которые, в свою очередь, регулируются системой принципов и юридическими нормами, и
особый круг субъектов, которые участвуют в международном общении.
К отношениям, регулируемым нормами международного права, относят отношения между
государствами, между государствами и международными межправительственными организациями,
между государствами и государствоподобными образованиями, между международными
межправительственными организациями. Данные отношения составляют предмет международного
права.
Международное
право
отличается
от
внутригосударственного права по следующим основаниям:
1) по предмету правового регулирования. Международное право регулирует отношения
публичного порядка и не затрагивает отношения частного характера;
2) по кругу субъектов. В международном праве сложился особый круг субъектов; вопрос об
отнесении частных лиц к субъектам международного права является дискуссионным;
3) по способу нормообразования. В международном праве существует особый согласительный
порядок образования норм. Субъекты международного права являются непосредственными
участниками процесса нормообразования;
4) по способу защиты норм. В международном праве отсутствует какой-либо аппарат
надгосударственного принуждения. Субъекты выполняют свои международные обязательства на основе
принципа добровольного выполнения норм международного права.
2.Система международного права.
Система международного права – это совокупность взаимосвязанных принципов и норм,
регулирующих международно-правовые отношения.
Таким образом, систему международного права можно разделить на следующие категории:
1) общепризнанные принципы международного права, которые составляют его ядро и имеют
основополагающее значение для международно-правового механизма регулирования отношений;
2) нормы международного права, являющиеся общеобязательными правилами взаимоотношений
государств или иных субъектов международного права;
3) институты, представляющие собой комплексы норм определенного функционального
назначения. Институт международного права о международной правосубъектности, о международном
правотворчестве, о международной ответственности, о правопреемстве государств;
4) отрасли международного права, которые являются наиболее крупными структурными
подразделениями системы международного права и регулирующие наиболее обширные сферы
общественных отношений.
Классифицировать отрасли международного права можно по различным основаниям. К
общепризнанным отраслям международного права относят право международных договоров,
право внешних сношений, право международных организаций, право международной
безопасности, международное морское право, международное космическое право, международное
право по охране окружающей среды, международное гуманитарное право.
В отрасль международного права могут входить подотрасли, если отрасль регулирует широкий
круг отношений, институты данной отрасли, которые представляют собой мини-комплексы по
регулированию каких-либо отдельных вопросов.
Подотраслями в праве международных сношений являются консульское и дипломатическое
право, институтами данной отрасли права являются институты формирования представительств,
функции представительств, иммунитеты и привилегии дипломатических представительств, в праве
вооруженных конфликтов – группы норм, регламентирующих режимы военной оккупации, военного
плена.
Из вышеизложенного следует, что система международного права – это совокупность
взаимосвязанных элементов, общепризнанных принципов, юридических норм, а также институтов
международного права.
Различное сочетание данных элементов образует отрасли международного права.
3.Понятие и виды норм международного права.
Норма международного права – правило поведения, которое признается государствами и
другими субъектами международного права в качестве общеобязательного. Нормы международного
права следует отличать от так называемых обыкновений, или норм международной вежливости
(международной морали), которые соблюдаются субъектами международного права во взаимных
отношениях. Если международно-правовые нормы – это юридически обязательные правила поведения,
то обыкновения (или нормы) международной вежливости лишены качества юридически обязательных.
Нарушение норм международного права дает основание для международно-правовой ответственности,
а нарушение обыкновений такой ответственности не влечет. К нормам международной вежливости
относится большинство правил дипломатического этикета.
Содержание норм международного
права составляют права и обязанности, которыми наделяются государства и другие субъекты
международного права. Вступая в отношения между собой, субъекты международного права реализуют
свои права и соблюдают обязанности, устанавливаемые международно-правовыми нормами.
Исходя из содержания международно-правовой нормы субъект международного права может
судить как о своем возможном и должном поведении, так и о возможном и должном поведении других
субъектов международного права. Международно-правовая норма упорядочивает поведение участников
международных отношений, т. е. выполняет регулирующую роль во взаимоотношениях субъектов
международного права.
Нормы международного права классифицируются по различным основаниям:
1. по действию в отношении круга участников международно-правовых отношений:
а) универсальные – регулируют отношения всех субъектов международного права и составляют общее
международное право;
б) партикулярные (действующие среди ограниченного круга участников) – локальные (или
региональные) нормы, хотя они могут регулировать отношения двух или нескольких государств, не
только расположенных по соседству либо в одном регионе, но и находящихся в различных частях мира.
2. по способу(методу) правового регулирования:
а) диспозитивные – норма, в рамках которой субъекты международного права могут сами определять
свое поведение, взаимные права и обязанности в конкретных правоотношениях в зависимости от
обстоятельств;
б) императивные – нормы, которые устанавливают четкие, конкретные пределы определенного
поведения. Субъекты международного права не могут по своему усмотрению изменять объем и
содержание прав и обязанностей, предусмотренных императивными нормами. Международная
практика ХХ столетия характеризуется тем, что среди императивных норм стали выделяться нормы jus
cogens. В соответствии со ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров под нормой jus
cogens (императивной нормой) понимается норма общего международного права, принимаемая и
признаваемая международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой
недопустимо; она может быть изменена только последующей нормой такого же характера.
4.Реализация и толкование норм международного права.
Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию
смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и
реализации права. Толкование права имеет место в тех случаях, когда в ходе законотворческой и
правоприменительной деятельности возникают различные юридические ситуации, требующие
уяснения и разъяснения точного смысла и содержания предписаний правовых норм.
Толкование необходимо для установления точного смысла и сферы действия юридических норм,
определения их места в общей системе правового регулирования. Поэтому задачей и целью толкования
норм права является правильное, точное и единообразное понимание и применение закона, выявление
его сути, которую законодатель вложил в словесную формулировку.
Уяснение смысла правовой нормы происходит путем ее сопоставления с иными нормами
права, выявления ее юридической силы, сферы действия, принадлежности к определенной
отрасли, институту права.
Разъяснение норм права имеет место в тех случаях, когда оно дается субъектом, который сам не
является участником данного правоотношения, в рамках которого разъясняются права и обязанности
сторон, с целью объяснения и изложения воли законодателя, выраженной в нормативно-правовых
актах. Например, законодательные органы дают разъяснения по некоторым правовым нормам,
подлежащим применению; судебные органы – по делам, находящимся в их производстве.
Реализация — это воплощение норм международного права в поведении, деятельности
государств и других субъектов, это практическое осуществление нормативных предписаний. В
официальных документах ООН, в различных изданиях получил распространение термин
"имплементация" (англ. "implementation" — осуществление, проведение в жизнь).
Можно выделить следующие формы реализации.
Соблюдение. В такой форме реализуются нормы-запреты. Субъекты воздерживаются от
совершения действий, которые запрещены нормами международного права. Например, при
соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. одни государства (ядерные) не
передают кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также
контроль над таким оружием, а другие (неядерные) государства не производят и не приобретают
ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. В таких ситуациях пассивность субъектов
свидетельствует о том, что нормы права реализуются.
Исполнение. Данная форма предполагает активную деятельность субъектов по
осуществлению норм. Исполнение характерно для норм, предусматривающих конкретные
обязанности, сопряженные с определенными действиями. В таком виде сформулированы, например,
нормы Пактов о правах человека 1966 г. Статья 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, в частности, гласит: "Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется
уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам
права, признаваемые в настоящем Пакте...".
Использование. В этом случае имеется в виду осуществление предоставленных
возможностей, содержащихся в нормах международного права. Решения об использовании нормативных положений принимаются субъектами самостоятельно. В данной форме реализуются так
называемые управомочивающие нормы. В отличие от первых двух случаев здесь нет жесткого
предписания конкретного поведения (действия либо воздержания от него). Так, в ст. 90 Конвенции
ООН по морскому праву сказано: "Каждое государство независимо от того, является ли оно
прибрежным или не имеющим выхода к морю, имеет право на то, чтобы суда под его флагом плавали в
открытом море".
5. Контроль в международном праве.
Главное в контрольной деятельности — установление фактических обстоятельств и их
оценка с точки зрения соответствия требованиям норм права, т. е. проверка. Она осуществляется
путем сопоставления информации о деятельности государства (или иных субъектов) либо путем
сравнения деятельности с требованиями норм права. Основой любого метода контроля являются
сбор и оценка информации.
Сбор информации — это получение сведений о реализации международно-правовых норм всеми
законными средствами:
наблюдением; аэрофотосъемкой (если она разрешена договором);
использованием искусственных спутников Земли, сейсмического оборудования и других технических
средств; инспектированием; обменом информацией и специальными докладами; участием в работе
совещаний и т. д.
Оценка информации — это сопоставление деятельности с требованиями норм. Контроль
может осуществляться либо индивидуально, т. е. с помощью национальных средств, либо
совместно, посредством использования международного институционного механизма:
международных органов, организаций, комиссий, комитетов и др. (Комитет по правам человека,
Комитет экспертов МОТ, Комиссия по наркотическим средствам ЭКОСОС, Международный комитет
по контролю над наркотиками, МАГАТЭ и др.). Значительная часть международных договоров
содержит специальные нормы о контролировании действительного положения в области реализации
обязательств. Не случайно в таких договорах особое внимание уделяется правилам процедуры органов,
их функциям и полномочиям.
Государства рассматривают контроль как одно из основных средств обеспечения
соблюдения договоров. Практика идет по сути усиления роли контроля, и это закономерно: когда на
повестке дня стоит решение глобальных вопросов, расширение согласия и сотрудничества невозможно
без надлежащих мер проверки. Выдвинута идея создания общей многонациональной системы контроля
под эгидой ООН. Она поддерживается многими государствами.
Результатом контрольной деятельности являются доклады, сообщения, другие материалы
проверки, имеющие правовое значение. На их основе государствами, международными органами и
организациями могут быть приняты соответствующие решения — правоприменительные акты.
6. Возникновение международного права и периодизация
истории его развития.
Возникновение международного права связано с появлением государств. Периодизацию
развития международного права можно представить в виде четырех периодов:
1. Предыстория международного права. Древние века. Субъектами международных
отношений были не государства, а их властители. Широкое распространение получили договоры.
Они служили осуществлению не только внешних, но и внутренних функций. Средние века (VI-XVI вв.).
В силу исторических условий главным регионом, где была подготовлена почва для создания
международного права, оказалась Европа. В период Средневековья накопились значительные традиции
в сфере дипломатических отношений, переговорной практики, международной торговли (особенно
морской), ведения и прекращения войны и т. д., что подготовило в конечном счете возникновение
международного права как такового.
2. Классическое международное право. В Средние века возникает наука международного
права. Ее основоположником принято считать Гуго Гроция.
В 1625 г. он издал труд
«О праве войны и мира», охвативший все основные вопросы международного права. Большой
шаг вперед в развитии международного права был сделан Великой французской революцией.
Основами внешней политики Франции были провозглашены «всеобщий мир и принципы
справедливости», отказ от всякой войны с целью завоевания. Международное право стало
необходимым регулятором значительного объема международных отношений. Наметились сдвиги и в
национальном праве, которое, например, закрепило привилегии иностранных дипломатов, установило
правовой режим иностранцев.
3. Переход от классического к современному международному праву (1919-1946 гг.). В 1919 г.
державы-победительницы решили создать Лигу Наций и приняли ее уставный документ - Статут. Была
учреждена первая всеобщая политическая организация, "призванная обеспечить мир и сотрудничество
между государствами.
На англо-советско-американской конференции 1943 г. в
Москве было принято решение о необходимости учреждения всеобщей международной
организации, основанной на принципе суверенного равенства. В июне 1945 г. Конференция
Организации Объединенных Наций (ООН) в Сан-Франциско приняла Устав ООН, который
положил начало современному международному праву.
4. Современное международное право. Фундамент современного международного права был
заложен Уставом ООН. В политическом плане положения Устава отражали новое мышление.
В основу международного права был положен принцип
сотрудничества. Он предписывал отказ от доминировавшей на протяжении веков концепции господства
силы и замену ее концепцией господства права. Одной из самых типичных черт современного
международного права является утверждение в нем прав человека. Из совокупности норм
международное право превратилось в систему на базе единых целей и принципов.
7. Основные черты современного международного права.
Современное международное право постепенно преодолело былой дискриминационный характер,
рассталось с концепцией "международного права цивилизованных народов", исключавшей из
равноправного общения так называемые слаборазвитые страны. Сегодня можно констатировать
достижение универсальности международно-правового регулирования в том смысле, что в
международном сотрудничестве и в международных договорах могут участвовать все
заинтересованные государства.
Современное международное право декларирует запрет агрессивных, захватнических войн,
насильственных способов решения межгосударственных споров, квалифицирует такие действия,
как преступление против мира и безопасности человечества. Устав ООН выразил решимость
государств "проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи".
Современное международное право выработало достаточно действенный механизм
достижения согласованных решений, обеспечения реализации принятых норм, а также
взаимоприемлемые процедуры решения межгосударственных споров мирными средствами.
Современное международное право имеет сложную нормативную структуру, поскольку оно
включает как единые для всех или для большинства государств правила, именуемые универсальными,
общепризнанными нормами, так и правила, относящиеся к определенной группе государств либо
принятые только двумя или несколькими государствами и именуемые локальными нормами.
Современное международное право является общим для всех государств в том смысле, что
именно общепризнанные принципы и нормы характеризуют его основное содержание, его
социальную и общечеловеческую ценность. Вместе с тем оно имеет "привязку" к каждому
отдельному государству в том смысле, что на основе общепризнанных принципов и норм и в
соответствии с ними каждое государство создает и свою международно-правовую сферу,
формирующуюся из принятых им локальных норм.
Отмеченное обстоятельство не дает повода для утверждения, будто каждое государство имеет
"свое" международное право. Но у каждого государства как субъекта общего, универсального
международного права есть и свои собственные международно-правовые компоненты. Для Российской
Федерации основными источниками международного права, как и для всех других государств,
являются такие универсальные международно-правовые акты, как Устав Организации
Объединенных Наций, Венская конвенция о праве международных договоров, Венская
конвенция о дипломатических сношениях, Венская конвенция о консульских сношениях,
Международные пакты о правах человека, Конвенция ООН по морскому праву, Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну
и другие небесные тела, и подобные им по охвату государств общие многосторонние договоры, а также
общепризнанные обычаи.
Вместе с тем только для Российской Федерации и для взаимодействующих с ней в
конкретных вопросах правового регулирования государств источниками международного права
являются (назовем лишь отдельные примеры): Устав Содружества Независимых Государств и
другие соглашения в рамках Содружества, Договор по открытому небу и другие договорные акты
в рамках СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), Конвенция о сохранении
запасов анадромных видов в северной части Тихого океана, заключенная Российской Федерацией,
Соединенными Штатами Америки, Канадой и Японией, Соглашение о сохранении белых медведей,
подписанное от имени правительств Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных
Штатов Америки, Канады, Норвегии и Дании, а также десятки других локальных актов с несколькими
участниками и тысячи двусторонних договоров (соглашений, конвенций, протоколов) различного
характера — о режиме государственной границы, о разграничении континентального шельфа и
исключительной экономической зоны, о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, об эквивалентности дипломов об образовании, ученых степеней и
званий, об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и т. д.
В условиях Российской Федерации оценка этой концепции сопряжена с учётом особого
обстоятельства - участия в правовом регулировании не только российского законодательства и
заключенных Россией международных договоров, но также отдельных законов и иных правовых актов
СССР, поскольку они касаются не урегулированных пока российским законодательством вопросов, и
многих международных договоров СССР.
Следует отметить, что вопрос о применимости законов СССР решается самими новыми
государствами как в их законодательстве, так и в их взаимных договоренностях. Так, в Соглашении о
принципах сближения хозяйственного законодательства государств — участников Содружества от 9
октября 1992 г. сказано: "По вопросам, не урегулированным хозяйственным законодательством,
Стороны согласились временно применять нормы законодательства бывшего Союза ССР в части, в
которой они не противоречат конституциям и национальному законодательству Сторон".
Прекращение существования в декабре 1991 г. Союза ССР как государственного образования и
как субъекта международного права не означало прекращения действия заключенных в
предшествующие годы от имени Союза ССР международных договоров и принятых им других
международных юридических актов, а также признанных им международных обычаев. Его правомочия
и обязательства, составившие содержание указанных источников права, в порядке международного
правопреемства переходят к Российской Федерации (в различной степени и к другим новым
независимым государствам, ранее входившим в состав СССР в качестве союзных республик).
Соответственно употребляемые ныне в официальных документах формулировки — "международные
договоры Российской Федерации", "действующие международные договоры", "международные
договоры с участием Российской Федерации" и т. п. — охватывают как международные договоры,
заключенные от имени Российской Федерации, так и сохраняющие юридическую силу международные
договоры Союза ССР.
Современное международное право является основой международного правопорядка,
обеспечиваемого коллективными и индивидуальными действиями самих государств. При этом в рамках
коллективных действий складывается более или менее стабильный санкционный механизм,
представленный прежде всего, Советом Безопасности ООН, а также соответствующими региональными
органами. Этот международный механизм взаимодействует с внутригосударственным механизмом.
Сегодня имеются достаточные основания для вывода об эффективности международного права и
о его дальнейшем прогрессе.
8. Понятие и виды источников международного права.
Краткая характеристика основных источников
международного права.
Источники международного права – это формы существования международных правовых норм.
В международном праве выделяют два основных вида источников: международный договор и
международный обычай. Однако наряду с этими основными источниками международного права
выделяют акты международных организаций, акты международных конференций и совещаний. Такие
акты будут источниками международного права только в том случае, если они будут устанавливать
обязательные правила поведения для самих международных организаций или иных субъектов
международного права.
Наряду с вышеперечисленными источниками международного права существует концепция
«мягкого права», которая включает в себя акты рекомендательного характера или программные
установки международных органов и организаций, в первую очередь это относится к актам
(резолюциям) Генеральной Ассамблеи ООН.
Статья Статута Международного Суда ООН содержит перечень источников международного
права, на основании которых Суд должен разрешать споры. К ним относятся:
1) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила,
определенно признанные спорящими государствами;
2) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве
правовой нормы;
3) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями;
4) судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному
праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм.
Международный договор – это соглашение между государствами или иными субъектами
международного права, заключенное в письменной форме, содержащее взаимные права и
обязанности сторон независимо от того, содержатся они в одном или нескольких документах, а
также независимо от его конкретного наименования.
Международный обычай – это доказательство всеобщей практики, признанной в качестве
правовой нормы (ст. 38 Статута Международного Суда ООН). Международный обычай становится
источником права в результате длительной повторяемости, т. е. устойчивая практика – это
традиционное основание признания обычая как источника права. Возможно становление обычая в
короткий промежуток времени.
К актам международных конференций можно отнести договор как результат деятельности
конференции, созданной специально для разработки международного договора государств, который
ратифицирован и введен в действие.
К актам международных организаций можно отнести акты Генеральной Ассамблеи ООН.
9. Краткая характеристика вспомогательных источников
международного права.
Решение международной организации - это волеизъявление государств-членов в
компетентном органе в соответствии с правилами процедуры и положениями устава данной
организации. Акты или итоговые документы международных организаций могут иметь разноплановый
характер и различную юридическую силу
С точки зрения процесса нормотворчества они подразделяются на юридически обязательные и
рекомендательные. Так, Совет Безопасности (СБ) ООН может принимать юридические акты двоякого
рода: рекомендации, т. е. акты, предусматривающие определенные методы и процедуры, с которыми
государству предлагается сообразовывать свои действия, и юридически обязательные решения,
выполнение которых обеспечивается принудительной силой всех государств - членов ООН. Основной
формой принимаемых СБ рекомендаций и обязательных решений являются резолюции, которых
принято более 700. Все более заметную роль в последнее время стали играть заявления председателя СБ
(их число превысило 100).
Принимаемые международными организациями заключительные акты или итоговые документы
в зависимости от их содержания и политико-правовой значимости сами могут непосредственно
служить источником международного права. Например, Заключительный акт ОБСЕ 1975 г. и другие
итоговые документы ОБСЕ. Ряд специализированных учреждений принимают имеющие различные
названия нормативные регламенты, которые устанавливают нормы поведения, обязательные для
государств в области, входящей в компетенцию данной международной организации (Всемирный
почтовый союз (ВПЗ), Межд. союз электросвязи, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и т.д.).
Регламенты принимаются двумя основными способами - молчаливым согласием (например, санитарные
регламенты ВОЗ) или явно выраженным одобрением, например ратификацией (ВПЗ).
Рекомендательные резолюции становятся часто первоначальными правилами, которые
в итоге превращаются в обычные нормы общего права. Кроме того, декларированные положения
рекомендательных резолюций входят в международное право, трансформировавшись в договорные
нормы. Например, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН сыграли первостепенную роль в создании
комплекса договоров по правам человека, Договоры о нераспространении ядерного оружия и т. д.
Сказанное относится и к специализированным учреждениям ООН - Международной организации труда
(МОТ), ЮНЕСКО и т. д. К тому же они могут сопровождать открываемый для подписания
международный договор, который по вступлении его в силу явится полноценным источником
международного права.
Особое внимание обращают на себя решения
Международного суда ООН. Он является не правотворческим, а правоприменительным органом,
вследствие чего решения суда не создают новых норм международного права. Решения
Международного суда обязательны к исполнению только теми государствами, чей спор рассматривался
этим судом.
10.Понятие и виды субъектов международного права.
Субъект международного права – это участник правоотношений, регулируемых международноправовыми нормами, который обладает необходимыми для этого правами и обязанностями.
К субъектам международного права, как правило, относят: государство, международные
межправительственные организации, и нации и народы, борющиеся за независимость,
государствоподобные образования.
Традиционно выделяют две основные категории субъектов международного права: первичные и
производные.
Первичные субъекты международного права – это государства и нации и народы, борющиеся
за независимость. Они являются таковыми в силу факта своего существования.
Производный субъект международного права – это субъект международного права, который
образовывается первичным субъектом международного права, основой его правосубъектности является
учредительный договор.
Международная правосубъектность – это совокупность прав и обязанностей субъектов
международного права, предусмотренных нормами международного права.
Международная правосубьекность государств.
Государство как основной субъект международного права обладает тремя основными признаками,
такими как территория, население, суверенитет. Выделяют международный и внутренний аспект
суверенитета. Международный аспект означает, что на международном уровне все действия
государственных органов и должностных лиц рассматриваются как действия государства в целом.
Основные права государства: право на суверенное равенство, право на самоопределение, право на
участие в международных организациях, право на создание норм международного права. Основные
обязанности государства: уважение суверенитета других государств.
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость, носит
объективныйхарактер. Нации и народы, борющиеся за независимость, обладают правом на защиту со
стороны международного права, вправе применять меры принуждения в отношении субъектов,
препятствующих обретению народом независимости, вправе участвовать в международных
организациях, заключать международные соглашения.
Международная правосубъектность международных межправительственных организаций.
Учредительным документом международной межправительственной организации, как правило,
является устав, который устанавливает определенную организационную структуру, определяет цели,
задачи, компетенцию. Общий международный правовой статус международной межправительственной
организации составляет право участвовать в создании норм международного права, право органов
организации пользоваться определенными властными полномочиями.
11. Государство как основной субъект международного
права.
Под государством в международном праве понимается страна со всеми присущими ей
признаками суверенного государства. Но не всякая страна может быть государством в
международно-правовом смысле и субъектом международного права (например, колониальные страны).
Существуют различные способы образования новых государств - субъектов международного
права:

в результате социальных революций и национально-освободительных
движений;

слияние двух или нескольких государств в одно государство;

распад одного государства на два или несколько государств;

отделение части территории и провозглашение на ней самостоятельного
государства;

решением международной организации.
Наиболее важными признаками государства являются суверенитет, территория, население и
власть. Суверенитет - верховенство государства в пределах собственных границ и его
самостоятельность в международных делах. Абсолютного суверенитета нет.
Признаки суверенитета.
1. Территориальное верховенство (на территории данного государства действуют законы только
этого государства).
2. Территориальная целостность (территория государства не может быть изменена как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения без согласия его высшего органа или народа).
3. Формальная независимость государства от каких-либо субъектов (в том числе от организаций,
физических лиц и от любых международных организаций как внутри государства, так и за его
пределами).
Как субъект международного права государство обладает следующими правами:

право на независимость и свободное осуществление всех своих законных прав, на
осуществление юрисдикции над своей территорией и над всеми лицами и вещами, находящимися в ее
пределах, с соблюдением признанных международным правом иммунитетов;

равноправие с другими государствами;

право на коллективную и индивидуальную самооборону против вооруженного
нападения.
К основным международно-правовым обязанностям государства относятся:

воздерживаться от вмешательства во внутренние и внешние дела других государств;

воздерживаться от разжигания междоусобицы на территории другого государства;

уважать права человека;

устанавливать на своей территории такие условия, которые не угрожали бы
международному миру;

решать все свои споры с другими субъектами международного права только мирными
средствами;

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности и политической независимости или иным образом, несовместимым с международным
правом;

воздерживаться от оказания помощи другому государству, нарушающую
предыдущую обязанность или против которого ООН принимает меры предупреждения или
принуждения;

воздерживаться от признания территориальных приобретений другого государства,
действующего в нарушение обязательства непримения силы;

добросовестно выполнять свои обязательства.
12. Правопреемство государств: международно-правовое
регулирование.
Правопреемство государств – это переход определенных прав и обязанностей от одного
государства-субъекта международного права к другому. Правопреемство – это сложный
международный правовой институт, нормы данного института были кодифицированы в Венской
конвенции от 1978 г. о правопреемстве государств в отношении договоров и в Венской конвенции
от 1983 г. о правопреемстве государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов.
Существуют две основные теории по поводу правопреемства государств.
Согласно универсальной теории правопреемства государств государство-преемник
полностью наследует права и обязанности, которые принадлежали государству-предшественнику.
Представители данной теории (Пуффендорф, Ваттель, Блюнчли) считали, что все международные права
и обязанности государства-предшественника переходят к государству-преемнику, так как личность
государства остается неизменной.
Негативная теория правопреемства. Ее представитель А. Кейтс считал, что при смене власти в
одном государстве на другую международные договоры государства-предшественника отбрасываются.
Разновидностью данной теории является концепция tabula rasa, которая означает, что новое государство
начинает свои договорные отношения заново.
Таким образом, в правопреемстве государств выделяют правопреемство в отношении
международных договоров, государственной собственности, государственных архивов и в отношении
государственных долгов.
Правопреемство в отношении международных договоров предполагает, что новое
независимое государство не обязано сохранять в силе какой-либо договор или становиться его
участником в силу исключительно того факта, что в момент правопреемства договор был в силе в
отношении территории, являющейся объектом правопреемства (ст. 16 Венской конвенции от 1978 г.).
Правопреемство в отношении государственной собственности предполагает, что переход
государственной собственности от государства-предшественника к государству-преемнику происходит
без компенсаций, если иное не предусмотрено соглашением между сторонами.
Правопреемство в отношении государственных архивов предполагает, что государственные
архивы переходят к новому независимому государству от государства-предшественника полностью.
Правопреемство в отношении государственных долгов зависит от того, какое государство
является правопреемником: часть государства-предшественника, два объединившихся государства
или новое независимое государство. Долг государства-предшественника переходит к государствупреемнику, размер долга зависит от вида государства-правопреемника.
13. Институт признания в международном праве.
Признание в международном праве – это односторонний юридический акт государства или
иного субъекта международного права, посредством которого констатируется наличие
определенного юридически значимого факта или ситуации в международном обществе и
признается его правомерность.
Акт, противоположный признанию, именуется протестом. Он выражает несогласие с
правомерностью того или иного действия. Существенное юридическое значение приобретают
признание или протест в отношении таких событий, как появление национально-освободительного
движения, движения и сопротивления агрессоров, признание статуса воюющей и статуса восставшей
стороны во внутригосударственном конфликте.
Признание государств имеет место в случае появления нового независимого государства в
результате революции, войны, объединения или разъединения государств и т. д. Основные
критерии признания: независимость нового государства и самостоятельность в осуществлении
государственной власти. В теории международного права существуют две основные концепции о
признании института признания государств:
1) конститутивная, предполагающая, что признание обладает правообразующим значением;
2) декларативная, предполагающая, что признание лишь подтверждает факт появления нового
субъекта.
Существуют три основные формы признания государств:
1) де-юре – полное окончательное признание, влекущее за собой установление
дипломатических отношений и выражающееся в форме официального заявления либо в
совершении какого-либо конклю-дентного действия;
2) де-факто – неполное предварительное признание;
3) ad hoc – как специфический вид признания.
Международное право не устанавливает обязанности признания. Признание всегда является актом
доброй воли со стороны признающего государства.
Международному праву известны случаи отказа от признания. В некоторых случаях признание
вообще недопустимо.
Признание правительств происходит одновременно с признанием нового государства. Вопрос о
самостоятельности признания правительств возникает в случае смены власти в государстве
неконституционным путем. Основными критериями являются эффективность правительств, т. е.
действительное фактическое обладание государственной властью на соответствующей территории и
независимое ее осуществление, а также соблюдение прав и свобод человека, готовность разрешить
споры мирными средствами и выполнять международные обязательства. Особым видом признания
правительств является признание правительств в изгнании. Признание правительств не может
истолковываться как одобрение правительств.
Также признаются национальные освободительные движения в лице их органов, а также
признание восставшей стороны.
14. Проблема признания международной
правосубъектности индивида.
Проблема признания индивида субъектом международного права является дискуссионной и во
многом спорной. В доктрине существуют различные мнения о том, может ли индивид быть субъектом
международного права.
В
целом же заслуживает внимания и одобрения концепция признания самостоятельного
международно-правового статуса личности, свидетельствующая о его специфической
международной правосубъектности.
Нынешнее состояние международного права позволяет констатировать прямое включение в
договоры норм, ориентированных на индивида. Они касаются как устанавливаемых договорами
основных прав и свобод человека, так и его обязанностей и ответственности. Первичными были
как раз нормы об ответственности: речь шла о международной уголовной ответственности
определенных лиц за военные преступления, за преступления против мира и человечности. Так,
например, Устав Международного военного трибунала 1945 года признает индивида субъектом
международно-правовой ответственности.
С другой стороны, оценивая
роль международных договоров в непосредственной регламентации индивидуальных прав и
свобод, можно констатировать неуклонное расширение круга международно-правовых норм,
предоставляющих индивидам юридические возможности их обеспечения и защиты («право на
правовую защиту»). Право на обращение отдельных лиц в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека сегодня признается как международно-правовыми актами (факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950 года и 11 протоколов к ней и ряд других), так и Конституцией
Российской Федерации. По этому вопросу председатель Европейского суда по правам человека Р.
Рисдаль справедливо заметил, что поскольку частные лица могут инициировать разбирательство в
Европейском суде, «им предоставлен статус субъектов международного права»3.
Очевидно, что индивиды обладают международными правами и обязанностями, а
также способностью обеспечивать (например, через международные судебные органы)
выполнение субъектами международного права международно-правовых норм. Этого вполне
достаточно для признания у индивида качеств субъекта международного права.
15. Понятие и система основных принципов
международного права.
В международномя праве выделяется ряд принципов.
1. Принцип суверенного равенства государств.
Является исходным началом международного права, объединяет в себе два важных свойства:
суверенитет и равенство с другими государствами. Данный принцип предполагает, что государства
юридически равны, пользуются правами, присущими полному суверенитету, обязаны уважать
правосубъектность других государств; территориальная целостность и политическая независимость
государств неприкосновенны, каждое государство имеет право свободно выбирать свои политические,
экономические и социальные системы, каждое государство обязано полностью и добровольно
выполнять свои международные обязательства.
2. Принцип неприменения силы или угрозы применения силы. Каждое государство обязано
воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против
территориальной целостности и политической независимости других государств.
3. Принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Ни одно государство или
группа государств не имеют права вмешиваться прямо или косвенно во внутренние или внешние дела
других государств. Ни одно государство не вправе содействовать применению или поощрять такие
меры, которые направлены на подчинение одного государства другому государству.
4. Принцип мирного разрешения международных споров. Согласно данному принципу
государства обязаны разрешать возникающие между ними споры исключительно мирными средствами,
с тем чтобы не подвергать угрозе мир и международную безопасность.
5. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
6. Принцип международного сотрудничества государств. Государства обязаны независимо от
различия в их политических и экономических системах сотрудничать друг с другом в целях
поддержания международного мира и безопасности, содействовать экономическому прогрессу в мире.
7. Принцип равноправия и самоопределения народов. Все народы имеют право свободно
определять свой политической статус, осуществлять свое экономическое и культурное развитие,
свободно принимать решения по созданию своего государства.
8. Принцип территориальной целостности государств. Государства должны отказаться от
насильственного расчленения территории других государств, отделения каких-либо ее частей, а также
право каждого государства свободно распоряжаться своей территорией.
9. Принцип нерушимости государственных границ. Государства должны отказаться от какихлибо территориальных претензий и согласиться с существующим территориальным распределением в
мире.
16.Принцип воздержания от угрозы силой или ее
применения.
Основные положения этого принципа, согласно Декларации о принципах международного
права 1970 г., предусматривают следующее.
Каждое
государство
обязано воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения
как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого
государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН. Такая угроза силой
или ее применение являются нарушением международного права и Устава ООН, они никогда не
должны применяться в качестве средства урегулирования международных проблем.
Агрессивная война составляет преступление против мира, за которое предусматривается
ответственность в соответствии с международным правом. Каждое
государство
обязано
воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения существующих
международных границ другого государства или в качестве средства разрешения международных
споров, в том числе территориальных споров, и вопросов, касающихся государственных границ.
Равным образом каждое государство обязано
воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения международных
демаркационных линий, таких, как линии перемирия, установленных или соответствующих
международному соглашению, стороной которого является данное государство или которое это
государство обязано соблюдать на каком-либо ином основании.
17. Принцип разрешения международных споров мирными
средствами.
Согласно этому принципу, каждое государство разрешает свои международные споры с
другими государствами мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе
международный мир, безопасность и справедливость.
Государства должны в соответствии с этим стремиться к скорейшему и справедливому
урегулированию своих международных споров путем переговоров, обследования, посредничества,
примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или
соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору. В поисках такого
урегулирования стороны должны приходить к согласию в отношении таких мирных средств, которые
соответствовали бы обстоятельствам и характеру спора.
Стороны в споре обязаны в случае, если не достигнут разрешения - спора путем одного из
вышеупомянутых мирных средств, продолжать стремиться к урегулированию спора с помощью других
согласованных между ними мирных средств.
Государства, являющиеся сторонами в международном споре, а также другие государства
должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить положение настолько, что
будет поставлено под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и должны
действовать в соответствии с целями и принципами ООН.
Международные споры разрешаются на основе суверенного равенства государств и в
соответствии с принципом свободного выбора средств. Применение процедуры урегулирования
спора или согласие на такую процедуру, свободно согласованную между государствами в
отношении существующих или будущих споров, в которых они являются сторонами, не должно
рассматриваться как несовместимое с принципом суверенного равенства.
Таковы достаточно четкие положения о существе принципа мирного разрешения международных
споров. Тем не менее следует учитывать полномочия Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности
ООН по мирному разрешению международных споров, изложенные в гл. VI Устава ООН. Особое
значение имеют полномочия Совета Безопасности в отношении международных споров, которые
угрожают или продолжение которых могло бы, по мнению Совета Безопасности, угрожать
поддержанию международного мира и безопасности.
Статья 33 Устава ООН содержит перечень традиционных, выработанных долголетней практикой
государств средств мирного разрешения международных споров или ситуаций, порождающих спор. Но
такой перечень не является исчерпывающим, в нем, в частности, не упомянуты так называемые добрые
услуги. Возможны в принципе и иные способы урегулирования споров.
Мирные средства разрешения споров по существу можно подразделить на две категории:
категорию средств, результатом которых являются рекомендации сторонам в споре, юридически
для них необязательные, и категорию средств, результатом которых являются решения,
юридически обязательные для сторон в споре.
Рекомендации и решения, касающиеся мирного урегулирование международного спора,
выносятся на основании международного права. Но споры могут разрешаться ex aequo et bono, т.е. по
справедливости, если стороны в споре с этим согласны, особенно когда соответствующие данным
обстоятельствам положения международного права либо отсутствуют, либо недостаточно ясны.
К первой категории мирных средств разрешения международных споров относятся следующие.
Добрые услуги — содействие не участвующей в споре третьей стороны (государства, отдельного
лица и т.д.) ведению переговоров между сторонами в споре, не имеющими между собой официальных
контактов. Своего рода передаточная инстанция предложений одной стороны в споре другой.
Переговоры сторон в споре — основное средство разрешения споров, поскольку к другим
средствам стороны могут прибегать только по взаимному согласию, если заранее не заключили между
собой соглашения о порядке разрешения своих споров.
Посредничество — участие третьей стороны в разрешении спора, наделенной правом предлагать
сторонам в споре те или иные условия его разрешения.
Следственные комиссии — согласованные сторонами в споре относительно их состава органы, в
задачу которых входит установление фактов или событий, касающихся существа данного
международного спора.
Примирительные комиссии — согласованные сторонами в споре относительно их состава органы,
в задачу которых входит рекомендовать сторонам в споре условия его разрешения.
Вторую категорию мирных средств разрешения споров составляют международные суды и
арбитражи, решения которых являются юридически обязательными.
Международные суды — специально учрежденные и постоянно действующие органы
разбирательства международных споров, открытые для обращения к ним всех государств или
специально указанных в их учредительных актах государств региональной или иной принадлежности.
Главным таким судебным органом является Международный Суд ООН.
Арбитражи либо учреждаются ad hoc (для данного спора), либо создаются заинтересованными
государствами на заранее согласованных условиях об их составе для разрешения тех или иных дел,
возникающих между создавшими их государствами. В качестве арбитра может выступать, в частности,
одно согласованное сторонами в споре лицо.
18. Принцип невмешательства в дела, входящие во
внутреннюю компетенцию любого государства.
Современное понимание принципа невмешательства во внутренние дела государств в общей
форме зафиксировано в Уставе ООН и конкретизировано в указанных международно-правовых
документах, а также в Декларации ООН 1965 г. о недопустимости вмешательства во внутренние дела
государств, об ограждении их независимости и суверенитета.
Согласно Уставу ООН Организация не имеет права на вмешательство в дела, по существу
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства.
Декларация о принципах международного права 1970 г. и Заключительный акт
общеевропейского Совещания 1975 г. устанавливают, что ни одно государство или группа
государств не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во
внутренние дела, входящие в компетенцию другого государства. Ни одно государство не может
применять любые акты военного, политического или другого принуждения с целью добиться
подчинения себе какого-либо государства в осуществлении им суверенных прав и обеспечения
себе таким образом преимущества любого рода. Запрещается организация или поощрение
подрывной, террористической деятельности, направленной на насильственное изменение строя
другого государства.
Международное право не регламентирует внутреннюю компетенцию государства, поскольку она
обусловлена государственным суверенитетом и определяется актами государства. Поэтому
вмешательством должны считаться любые меры государств или международных организаций, с
помощью которых последние попытаются препятствовать субъекту международного права
решать дела, по существу входящие в его компетенцию. Не считаются внутренними делами такие
действия, которые по своей сущности и целенаправленности представляют угрозу миру и
безопасности, грубо попирают общепризнанные международные нормы. Поэтому на основании
Устава ООН к данным государствам могут быть применены принудительные меры. В
современном международном праве критерием концепции невмешательства являются международные
обязательства государств, в том числе их обязательства по Уставу ООН.
19. Принцип сотрудничества государств.
В соответствии с принципом сотрудничества государств государства обязаны, независимо от
различий в их политических, экономических и социальных системах, сотрудничать друг с другом
в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и
безопасности и содействия международной экономической стабильности и прогрессу, общему
благосостоянию народов и международному сотрудничеству, свободному от дискриминации,
имеющей в своей основе такие различия.
С этой целью: а) государства сотрудничают с другими государствами в деле поддержания
международного мира и безопасности;
б) государства сотрудничают в установлении всеобщего уважения и соблюдения прав
человека и основных свобод для всех и в ликвидации всех форм расовой дискриминации и всех
форм религиозной нетерпимости;
в) государства осуществляют свои международные отношения в экономической,
социальной, культурной, технической и торговой областях в соответствии с принципами
суверенного равенства и невмешательства;
г) государства — члены ООН обязаны в сотрудничестве с ООН принимать совместные и
ин-дивидуальные меры, предусмотренные соответствующими положениями Устава.
Государства сотрудничают в экономической, социальной и культурной областях, а также в области науки и техники и содействуют прогрессу в мире в области
культуры и образования. Они должны сотрудничать в деле оказания содействия экономическому росту
во всем мире, особенно в развивающихся странах. Таково основное содержание принципа
сотрудничества государств. Полезно также напомнить, что в соответствии с п. 4 ст. 1 Устава ООН
Организация Объединенных Наций призвана быть центром для согласования действий наций
(государств) в достижении провозглашенных в этой статье общих целей Организации. Центром
сотрудничества государств в той или иной специальной сфере их взаимоотношений призваны быть
универсальные международные организации — специализированные учреждения ООН и
Международное агентство по атомной энергии, а также различные региональные и локальные
международные организации.
20. Принцип равноправия и самоопределения народов.
Все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический
статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое
государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава ООН.
Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и
индивидуальных действий осуществлению принципа равноправия и самоопределения народов в
соответствии с положениями Устава и оказывать помощь ООН в выполнении обязанностей,
возложенных на нее Уставом, в отношении осуществления данного принципа с тем, чтобы:
a) способствовать дружественным отношениям и сотрудничеству между государствами, и
b) незамедлительно положить конец колониализму, проявляя должное уважение к воле
заинтересованных народов, а также имея в виду, что подчинение народов иностранному игу,
господству и эксплуатации является нарушением настоящего принципа, равно как и отрицанием
основных прав человека, и противоречит Уставу ООН.
Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому
государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса,
свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на
самоопределение.
Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильственных
действий, лишающих народы, о которых говорится выше в изложении настоящего принципа, их права
на самоопределение, свободу и независимость. В своих мерах против таких насильственных действий и
в оказании им сопротивления эти народы, в порядке осуществления своего права на
самоопределение, вправе добиваться поддержки и получать ее в соответствии с целями и
принципами Устава.
Территория колонии или другой несамоуправляющейся территории имеет по
Уставу статус, отдельный и отличный от статуса территории государства, управляющего ею;
такой отдельный и отличный, согласно Уставу, статус существует до тех пор, пока народ данной
колонии или несамоуправляющейся территории не осуществит своего права на самоопределение
в соответствии с Уставом, и в особенности в соответствии с его целями и принципами.
Однако ничто в приведенных положениях не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к
частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства
суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и
самоопределения народов, имеющих правительства, представляющие без различия расы,
вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории.
Каждое государство должно воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или
полное нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого
государства или страны.
Как уже указывалось в гл. I применительно к субъектам международного права, народы являются особыми, специальными его субъектами, субъектами международных
правомочий, вытекающих из положений принципа самоопределения. Иначе говоря, речь идет о взаимоотношениях между народами и государствами. Однако понятие «народ» в международно-правовых
актах не определено. И, очевидно, в общем виде определить его весьма сложно.
Тем не менее
можно, видимо, утверждать, что в данном случае «народ» — понятие территориального характера. Это
совокупность постоянно проживающих на данной территории людей, независимо от различий между
ними расового, этнического, религиозного или иного характера.
Еще недавно говорилось, в
частности в изложении рассматриваемого принципа, о самоопределении прежде всего народов
зависимых территорий, которые долгое время боролись за свое независимое существование, часто и с
оружием в руках, преодолевая упорное сопротивление империалистических колониальных держав.
Устав ООН, провозгласив принцип равноправия и самоопределения всех
народов, в то же время содержал в гл. XI Декларацию в отношении несамоуправляющихся территорий,
а в гл. XII предусматривал международную систему опеки, т.е. существование «территорий под
опекой». Это отражало компромисс между силами социального прогресса и силами, стремившимися
сохранить позорную систему колониализма. Лишь в 1960 г. на Генеральной Ассамблее удалось принять
историческую Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Но к
моменту принятия Декларации о принципах международного права 1970 г. зависимые территории еще
продолжали существовать.
Ныне же, когда с колониализмом в принципе покончено, о
самоопределившихся или о самоопределяющихся народах следует говорить лишь применительно к
народам существующих суверенных государств.
Во-первых, народ любого
государства вправе самостоятельно, без какого-либо вмешательства или давления извне решать,
поддерживать ли существующий в государстве социальный строй или любое иное устройство
государства или требовать их изменения, выражая свою волю путем голосования или любыми иными
возможными способами вплоть до восстания и революции.
Во-вторых, территориальные изменения во взаимоотношениях между государствами — передача
части территории другому государству, объединение государств в едином государстве, отделение от
государства части территорий и образование на ней самостоятельного государства или разъединение
государства на два или несколько независимых государств — должны осуществляться только в
соответствии со свободно выраженной волей соответствующего государства или государств, а также с
должным учетом других основных принципов современного международного права.
21. Принцип суверенного равенства государств.
Этот принцип является как бы исходным началом современного международного права в целом,
объединяя в себе два характеризующих каждое государство специфических юридических признака —
присущее государству свойство, обозначаемое термином «суверенитет» (см. гл. V), и равноправие с
другими государствами в международном общении. Поэтому часто в договорах между государствами
речь идет о взаимном уважении ими суверенитета друг друга. Суверенность государств предопределяет
и метод международно-правового регулирования их взаимоотношений — соглашение между ними.
Впервые толкование термина «суверенное равенство» государств было дано на Сан-Францисской
конференции, принявшей Устав ООН. Оно содержалось в докладе Комитета I/1 этой Конференции,
который был одобрен затем Первой комиссией и пленумом Конференции.
Согласно этому толкованию, «суверенное равенство» государств должно означать, что:
1) государства юридически равны;
2) они пользуются всеми правами, которые вытекают из их суверенитета;
3) личность государства должна уважаться, так же как его территориальная целостность и
политическая независимость;
4) государство должно в международном общении добросовестно выполнять свои
обязанности и международные обязательства.
Это толкование полностью сохраняет свое значение и поныне.
В свою очередь, согласно Декларации о принципах международного права 1970 г., основное
содержание рассматриваемого принципа сводится к следующему.
Все государства пользуются суверенным равенством. Они имеют одинаковые права и одинаковые
обязанности и являются равноправными членами международного сообщества, независимо от различий
экономического, социального, политического или иного характера (п.1).
Понятие суверенное равенство включает, в частности, следующие элементы:
a) государства юридически равны;
b) каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету;
c) каждое государство обязано уважать правосубъектность (личность) других государств;
d) территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосвенны;
e) каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические,
социальные, экономические и культурные системы;
f) каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои международные
обязательства и жить в мире с другими государствами.
Поясним, что выражение о том, что государства «имеют одинаковые права и одинаковые
обязанности», касается норм общего международного права, т.е. норм, установленных международным
сообществом государств в целом. Ныне они общепризнанны в качестве не только конвенционных, но и
обычноправовых норм.
Однако одинаковость прав и обязательств государств по общему международному праву вовсе не
означает, что государства не могут брать на себя по локальным соглашениям новые международные
обязательства или обязательства, уточняющие и развивающие действующие нормы, если они не
противоречат основным принципам международного права. Именно таким путем прежде всего и
развивается современное международное право — от локальных норм к универсальным.
22. Принцип добросовестного выполнения обязательств по
международному праву.
Согласно Декларации 1970 г., основные положения этого принципа состоят в следующем.
Каждое государство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые им
в соответствии с Уставом ООН.
Каждое государство обязано добросовестно
выполнять свои обязательства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права.
Каждое государство обязано добросовестно выполнять свои обязательства в соответствии с
международными соглашениями, имеющими силу согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права.
Если обязательства, вытекающие из международных соглашений, противоречат
обязательствам членов ООН по ее Уставу, преимущественную силу имеют обязательства по
Уставу.
Таким образом, речь идет об обязательствах государств по Уставу ООН, т.е. прежде всего и
главным образом об обязательствах, вытекающих из воплощенных в Уставе ООН основных принципов
современного международного права, а также об обязательствах по общему международному праву и
вытекающих из локальных (двусторонних и многосторонних) международных соглашений.
Следовательно, вне указанных пределов находятся лишь такие источники международных
обязательств, как решения международных судов и арбитражей, имеющие силу только применительно к
данному делу, т.е. источники индивидуальных правовых предписаний.
Естественно также, что применительно к соглашениям (в отличие от договоров)
речь идет об обязательствах, вытекающих как из обычноправовых норм, так и из конвенционных норм
международного права.
23. Принцип нерушимости границ.
Принцип нерушимости государственных границ составляет одну из важнейших основ
безопасности европейских государств.
Идея нерушимости границ впервые получила свое правовое оформление в договоре СССР с ФРГ
от 12 августа 1970 г., а затем в договорах ПНР, ГДР и ЧССР
с ФРГ. С этого времени нерушимость границ стала нормой международного права, юридически
обязательной для государств - участников упомянутых договоров. В этих договорах выражены два
существенных элемента: признание существующих границ и отказ от каких-либо территориальных
притязаний.
Принцип нерушимости границ был сформулирован в Заключительном акте Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года: "Государства-участники рассматривают как
нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они
будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы".
Посягательство на государственные границы - это односторонние действия или требования,
направленные на изменение положения линии границы, ее юридического оформления или
фактического положения линии границы на местности. Поэтому признание этого принципа
означает также и отказ от каких-либо территориальных притязаний, то есть, как говорится далее в
тексте принципа, государства "будут соответственно воздерживаться от любых требований или
действий, направленных на захват или узурпацию части или всей территории любого государстваучастника".
Государства - участники СБСЕ тем самым выразили свое признание или подтверждение
существующих границ европейских государств. Это признание является международно-правовым, что
влечет определенные юридические последствия, в частности это признание нельзя аннулировать.
Международно-правовое признание фактически сложившейся границы приравнивается к соглашению
государств относительно существующей границы.
Таким образом, основное содержание принципа нерушимости границ можно свести к трем
элементам:
1) признание существующих границ в качестве юридически установленных в соответствии с
международным правом;
2) отказ от каких-либо территориальных притязаний на данный момент или в будущем;
3) отказ от любых иных посягательств на эти границы, включая угрозу силой или ее
применение.
Принцип нерушимости границ имеет много общего с традиционным принципом
международного права - неприкосновенности государственных границ. Содержание последнего
включает обязанность государств соблюдать существующую линию границы на местности: не
допускать произвольного перемещения линии границы на местности и ее пересечения без
соответствующего разрешения или вне установленных правил. Оно включает также право
каждого суверенного государства контролировать пересечение его границы людьми и
транспортными средствами.
Принцип нерушимости границ и принцип неприкосновенности границ различаются по
географической сфере своего действия. Принцип нерушимости границ, согласно
Заключительному акту 1975 года, действует только в отношениях государств - участников этого
акта, то есть европейских государств, а также США и Канады. Принцип неприкосновенности
границ имеет более широкую сферу действия, поскольку является принципом общего
международного права и действует на всех континентах, независимо от того, существуют или нет
специальные соглашения по этому вопросу.
24. Принцип территориальной целостности государств.
В соответствии с этим принципом, содержание которого раскрывается в Заключительном акте
СБСЕ, на государства возлагаются следующие обязательства: уважать территориальную
целостность каждого из государств; воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями
и принципами Устава ООН, против территориальной целостности, политической независимости
или единства любого государства-участника; воздерживаться от превращения территории друг
друга в объект военной оккупации или в объект приобретения с помощью применения силы или
угрозы силой.
Приведенные
положения
содержания
принципа
территориальной
целостности
свидетельствуют о его тесной связи с другими основными принципами международного права,
особенно такими, как принцип неприменения силы и угрозы силой, нерушимости границ,
равноправия и самоопределения народов.
В Декларации о принципах международного права 1970 г. сказано, что содержание принципа
равноправия и самоопределения народов не должно толковаться как санкционирующее или
поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или частичному или полному
нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых
государств, имеющих правительства, представляющие весь народ, принадлежащий к данной
территории.
Принцип равноправия и самоопределения народов обязывает государства .воздерживаться от
любых действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и
территориальной целостности любого другого государства.
15
апреля
1994
г.
руководителями стран СНГ принята Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной
целостности и неприкосновенности границ государств — участников СНГ.
Согласно ст. 4
Конституции РФ суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию; она обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
25. Принцип уважения прав человека и основных свобод.
1) формирование обязательств государств по защите важнейших прав человека (права на жизнь,
права на равенство в пользовании правами и свободами независимо от расовой, религиозной,
политической принадлежности) (конвенции — о предупреждении преступления геноцида 1948,
апартеида 1973, о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966, против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984);
2) формирование обязательств по защите отдельных слоев населения (женщин, национальных
меньшинств, коренных народов, детей, жертв вооруженных конфликтов) (конвенции — о защите жертв
войны 1949, о политических правах женщин 1953, о правах ребенка 1989 и др.).
Субъекты правоотношений (государства и межгосударственные м/н организации).
Увеличение перечня прав человека (право на жизнь в ненасильственном мире, в безъядерном мире,
в экологически чисто мире) (в области становления — право на (транспарентность) прозрачность
экономики государства, на чистую питьевую воду, на свободу от голода).
Защита прав человека осуществляется государствами (несут ответственность перед
сообществом в лице ГА ООН, СБ ООН, МС ООН, региональных политических организаций).Геноцид,
апартеид, расовая дискриминация, пытки — м/н преступления (влекут ответственность государства и
представляющих его ф/л (глав государств, правительств, военных ведомств, исполнителей преступных
приказов) — создаются м/н судебные органы (трибуналы) и постоянные м/н суды (МУС ООН)).
26. Основные теории и формы взаимодействия
международного и внутригосударственного права.
Национальные системы права регулируют внутригосударственные отношения. Нормы
внутригосударственного права не могут регулировать международные отношения. Однако это не
означает, что эти нормы, вся система внутреннего права не могут воздействовать на международное
право. Есть определенные формы влияния норм внутригосударственного права на международные
отношения и международное право.
Внутригосударственное право, законодательство определяют организацию и деятельность
государства, его политику внутри страны и на международной арене. Особенно зримо это проявляется в
правовом государстве, выражающем суверенную волю народа.
Внутригосударственное право находит выражение во внешней политике и дипломатии
государства. Конечно, внешняя политика и дипломатия государства не должны вступать в
противоречие с общепризнанными принципами и нормами международного права. Через
политику, дипломатию государство выражает и утверждает правовые идеи, взгляды, нормы,
закрепленные в политическом, правовом, нравственном сознании народа, в нормативно-правовых актах
и тем самым воздействует на международную жизнь, межгосударственные отношения, на международное право.
Одной из таких форм воздействия внутреннего права на международные отношения, нормы
международного права является закрепление в Конституции государства, других правовых актах
принципов международного права. В преамбуле Конституции Российской Федерации получили
выражение принцип уважения прав и свобод человека, общепризнанные принципы равноправия и
самоопределения народов, принцип суверенной государственности России. Конституция Российской
Федерации установила, что "общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы" (п.
4 ст. 15).
Конституционные положения об основных принципах и нормах международного права создают
высокие юридические гарантии того, что эти принципы и нормы будут реальной основой внешней
политики государства, что государственные органы и должностные лица будут учитывать эти
положения и во внутренней жизни страны, общества. Внутригосударственное право, вся система его
норм представляют собой своеобразный источник норм международного права.
Национальное право прежде всего отражает происходящие в государственно-организованном
обществе изменения. Развитие науки, техники, культуры, изменения самого человека, демографические
процессы, развитие общественных отношений и т.д. - все это происходит в пределах государства,
находит отражение и закрепление в нормах национального права. Создается и умножается опыт
сотрудничества государств в определенных областях жизни, в реализации совпадающих или близких
интересов, умножается решение дел, связанных с иностранным элементом.
Какие нормы внутригосударственного права могут быть в преобразованном виде
использованы в международном праве? Р.А. Мюллерсон считает, что к таким нормам
национального права, которые могут быть трансформированы в международное право,
относятся нормы, регулирующие конкретную деятельность государств, например, заключение
договоров, правовое положение иностранцев, дипломатических и консульских представительств
в стране. К такому "источнику" международного права относятся также нормы внутреннего права,
регулирующие отношения между субъектами национального права из разных стран; нормы,
регулирующие часть внутригосударственных отношений, могущие породить международные
отношения по поводу их регулирования. В перечень нормативных элементов внутригосударственного
права с перспективой "вхождения" в международное право Р.А. Мюллерсон включает "определенные
юридические максимы, обеспечивающие внутреннюю согласованность правовых систем и возникшие,
как правило, в рамках национального права"1. В условиях расширения и углубления международного
сотрудничества государств стоит задача с помощью международного права унифицировать ряд
областей внутригосударственного права. Эта унификация осуществляется при помощи международных
договоров, соглашений.
Опыт международного сотрудничества государств находит выражение в разных формах
унификации регулирования отношений между ними. Значительный теоретический и практический
интерес представляет правовая система Европейского Союза, который был создан в 1992 г.
Отличительной особенностью права Европейского Союза является его верховенство и прямое действие
на территории всех стран, входящих в Союз. Граждане государств, входящих в Европейский Союз,
являются одновременно гражданами Европейского Союза. Гражданство Союза дополняет, а не
подменяет национальное гражданство.
Нормы международно-правовых актов, для того чтобы регулировать внутригосударственные
отношения, должны войти в систему права этого государства, т.е. быть имплементированы во
внутреннее право. Важное средство имплементации представляет трансформация, которая проявляется
в нескольких формах (прямая, опосредствованная, смешанная).
Прямая трансформация означает, что нормы заключенного и ратифицированного международного
договора непосредственно обретают силу закона, а если государства об этом достигнут соглашения, то
и силу, превосходящую закон. Опосредствованная трансформация означает принятие особого закона,
другого нормативного правового акта, переводящего норму международного договора во
внутригосударственную норму права. Очевидно, что правовой статус личности по международному
договору, по международному праву нуждается во внутригосударственном юридическом механизме
обеспечения и защиты. А для этого необходимо разработать систему норм внутреннего права, которые
обеспечили бы комплекс юридических, социальных, экономических гарантий правового статуса
личности.
Наиболее распространенной является смешанная трансформация, которая представляет собой
сочетание элементов первых двух видов трансформации.
27. Взаимодействие международного права и
внутригосударственного права Российской Федерации.
Международное и внутригосударственное право - это самостоятельные, хотя и взаимосвязанные
правовые системы, и они находятся в постоянном взаимодействии, осуществляя взаимное влияние друг
на друга.
Существуют
различные
теории
относительно
соотношения
международного
и
внутригосударственного права. Среди них можно выделить дуалистическую и монистическую.
Дуалистическая теория основывается на разграничении международного и национального права и их
неподчинении друг другу. Монистические концепции в противовес дуалистической исходят из
соединения международного и внутригосударственного права в одну правовую систему и лишь в
зависимости оттого, какая часть преобладает - внутригосударственное право или международное, различают примат внутреннего права государства или международного Неэффективность данной
теории привела к отходу от нее и появлению нового течения - «умеренного монизма», который
воздерживается от радикальных утверждений о примате международного права.
Механизмы воздействия международного и внутригосударственного права.
Влияние внутригосударственного права на формирование и осуществление норм международного
права.
Наиболее
типичной
формой
влияния
выступает
воздействие
сложившихся
во
внутригосударственной сфере принципов и норм на международное право в рамках нормообразования
последнего.
Изменение, углубление и развитие содержания, расширение сферы действия и повышение
эффективности существующих международно-правовых норм под воздействием национального права.
Устранение из международного права под воздействием внутригосударственного права
политических и правовых средств отживших институтов, принципов и норм.
Рецепция и активное использование в международном праве основных правовых формул,
пришедших из внутригосударственного права.
Влияние международного права на формирование и развитие внутригосударственного права.
Трансформация - пересказ своими словами норм международного права во внутреннем
законодательстве. Существуют три системы трансформации:

прямая: согласно которой заключенный государством и вступивший в силу договор
непосредственно обретает силу закона;

опосредствованная: правила договора обретают силу норм внутреннего права лишь в
результате издания законодательным органом специального акта;

смешанная: сочетает элементы первых двух систем и является наиболее
распространенной.
В случае если формулировки закона совпадают по тексту с положениями договора, принято
говорить об инкорпорации.
Во многих законах говорится, что те или иные его положения будут применяться в соответствии с
определенным договором, в таких случаях речь идет об отсылке к международным договорам.
Рецепция, или заимствование, бывает: прямая - полное заимствование тех или иных норм
международного права, косвенная - ссылка на ту или иную конвенцию как на часть внутреннего
законодательства.
28. Понятие и виды международных споров.
Международный спор – это специфические политико-правовые отношения, возникающие между
двумя или большим числом субъектов международного права и отражающие противоречия,
существующие в рамках этого отношения.
С момента возникновения международного спора согласно общепризнанному принципу
международного права мирного разрешения международных споров государства должны
руководствоваться им как императивным правилом. Согласно Уставу ООН выделяют понятия «спор» и
«ситуация». Согласно доктрине международного права и практике Совета Безопасности
Международного Суда ООН спор возникает тогда, когда государства предъявляют взаимные претензии
друг другу по поводу одного и того же предмета спора. Ситуация возникает тогда, когда столкновение
интересов государств не сопровождается взаимным предъявлением претензий, хотя и порождает
разногласия между ними. Объединяющим признаком спора и ситуации является столкновение
интересов государств. Выделяют два вида споров и ситуаций:
1) споры и ситуации, угрожающие международному миру и безопасности;
2) споры и ситуации, не угрожающие международному миру и безопасности.
Статья 34 Устава ООН гласит: «Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой спор и
любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для
определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию
международного мира и безопасности».
Международные споры классифицируются по объек-туспора, по степени опасности, по географии
распространения (локальные, региональные или глобальные), по числу субъектов (двусторонние или
многосторонние).
Устав ООН предусматривает определенные правовые процедуры урегулирования международных
споров: «спор, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и
безопасности» (ст. 33), «международные споры» (п. 3 ст. 2), «любой спор», т. е. спор, который может и
не представлять собой прямой угрозы поддержанию международного мира (ст. 38), «местные споры»
(подп. 2 и 3 ст. 52), «споры юридического характера» (п. 3 ст. 36).
Согласно п. 2 ст. 36 Статута Международного суда ООН правовыми спорами, подпадающими под
юрисдикцию Международного суда ООН, являются споры, касающиеся толкования договора, любого
вопроса международного права, наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой
нарушение международного обязательства, а также касающиеся характера и размеров возмещения за
нарушение обязательства. Споры о принадлежности определенного участка территории какому-либо
государству составляют особую категорию споров.
29. Система мирных средств разрешения международных
споров: краткая характеристика.
Термин «международные споры» употребляется в узком и широком смысле.
Во-первых, это ситуация, которая характеризуется конкретными участниками, достаточно
четкими взаимными претензиями, определенным предметом. Во-вторых - любые конфликтные
межгосударственные отношения.
В Уставе ООН для квалификации конфликтных отношений используются понятия «спор» и
«ситуация». Спор имеет место в том случае, если государства взаимно предъявляют претензии по
поводу одного и того же предмета спора. Ситуация же имеет место тогда, когда столкновение интересов
государств не сопровождается взаимным предъявлением претензий, хотя и порождает трения между
ними. «Ситуация» - более широкое понятие, чем «спор». Споры делятся на юридические и
политические. Здесь учитывается то, какие моменты преобладают в споре: юридические или
политические.
Международные юридические споры разрешаются средствами арбитража и суда, политические
споры разрешаются государствами путем переговоров. В соответствии с нормами международного
права все государства обязаны разрешать возникающие между ними разногласия Л мирными
средствами.
Мирные средства делятся на:
1) согласительные средства - спор улаживается в результате прямого контакта сторон и
соглашения. Переговоры - прямой контакт сторон в целях достижения взаимно приемлемого
соглашения. Как правило, споры решаются по дипломатическим каналам. Переговоры могут
проводиться и на конференциях, а также путем обмена посланиями. Консультации - разновидность
переговоров, отличающаяся меньшей формальностью. Зачастую предшествует приговорам. Добрые
услуги - деятельность третьей стороны по установлению прямого контакта между спорящими. Может
оказывать как государство, так его должностное лицо или организация. Согласие на оказание добрых
услуг должно быть получено у всех участников спора. Посредничество - способ решения спора, при
котором третья сторона участвует в целях согласования взаимных претензий и внесения собственных,
приемлемых для сторон предложений. Посредниками могут быть как государства, так и
международные органы и организации, а также отдельные лица. Особенность посредничества неформальность и конфиденциальность. Предложения посредника необязательны для сторон.
Установление фактов - процедура, Применяемая в случаях, необходимых для установления фактов,
лежащих в основе спора, в частности: установление фактов нарушения соглашений. Обычно создается
комиссия по установлению фактов. Примирение сочетает в себе установление фактов и посредничество.
Обычно осуществляется согласительной комиссией;
2) судебные средства. Если при согласительной процедуре главное состоит в достижении
соглашения между сторонами, основанное на их взаимной воле, то при судебном разрешении стороны
основывают соглашение на императиве суда.
30. Несудебные средства разрешения международных
споров.
Переговоры – это мирное средство разрешения спора с помощью представителей между
государствами по существу достижения договоренности о применении иного мирного средства для
разрешения спора. Цели, состав участников, уровень представительства на переговорах, их
организационные формы согласовываются самими спорящими сторонами. Переговоры по разрешению
спора должны вестись на равноправной основе, исключающей нарушение суверенной воли
заинтересованных сторон.
Консультации сторон – это периодические встречи спорящих сторон, направленные на поиск
компромиссных решений.
Обследование – это средство мирного урегулирования, к которому прибегают в случае, когда
спорящие стороны расходятся в оценке фактических обстоятельств, вызывающих спор или приведших
к спору. Для того чтобы провести обследование, создается следственная комиссия, иногда во главе с
представителем третьего государства или международной организации. Результаты работы
следственной комиссии закрепляются в докладе, который устанавливает только фактическую сторону
спора.
Примирение – это выяснение фактических обстоятельств спора и выработка конкретных
рекомендаций для сторон.
Добрые услуги – это действия не участвующей в споре стороны, направленные на установление
контактов между спорящими сторонами. Субъекты, оказывающие добрые услуги, в самих переговорах
по разрешению спора непосредственного участия не принимают. В качестве субъектов могут выступать
государства, международные организации, известные общественные или политические деятели.
Посредничество – это непосредственное участие третьей стороны в мирном разрешении спора.
Международный арбитраж – это добровольно выраженное согласие спорящих сторон передать
свой спор на рассмотрение третьей стороне, решение которой является обязательным для сторон в
споре.
31. Международный арбитраж и международная судебная
процедура в системе мирных средств разрешения
международных споров.
В отличие от средств разрешения международных споров, описанных в предыдущем разделе,
рассмотрение спора в международных арбитражных и судебных органах: опирается на нормативные
источники;
вынесенное решение носит обязательный характер.
Международный арбитраж, разбирающий спор между государствами, может создаваться
специально для конкретного спора (ad hoc) или функционировать постоянно. Арбитраж состоит из
арбитров, назначенных сторонами, и согласованного ими суперарбитра. Иногда суперарбитра может
назначать третья сторона, не участвующая в споре.
Постоянная
палата третейского суда, расположенная в Гааге (Нидерланды), состоит из арбитров, назначенных
государствами-участниками, и административных органов. Из числа этих арбитров формируется
арбитраж для конкретного спора.
Международный Суд ООН состоит из 15
судей, представляющих основные правовые системы мира, и избираемых Советом Безопасности и
Генеральной Ассамблеей ООН. Споры передаются на рассмотрение Международного Суда по
соглашению сторон. Международный Суд рассматривает споры только между государствами.
Международный трибунал ООН по морскому праву, начавший работу в 1996 году,
рассматривает споры между государствами, а также Трибуналу подсудны споры с участием
Международного органа по морскому дну, юридических и физических лиц государств-участников
Конвенции, осуществляющих деятельность в международном районе морского дна, и государствучастников других соглашений, касающихся вопросов, охватываемых Конвенцией по морскому праву.
Существуют региональные международные судебные органы, например,
Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд по правам человека,
Экономический Суд Содружества Независимых Государств, Суд ЕС, Верховный Суд
Африканского Союза, а также специализированные суды для особых категорий международных
споров, например, для разрешения споров в области борьбы с загрязнением, споров в системе
ГАТТ/ВТО, инвестиционных споров и т.д. Число международных судебных учреждений значительно
увеличилось за последние 30 лет.
32. Понятие и виды ответственности в международном
праве.
Международно-правовая ответственность - один из старейших институтов международного
права, сложившихся на базе обычно-правовых норм. Нормы о международно-правовой ответственности
«разбросаны» по отдельным отраслям международного права, таким как право международной
правосубъектности, право международных организаций, право международной безопасности и др.
Международно-правовая ответственность представляет собой юридические последствия, которые могут
наступить для субъекта международного права в результате его действий или бездействий, если при
этом нарушены применимые к данному правоотношению международно-правовые нормы.
Одновременно это и одно из юридических средств обеспечения соблюдения норм
международного права и возмещения нанесенного ущерба. Являясь важнейшим и наиболее
эффективным правовым средством обеспечения норм международного права, международно-правовая
ответственность получает выражение в обязанности ее субъекта полностью или частично устранить
допущенное нарушение: ликвидировать причиненный вред, понести иные неблагоприятные
последствия. Ответственность в международном праве представляет собой оценку международного
правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны мирового сообщества и характеризуется
применением определенных мер к правонарушителю. Содержание правоотношения международноправовой ответственности заключается в осуждении (правонарушителя и в обязанности
правонарушителя понести неблагоприятные последствия правонарушения.
Основания
международно-правовой ответственности. Ответственность наступает при наличии определенных
оснований, понимаемых в двух значениях - на основе чего и за что возникает ответственность.
Основанием международно-правовой ответственности субъекта международного права является
совершение им международного правонарушения.
Различают юридические, фактические и процессуальные основания международноправовой ответственности. Между ними существует тесная связь. С одной стороны, если право не
содержит обязанности определенных действий либо запрета, то не может идти речь о правонарушении
и, следовательно, об ответственности. С другой - если в поведении субъекта нет признаков
правонарушения, то постановка вопроса об ответственности также исключается.
Под юридическими основаниями понимают международно-правовые обязательства субъектов
международного права, в соответствии с которыми то или иное деяние объявляется международным
правонарушением. Иными словами, при международном правонарушении нарушается не сама
международно-правовая норма, а обязательства субъектов соблюдать международное правило
поведения. Юридическими основаниями ответственности являются: договор, обычай, решение
международных судов и арбитражей, резолюции международных организаций, а также односторонние
международно-правовые обязательства государств, устанавливающих юридически обязательные
правила поведения для данного государства.
Фактические основания есть то, за что наступает ответственность. В силу этого
необходимо четко установить элементы международного правонарушения, которое и выступает в
качестве фактического основания ответственности. Международно-противоправное деяние, например,
государства налицо в том случае, когда: а) какое-либо поведение, заключающееся в действии или
бездействии, может согласно международному праву присваиваться государству и б) такое поведение
представляет собой нарушение международного обязательства этого государства.
33. Международно-противоправное деяние государства:
понятие и виды.
Международное правонарушение представляет собой противоправное общественно опасное с
точки зрения международного сообщества деяние субъекта международного права, выражающееся в
действиях (бездействии) его органов или должностных лиц, нарушающее международно-правовые
обязательства.
Выделяют признаки (элементы) состава международного правонарушения. Международное
правонарушение характеризуют следующие основные признаки: международная общественная
опасность, противоправность, причинно-следственная связь, наказуемость.
1.Международная общественная опасность - это способность международного правонарушения
причинять вред отношениям и объектам, охраняемым международным правом.
2.Противоправность
правонарушения
обусловлена
наличием
правил
поведения,
зафиксированных в международно-правовых обязательствах государств и других субъектов
международного права, и выражается в нарушении этих обязательств и, следовательно, прав других
субъектов.
3.Причинно-следственная связь выражается в том, что причиной нанесенного вреда является
международное правонарушение. В тех случаях, когда изучение обстоятельств дела выявило иную
причину возникновения вредных последствий, ответственность данного субъекта не наступает.
4.Наказуемость представляет собой правовое последствие правонарушения. Признавая
определенные деяния правонарушениями, субъекты международного права устанавливают
возможность привлечения правонарушителя к международно-правовой ответственности.
В международном правонарушении, как и во внутригосударственном, можно выделить
совокупность объективных и субъективных признаков, служащих основанием привлечения субъекта к
ответственности и образующих состав международного правонарушения. В принципе, элементы
состава международного правонарушения те же, что и во внутригосударственном праве, однако они не
всегда идентичны принятым во внутреннем праве.
Объект международного правонарушения - это то, на что посягает международное
правонарушение (сложившаяся система международных отношений, международный правопорядок,
права и свободы человека, а также иные посягательства на правопорядок, установленные
международными обязательствами).
Объективная сторона международного правонарушения проявляется в виде деяния субъекта
международных отношений, нарушающего международно-правовые обязательства и влекущего
международно-правовую ответственность. Международно-противоправное деяние может выражаться
как в форме действия, так и в форме бездействия. Действие представляет собой активное поведение
правонарушителя. Бездействие выражается в невыполнении субъектом обязанности совершить какиелибо действия.
Субъектами международных правонарушений в зависимости от их вида могут быть как
государства, иные субъекты международного права, так и предприятия, организации и отдельные
индивиды, совершившие международно-противоправные деяния. Физические и самостоятельные
юридические лица не несут такой ответственности за обычные правонарушения, даже если они имеют
международный характер, поскольку в этих случаях ответственность является гражданско-правовой.
Государство по общему правилу несет ответственность за деятельность своих органов и
должностных лиц даже в случае, когда они превысили свои полномочия, установленные
внутригосударственным правом, или нарушили инструкции, касающиеся их деятельности. Например,
если дипломатический представитель совершил действия, представляющие собой вмешательство во
внутренние дела государства пребывания, ответственность за это несет представляемое государство. К
органам государства приравниваются подразделения его вооруженных сил.
Поведение отдельного лица или группы лиц рассматривается как деяние государства, если
установлено, что это лицо или группа лиц фактически действовали от имени данного государства или
осуществляли полномочия государственной власти в случае отсутствия соответствующих
возможностей для официальных властей и при обстоятельствах, которые оправдывали осуществление
таких полномочий.
Субъективная сторона - отношение правонарушителя к совершенному им деянию и его
последствиям. Субъективная сторона может выражаться как в форме умысла, так и в форме
неосторожности. Однако в теории международного права с этим элементом ответственности, в отличие
от внутреннего права, существуют определенные трудности, которые в первую очередь связаны со
спецификой субъектов международно-правовых отношений.
В теории международного права нет единого мнения о применимости в этой правовой системе
понятия вины. Одни ученые считают, что вместо "вменения вины" следует использовать "присвоение
субъекту поведения, представляющего собой нарушение международного обязательства". Другие
исходят из необходимости использования понятия вины, которое в этом случае выражается в заявлении
потерпевшего о факте правонарушения и о возникновении ответственности. Причем при отсутствии
противоправного деяния вменение вины неосновательно.
Международно-правовые нормы, как правило, не используют деление умысла на прямой и
косвенный, а неосторожности - на преступную самонадеянность и преступную небрежность. Так, в
конвенциях зачастую используются термины "преднамеренное", "предумышленное" и т.д.
Кроме того, некоторые составы международных правонарушений сконструированы таким
образом, что субъективная сторона как обязательный элемент состава правонарушения в них не
зафиксирована. Речь идет о так называемой "ответственности независимо от вины", в частности об
ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности (например, ядерными
объектами, воздушными судами, космическими объектами и т.д.).
С середины XX столетия появилась следующая классификация международных
правонарушений: международные деликты, международные преступления и преступления
международного характера.
Международное преступление - это деяние, нарушающее столь основополагающие, жизненно
важные интересы мирового сообщества, что оно рассматривается как преступление перед
международным сообществом в целом. К международным преступлениям относятся агрессия,
апартеид, геноцид, рабство, наемничество.
Международные преступления:
1) совершаются государствами, должностными лицами государств, использующими механизм
государства в преступных целях, а также рядовыми исполнителями; совершаются в непосредственной
связи с государством;
2) посягают на международный мир и безопасность, угрожают основам международного
правопорядка;
3) влекут ответственность государства как субъекта международного права и персональную
уголовную ответственность исполнителей.
Ответственность за международные преступления наступает в рамках международной, а в
некоторых случаях - национальной юрисдикции.
Преступление международного характера - это деяние физического лица, посягающее на права и
интересы двух или нескольких государств, международных организаций, физических и юридических
лиц.
К преступлениям международного характера относятся:
1) посягательства на лиц, пользующихся международной защитой;
2) незаконный захват воздушных судов;
3) подделка денежных знаков;
4) захват заложников;
5) незаконные операции с радиоактивными веществами и др.
Преступления международного характера:
1) затрагивают интересы двух или нескольких государств, юридических лиц и/или граждан;
2) совершаются отдельными физическими лицами вне связи с политикой государства;
3) влекут персональную уголовную ответственность правонарушителей в рамках национальной
юрисдикции.
К международным деликтам следует относить международные правонарушения, не
вошедшие в две первые группы. К ним относятся: нарушение государством договорных обязательств,
не имеющих основополагающего значения;
невыполнение юридическими и физическими лицами положений международных конвенций
(например, Конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 г.);
невыполнение решений международных судов и арбитражей;
нарушение государствами своих односторонних международных обязательств и т.д.
Международные деликты, таким образом:
1) не носят характера преступлений и не имеют общественной опасности международных
преступлений и преступлений международного характера;
2) могут совершаться любыми субъектами международных правоотношений, нарушающими
положения международно-правовых норм;
3) влекут ответственность субъектов, которая может выражаться и в форме самоограничений,
следующих в результате официального признания противоправности поведения субъекта.
34.Содержание международной ответственности
государства за международно-противоправное деяние.
Форма международно-правовой ответственности - способ, посредством которого
осуществляются неблагоприятные для нарушителя последствия вследствие совершенного им
международного правонарушения. Различают две формы международно-правовой ответственности
- нематериальную и материальную.
1.Нематериальная (политическая, моральная) ответственность может осуществляться в виде
сатисфакции, репрессалий, коллективных санкций. Сатисфакция - удовлетворение государствомправонарушителем явно выраженных им подразумеваемых требований, выдвигаемых потерпевшим
государством и выходящих за рамки простого восстановления (ресторации). Обычно это может
выражаться в заверении пострадавшей стороны о недопущении повторения правонарушения,
принесении извинения и т. д.
Репрессалии
ответные
насильственные
действия,
осуществляемые пострадавшим субъектом (например, задержание иностранного рыболовецкого судна
за браконьерство). От репрессалии следует отличать реторсию - ответную акцию в связи с
недружественными действиями, не составляющими правонарушения (например, отзыв посла в ответ на
недружественное заявление). Коллективные санкции в отношении международного правонарушителя
могут приниматься только на основании решения Совета Безопасности ООН. Они могут выражаться в
полном или частичном приостановлении экономических отношений, функционирования
коммуникаций, в применении вооруженной силы, временном ограничении суверенитета. Если в
отношении репрессалий действует принцип соразмерности, то на санкции они не распространяются.
2.Материальная ответственность выражается в обязанности возместить
материальный ущерб. Это может реализоваться в виде репарации (реституции, субституции,
ресторации). Репарация - возмещение материального ущерба деньгами, товарами, услугами и т.д.
Возмещению подлежит действительный материальный ущерб (прямой и косвенный). Упущенная
выгода обычно не возмещается. Реституция - восстановление положения до причинения ущерба.
Субституция - замена неправомерного или поврежденного имущества, зданий, произведений искусства
и т. п. сходными и равноценными предметами. Ресторация - восстановление государствомправонарушителем прежнего состояния и несение связанных с этим любых неблагоприятных
последствий. Ранее был известен такой, вид материальной ответственности, как контрибуция: взимание
победителем в войне с побежденного своих военных издержек.
Исключительно
на
основе договоров возникает такая разновидность материальной ответственности, как абсолютная или
объективная ответственность. Речь идет об ответственности, возникающей вне зависимости от вины
причинителя ущерба, т. е. за ущерб, причиненный в процессе правомерной деятельности. Пострадавшей
стороне необходимо доказать лишь непосредственную причинную связь между действием
(бездействием) и ущербом. При этом в договорах обычно фиксируются ограничения ответственности
(максимальная компенсационная сумма).
35. Имплементация международной ответственности
государства за международно-противоправное деяние.
Институт ответственности включает и процессуальный механизм урегулирования (ч.III Проекта –
имплементация международной ответственности государства), поскольку международное право должно
располагать не только механизмом обеспечения выполнения его норм, но и реализации
ответственности. Институт ответственности определяет действия, которые могут предпринимать
государства, затронутые нарушением международно-правового обязательства, для обеспечения
выполнения обязательств по прекращению и возмещению со стороны ответственного государства.
Прежде всего, потерпевшее государство вправе призвать к ответственности государствонарушителя. Условиями призвания к ответственности в соответствии со ст. 44 являются
государственная принадлежность требований и исчерпание местных средств правовой защиты.
Вопрос о государственной принадлежности возникает, в основном, когда дело идет о защите
государством прав своих граждан, пострадавших в результате международного правонарушения. В
таких случаях определение государственной принадлежности связано с нормой об исчерпании местных
средств правовой защиты.
Если в результате одного и того же международно-противоправного деяния потерпевшими
являются несколько государств, каждое из них может отдельно призвать к ответственности
государство-правонарушителя (ст.46).
Потерпевшее государство вправе принять меры с целью побудить ответственное
государство(государства) прекратить противоправное поведение и предоставить возмещение.
Проблема применения мер принуждения к соблюдению норм международного права является одной из
наиболее важных и сложных проблем этого права.
К ним относятся санкции и контрмеры. По мнению Комиссии международного права, под
санкциями следует понимать лишь меры принуждения, предпринимаемые международными
организациями к правонарушителю в целях побуждения его к выполнению обязательств,
вытекающих из правоотношения ответственности. Это придает им принципиальное отличие от
индивидуальных действий государств.
Объем и виды санкций должны зависеть от степени тяжести правонарушения и нанесенного
ущерба. Санкции должны вводиться в строгом соответствии с Уставом ООН, с принципами и нормами
международного права, преследовать четко определенные цели, быть предельно адресными, подлежать
регулярному обзору и предусматривать условия отмены.
Традиционный термин "санкции" длительное время использовался и Комиссией международного
права ООН в ходе работы над темой об ответственности. Но на завершающем этапе было решено
заменить его более соответствующим природе международного права термином "контрмеры".
Существенную роль в этом сыграла международная судебная практика, которая, избегая употребления
термина "санкции" применительно к односторонним мерам государств, использовала термин
"контрмеры". В Статьях об ответственности контрмерам посвящена глава II ч.III., что является
обоснованным, поскольку контрмеры представляют собой связанный с ответственностью, но, тем не
менее, особый институт, призванный служить имплементации правоотношений ответственности.
Контрмеры – это действия, которые потерпевшее государство вправе применить к
государству, ответственному за международно-противоправное деяние. Они рассматриваются как
инструмент имплементации ответственности и не носят карательного характера. Основная цель
контрмер состоит в том, чтобы побудить ответственное за международно-противоправное деяние
государство выполнить возлагаемые на него правоотношением ответственности обязательства
(п.1 ст.49). Это значит прекратить противоправное деяние, если оно продолжается, и предоставить
возмещение потерпевшему государству. Контрмеры вправе применить потерпевшее государство. С
юридической точки зрения такие меры характеризуются тем, что если бы они не применялись в
качестве контрмер, то были бы противоправными. Контрмеры, направленные на достижение какойлибо иной цели, по определению являются противоправными.
36. Ответственность государства за правомерную
деятельность как особый вид международной
ответственности.
Ответственность за правомерную деятельность возникает исключительно на основани договора.
Государства могут нести ответственность за правомерные деяния, нанесшие
ущерб иностранному государству, либо его гражданам, собственности.
Ответственность за правомерную деятельность являются договорным
видом ответственности – нет договора, нет ответственности.
Ущерб в ходе правомерной деятельности обычно возникает при
эксплуатации источника повышенной опасности (атомных, электрических,
воздушных и космических объектов).
Абсолютная ответственность наступает за невиновное причинение вреда. Чаще всего такую
ответственность устанавливают за виды деятельности, связанные с источниками повышенной
опасности. Абсолютная ответственность не наступает в случае, если это не регламентировано
договором.
Существует понятие договорного ограничения абсолютной ответственности по сумме,
подлежащей возмещению. В договоре может указываться предельная максимальная сумма
компенсации, подлежащая выплате в случае, если сторона пострадает. В этих случаях пострадавшая
сторона не может претендовать на получение суммы, превышающей установленный предел, даже если
фактический ущерб превышает эту сумму.
Договорное ограничение ответственности в сумме
представляет собой своего рода защитный механизм по отношению к использованию источника
повышенной опасности, но необходимой в интересах людей. В таком случае происходит распределение
суммы понесенных убытков между потерпевшей стороной и субъектом, управляющим источником
повышенной опасности.
37. Международная ответственность международных
организаций и международная ответственность физических
лиц.
Ответственность
международных
организаций
возникает
из
нарушения
ими
международных обязательств, вытекающих из договоров и других источников международного
права.
Международные организации несут ответственность за несоблюдение уставных и других
обязанностей своими органами и международными должностными лицами, за причинение ущерба
своими действиями государствам, другим международным организациям и физическим лицам.
В Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими
объектами, была установлена солидарная ответственность, однако при соблюдении следующих
условий: а) любая претензия о компенсации за ущерб предъявляется в первую очередь
международной организации, осуществляющей запуск объекта; б) если организация в течение
шести месяцев не компенсировала суммы причиненного ущерба, то государство-истец может
поставить вопрос об ответственности государств — членов организации.
Ответственность физических лиц за международные преступления чаще всего наступает
при условии, что их преступные деяния связаны с преступной деятельностью государства.
Государства, виновные в совершении преступления, несут международную ответственность, а
физические лица — уголовную ответственность. Совершение лицом преступных действий во
исполнение приказа (своего правительства или начальника) не освобождает его от уголовной
ответственности. Официальный статус лица (глава государства или правительства) не
освобождает его от уголовной ответственности.
Международное право исходит из неприменения срока давности к ответственности за
международные преступления. Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года указывает, что представители
государственных властей и частные лица, виновные в совершении указанных преступлений и соучастии
в них, несут ответственность независимо от времени совершения преступления.
Если по соответствующему соглашению не создано специального международного суда,
государство, на территории которого находится преступник, обязано либо предать его суду, либо
выдать другому государству, на территории которого было совершено преступление и которое
явилось основной жертвой преступления.
38. Понятие и виды территорий в международном праве.
Термин «территория» используется в международном праве для обозначения некоторого земного,
а также внеземного пространства, отграниченного от других пространств определенными
поверхностями (границами) и имеющего тот или иной юридический статус (например, статус
государственной территории) и соответствующий ему правовой режим. В этом смысле понятие
территории не имеет ничего общего с понятием территории в ее природном, естественном смысле, как
среды обитания земной фауны и флоры, местонахождения естественных богатств и ресурсов, среды
обитания человека и материальной основы его существования, хотя последнее и учитывается в нормах
международного и национального права, касающихся природопользования.
Границей земного пространства, отделяющей его от космического пространства, является
шаровидная поверхность, повторяющая конфигурацию Земли и расположенная на некотором
расстоянии от ее поверхности (уровня моря). Точного высотного расположения этой шаровидной
поверхности от уровня Земли не установлено, но, как правило, исходят из того, что она должна
располагаться на таком уровне, который позволяет спутникам Земли вращаться без существенного
торможения и сгорания в земной атмосфере. Считается, что это примерно 110 км.
Космическое пространство можно условно подразделить на близлежащее, обнимающее
Солнечную систему и находящиеся в ее пределах небесные тела, и космическое пространство за
этими пределами. Фактически международно-правовое регулирование исследования и
использования космического пространства касается главным образом пространства Солнечной
системы, границы которого достаточно условны.
Собственно земное пространство с точки зрения его юридического статуса подразделяется
на две крупные категории — пространство, составляющее территорию государств и каждого из
них в отдельности, и пространство, находящееся вне пределов государственной территории
(территорий).Такие пространства — государственная территория и негосударственная
(международная) территория — отделены друг от друга границами. Границы представляют собой
линии, обозначенные на картах, а также (когда это возможно) на местности и проходящие по этим
линиям вертикальные поверхности до границы земного пространства с космосом и теоретически — до
центра Земли в глубь ее недр, а практически — на достигнутую для проникновения в недра глубину.
Указанные пространства охватывают сушу, воды, недра и воздушное пространство над
земной поверхностью в пределах государственной и негосударственной территории, правовой
режим которых и условия пользования которыми устанавливаются обычно раздельно, составляя, в
частности, предмет регулирования международного морского и воздушного права.
39. Государственная территория: понятие, состав,
юридическая природа. Государственные границы.
Государственная территория — это земное пространство, находящееся под суверенитетом
данного государства, иными словами, пространство, в пределах которого государство
осуществляет верховную власть и которым оно распоряжается, организуя его в административном
(для целей управления) отношении и устанавливая его правовой режим (в целом, а также отдельных его
составляющих частей).
В пределах своей территории государство осуществляет свою исключительную юрисдикцию
в отношении всех находящихся на его территории физических лиц (граждан, иностранцев и
апатридов) и их объединений (юридических лиц и общественных организаций).
Установление правового режима государственной территории — дело, относящееся к внутренней
компетенции каждого государства, за исключением случаев, когда оно взяло на себя соответствующие
международные обязательства по общему международному праву или в силу локальных соглашений об
этом с другими государствами.
Внутригосударственное право предусматривает также, как правило, необходимость сохранения
входящей в состав государственной территории естественной среды обитания населения, содержа
нормы о природопользовании, отражающие и соответствующие международные обязательства
государств.
Юрисдикция государства в силу его суверенитета в принципе территориальная, т.е. действует в
пределах его территории.
Пределы государственной территории как части земного пространства определяются ее
границами, разделяющими территории соседних государств или отделяющими государственную
территорию от негосударственной. Их прохождение должно быть соответствующим образом
установлено и признано в международном плане. Границы являются установленными, когда они
делимитированы, т.е. когда линия их прохождения обозначена на картах (обычно достаточно
крупного масштаба), а также демаркированы, т.е. обозначены, когда это возможно, на местности
и описаны в протоколах о демаркации границы. Международно признанными
межгосударственными границами являются те, прохождение которых согласовано сопредельными
государствами.
Международно признанными границами государства являются также границы, отделяющие
его территорию от негосударственной территории (обычно это внешние границы
территориального моря), когда они делимитированы данным государством и линия их прохождения
явно или молчаливо признана другими государствами, поскольку она соответствует установленным
международно-правовым предписаниям.
Когда границей между государствами является пограничная река, то, если она судоходна, линия
границы устанавливается обычно по тальвегу — линии наибольших глубин или посередине главного
фарватера. В ином случае — посередине реки. Возможны и другие согласованные сопредельными
государствами решения. Правовой режим пограничных рек также устанавливается по соглашению
между заинтересованными государствами.
Сухопутное пространство может состоять из сухопутного массива (земного континента или его
части), а также из ряда сухопутных массивов, разделенных между собой территорией другого или
других государств. Неотъемлемую часть государственной территории составляют также
принадлежащие данному государству и расположенные в открытом море острова.
В состав государственной территории ряда государств, в том числе России, входят, в частности,
все земли и острова, находящиеся в пределах полярного сектора данного государства. Полярные
секторы включают пространства в пределах установленных линий, проведенных от Северного полюса
до северных сухопутных границ данного государства. Внутренние (национальные) воды государства
составляют воды внутренних морей, озер, каналов, рек, воды морских портов и гаваней, некоторых
заливов и бухт; пограничные воды — рек, озер, каналов и других водотоков, по которым проходит
государственная граница. Государство устанавливает правовой режим своих внутренних вод и условия
пользования ими (судоходства, рыболовства или иного промысла), в том числе условия пользования
ими, в частности для захода в открытые морские порты иностранных морских судов и военных
кораблей. Как правило, однако, условия судоходства, промысла и иной эксплуатации пограничных вод
(рек, озер, каналов и т.д.), захода судов в воды сопредельного государства регулируются по соглашению
между этими государствами.
В состав государственной территории стран, имеющих морское побережье, входит также пояс
морских вод определенной ширины, именуемый территориальным морем. Соответствующий морской
пояс устанавливается и вокруг островных владений государства. Территориальное море, как и другие
части территории государства, находятся под суверенитетом прибрежного государства со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Особую специфику территориального моря составляет то, что, согласно действующему
международному праву, иностранные суда пользуются так называемым правом мирного прохода
через эти воды.
Недра земли на технически доступную глубину в пределах сухопутных и водных просторов
государственной территории также находятся под суверенитетом данного государства. Оно регулирует
условия разведки и эксплуатации естественных ресурсов и богатств этих недр.
Ныне общепризнано неотъемлемое право народов и государств свободно распоряжаться своими
национальными естественными богатствами и ресурсами без какого бы то ни было вмешательства или
давления извне.
Воздушное пространство над сухопутной территорией, внутренними водами и
территориальным морем государства — неотъемлемая часть его государственной территории.
Правовой режим его воздушного пространства устанавливается данным государством.
Однако государства на взаимных началах и по взаимному согласию берут на себя
международные обязательства о полетах на их территорию и через их территорию иностранных
воздушных аппаратов. Эти обязательства составляют предмет регулирования международного
воздушного права.
40. Правовой режим международных рек.
Международные реки - реки, которые протекают на территории двух и более
государств. Международные реки могут подразделяться на открытые для международного
судоходства, которые, как правило, пересекают территории нескольких государств, и
пограничные реки, которые, как правило, разделяют территории нескольких государств. Однако
эта классификация условна, так как одна и та же река может на одном участке пересекать территории
нескольких государств, а на другом - разделять.
Предметом международно-правового регулирования вопроса о международных реках
являются вопросы судоходства по международным рекам - данный вопрос относится к
компетенции прибрежных государств. Регулируется соглашениями этих государств. Прибрежные
государства вправе (не обязаны) предоставить иностранным судам возможность судоходства.
Иностранные суда, таким образом, не вправе осуществлять судоходство по международным
рекам, если данный вопрос не оговорен в соответствующих международных договорах. Сами
прибрежные государства вправе осуществлять судоходство на всем протяжении реки.
Вопросы судоходства по международным рекам
оговорены в:
Барселонской конвенции и Статуте о режиме навигационных водных путей
международного значения 1921 г.;

Конвенции о режиме судоходства по Дунаю 1948 г.

Вопросы несудоходного использования международных рек - в основе данного предмета
регулирований лежит право прибрежных государств на использование водных ресурсов (строительство
плотин, лов рыбы, сброс отходов, забор воды и др.). Однако согласно Хельсинкским правилам 1966 г.
использование вод международных рек одним государством не должно наносить вред водам той же
реки, протекающим по территории другого государства. Вопросы несудоходного использования рек
урегулированы в Женевской конвенции о гидроэнергии водных потоков, имеющих значение для
нескольких государств, 1923 г. В частности, все работы по использованию гидроэнергии, которые могут
привести к физическому изменению местности на территории другого государства или могут
причинить ему существенный ущерб, должны проводиться на основании соглашения заинтересованных
государств. По этому пути и идет международная практика.
Дунай - вторая по длине (после Волги) река в Европе. Протекает по территории Германии,
Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Югославии, Болгарии, Румынии, Украины. Согласно
Конвенции о режиме судоходства на Дунае от 18 августа 1948 г. навигация по Дунаю объявлена
свободной и открытой для граждан, торговых судов и товаров всех государств на основе равенства в
отношении портовых и навигационных сборов и условий торгового судоходства. Плавание по Дунаю
военных кораблей всех непридунайских стран запрещается. Плавание военных, полицейских и
таможенных судов придунайских стран может происходить лишь в пределах границ своей страны, а на
остальных участках - лишь с согласия соответствующих прибрежных государств. Дунайская комиссия,
организованная из представителей придунайских стран, осуществляет наблюдение за выполнением
Конвенции, координирует деятельность прибрежных стран и содействует их сотрудничеству в данной
сфере, проводит консультации, выносит рекомендации и т. п.
41. Правовой режим Арктики. Правовой режим Антарктики.
Арктический регион исторически разделен на «сектора владения» приарктических
государств, хотя и существует предложение интернационализации Арктики, пока не нашедшее
поддержки. В 1921 г. Канада декларировала, что все земли и острова к северу от континентальной
канадской части находятся под ее суверенитетом. В 1926 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР было
принято аналогичное решение, однако архипелаг Шпицберген остался вне юрисдикции СССР, так как
согласно Парижскому договору 1920 г. он принадлежит Норвегии.
К режиму полярных секторов прибегли также Норвегия и Дания. Все территории
(в том числе неоткрытые и неразведанные), которые входят в полярный сектор государства,
находятся под его суверенитетом. Однако водная поверхность океанских и морских 80
пространств в пределах Арктики является открытым морем. При этом государство, имеющее
полярный сектор в Арктике, может рассматривать его как зону своей безопасности. Таким образом,
режим морских вод Арктики установлен в соответствии с нормами международного морского права,
согласно которому у побережья земель и островов устанавливаются территориальные воды,
прилежащие и экономические зоны, континентальный шельф, а далее - открытое море.
Что касается Российского сектора, то здесь есть некоторые особенности. Нота МИД
РСФСР от 4 мая 1920 г. Норвегии закрепляла права Советской России на Белое море, а Декретом СНК
РСФСР от 24 мая 1921 г. - на Баренцево море. Карское море, море Лаптевых и Восточно-Сибирское это исторические моря заливного типа и внутренние национальные морские пути России. Это основано
на ряде причин. Во-первых, большую часть года они покрыты льдом, который можно рассматривать как
продолжение сибирской суши на север. Во-вторых, русское государство в течение трех веков владело
Карским морем (см. царские указы 1617-1620 гг.) и другие государства не возражали против этого. Втретьих, они являются морями заливного типа, ограниченными со стороны океана обширными
архипелагами и островами.
В силу особой уязвимости природы Арктики и в целях защиты
окружающей Арктику среды Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепила право государств
принимать меры по предотвращению загрязнения морских вод Арктики.
Антарктика - южная полярная область, охватывающая материк Антарктиду и
прилегающие к нему участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов, включая расположенные
там острова, при условии, что они расположены южнее 60-й параллели южной широты.
Правовой режим Антарктики можно отнести к интернациональному.
Существует так называемая «система Договора об Антарктике», в котором стороны отказались
от «любой основы для претензий на территориальный суверенитет». Здесь общую правовую
основу составляет международное право, а на территориях судов или полярных баз действует
право их флага.
В
Антарктике
не
применяется
секторальное деление (по типу Арктики). Однако подписание договора не остановило
территориальных претензий некоторых государств. Претензии были заявлены Австралией, Аргентиной,
Великобританией, Новой Зеландией, Норвегией, Чили и Францией. СССР и США всегда выступали
противниками этих претензий и настаивали на признании Антарктики международной территорией.
В настоящий момент эти претензии заморожены, т. е. государства не
отказались от территориальных претензий, но никакие действия других государств на территории
Антарктики в период действия Вашингтонского договора не могут считаться основанием для заявления,
поддержания или отклонения любой претензии на территориальный суверенитет в Антарктике и не
создают там никаких прав на такой суверенитет.
В
рамках
Договора была подписана Конвенция о сохранении антарктических тюленей (1972 г.); Конвенция о
сохранении морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.) предоставляет право добычи морских живых
ресурсов Антарктики всем государствам; международно-правовой режим разведки и разработки
минеральных ресурсов определяется Конвенцией по регулированию освоения минеральных ресурсов
Антарктики (1988 г.), однако в 1991 г. принят Протокол о запрещении всех видов геологоразведочных
работ в Антарктике сроком на 50 лет.
Договором
создан
специальный
международный механизм для координации деятельности государств в Антарктике - Консультативное
совещание, проводимое раз в 2 года; оно правомочно обсуждать практически все вопросы, касающиеся
деятельности государств в Антарктике.
42. Право международных договоров как отрасль
современного международного права.
Право международных договоров является отраслью международного права и
совокупностью правовых норм, регулирующих правоотношения субъектов международного
права и регламентирующих порядок заключения, исполнения и прекращения международных
договоров.
Право международных договоров является основополагающей отраслью международного права,
без которой развитие международного права было бы невозможно, так как с помощью заключения
международных договоров между государствами регламентируются отношения данных государств в
различных сферах общественной жизни. Субъектами права международных договоров являются
субъекты международного права. Основными источниками права международных договоров
являются Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.; Венская
конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между
международными организациями от 21 марта 1986 г. Появление на мировой арене международных
межправительственных организаций и их возрастающая роль в международном праве повлекли за
собой заключение договоров между данными организациями и между международными
межправительственными организациями и государствами. В связи с этим появилось большое
количество международных договоров
43. Понятие и виды международных договоров.
Согласно ст. 2 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
международный договор – это регулируемое международным правом соглашение, заключенное
государствами и другими субъектами международного права в письменной форме, независимо от
того, содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких связанных между собой
документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Международные договоры классифицируются по кругу участников на двусторонние и
многосторонние. В двусторонних договорах участвуют два государства, в многосторонних
договорах предполагается участие всех государств или ограниченного количества государств.
Данная разновидность международных договоров является универсальной.
Международные договоры могут быть открытыми и закрытыми. В
открытых международных договорах участниками могут быть любые государства независимо от
согласия других государств, участников данных договоров. В закрытых международных
договорах участниками могут быть лишь те, которые получили согласие от других участников.
В структуру международного договора входят такие составные части, как
название договора, преамбула, основная и заключительная части, подписи сторон.
44. Заключение международных договоров.
Первая стадия: согласование воли государств относительно текста документа, проведение
переговоров с государствами. В процессе переговоров государства через своих уполномоченных
лиц доводят до сведения друг друга свои позиции относительно содержания документа. На основе
изучения всех позиций государств предлагается согласовать проект документа. Путем взаимных
уступок государств относительно текста документа проект документа подвергается изменению до
тех пор, пока с ним не согласятся все участники. Для того чтобы текст договора был окончательно
согласован, предусмотрена процедура принятия текста договора. Она может выражаться посредством
голосования, парафирования, подписания ad referendum.
Вторая стадия: согласование воли государств относительно обязательности норм
международного договора. Стадия включает в себя индивидуальные действия государств в
зависимости от условий договора и требований национальных законодательств. Это могут быть
подпись уполномоченного лица в знак согласия с текстом международного договора,
присоединение к договору, а также ратификация или утверждение договора.
Подписание – это одна из форм принятия обязательности по договору.
Ратификация – это акт утверждения договора высшими органами государства либо в
порядке референдума.
Присоединение осуществляется тогда, когда государство не имело возможности участвовать
в его разработке, но изъявило желание присоединиться. Порядок и условия присоединения
оговариваются в договоре к нему.
Третья стадия: вступление в силу международного договора. Договоры, не подлежащие
ратификации или утверждению, вступают в силу:
1) с даты подписания;
2) по истечении определенного срока после подписания;
3) с указанной в договоре даты.
В целях обеспечения более широкого участия государств в многосторонних договорах
международное право закрепляет возможность государств делать оговорки, т. е. односторонние
заявления, исключающие или изменяющие действие того или иного положения международного
договора.
Международный договор вступает в силу с момента и на условиях, указанных в договоре.
Четвертая стадия заключается в регистрации и опубликовании международного договора.
Международные договоры должны быть зарегистрированы в Секретариате ООН. Регистрация не
влияет на юридическую силу договора, но стороны не имеют права ссылаться на него в органах ООН.
Опубликование международных договоров осуществляется в периодически издаваемом сборнике
«Treaty Series», а Европейских Конвенций – в сборнике «Counsil of Europe Treaty Series».
45.Сфера действия международных договоров.
Международный договор начинает действовать с момента вступления его в силу до
прекращения и не имеет обратной силы. Это действие международного договора во времени.
Государства до вступления международного договора в силу могут оговорить его временное
применение. Действующим международный договор является тогда, когда он обрел и не утратил
юридическую силу. Вступивший в силу международный договор становится юридически обязательным
для всех его участников. Так, договоры могут вступать в силу с момента подписания,
ратификации, обмена ратификационными грамотами или сдачи депозитарию определенного
числа ратификационных грамот. Международный договор может заключаться на определенный
срок, на неопределенный срок и не содержать указания на срок действия либо иметь указание на
бессрочность договора. Положение о сроке международного договора указывается в самом
договоре. На определенный срок заключаются двусторонние и многосторонние договоры.
Двусторонние договоры могут содержать условие того, что по истечении определенного срока
действия они будут оставаться в силе до тех пор, пока один из участников договора не заявит о
своем выходе из него. Некоторые договоры могут содержать положения, по которым срок
международного договора будет продлен автоматически на 3 года или 5 лет. Продление будет
осуществляться до тех пор, пока один из участников международного договора не денонсирует
договор либо откажется продлевать его действие. Продление договора называется пролонгацией.
В случае, если срок международного договора истек, то стороны могут договориться о его
продлении. Такое продление срока международного договора называется возобновлением (или
восстановлением) срока действия международного договора. Бессрочным является договор, который
не указывает на срок его действия и не содержит условий его прекращения, либо который прямо
предусматривает бессрочность его действия.
В международно-правовых актах нередко вместо термина «действие» используется термин
«применение». В международном праве иногда считается, что с момента вступления международного
договора в силу он действует, но не применяется, а применяется тогда, когда наступит ситуация,
которая обусловлена в самом международном договоре. Так, например, соглашения о правилах ведения
войны будут действовать, но применяться будут, когда возникнет вооруженный конфликт.
Международный договор обязателен для всех участников договора, в
отношении всей его территории. Это действие международного договора называется «действие в
пространстве и по кругу лиц».
46. Недействительность, прекращение и приостановление
действия международных договоров.
Действительным считается международный договор, если он в целом или в какой-либо
части не противоречит основным принципам или императивным нормам международного права.
Одним из важнейших условий действительности договора является соблюдение установленных
правил его заключения. Венская конвенция 1969 г. указывает конкретные обстоятельства
недействительности
международных
договоров.
Международный
договор
является
недействительным, если:

он заключен с явными нарушениями внутренних конституционных норм;

согласие на обязательство по договору дано по ошибке;

государство заключило договор под влиянием обманных действий другого
участвующего в переговорах государства;

согласие государства было выражено в результате прямого или косвенного
подкупа его представителя другим участвующим в переговорах государством;

согласие представителя получено под принуждением или угрозами,
направленными против него;

договор в момент заключения противоречил основным принципам
международного права.
Прекращение действия международных договоров есть утрата его юридической силы.
Прекращение договора возможно в следующих случаях:
1. При исполнении международных договоров.
2. При истечении срока договора.
3. При обоюдном согласии сторон.
4. При возникновении новой императивной нормы общего международного права.
5. Денонсация договора означает правомерный отказ государства от договора на условиях,
предусмотренных соглашением сторон в самом договоре, осуществляется высшим органом
государственной власти, с уведомлением контрагента.
6. Признание договора недействительным в силу принуждения государства к его
подписанию, обмана, ошибки, противоречия договора норме jus cogeiu.
7. Прекращение существования государства или изменение его статуса.
8. В силу коренного изменения обстоятельств не может применяться в отношении договоров,
устанавливающих границу, и в результате изменения обстоятельств при нарушении договора
стороной, ссылающейся на эти обстоятельства.
9. Аннулирование - признание договора недействительным в одностороннем порядке.
Правомерными основаниями являются: существенное нарушение контрагентом обязательств по
договору, недействительность договора, прекращение существования контрагента и т. д.
10. Наступление отменительного условия; в договоре может быть предусмотрено условие,
при наступлении которого прекращается действие договора.
11. Приостановление договора - прекращение его действия на определенное
(неопределенное) время. Это временный перерыв в действии договора под влиянием различных
обстоятельств. Приостановление действия договора имеет следующие последствия (если
участники не согласились об ином):

освобождает участников от обязательства выполнять его в течение периода
приостановления;

не влияет на другие установленные договором правовые отношения между
участниками.
47. Понятие и виды международных организаций.
Международная организация – это объединение суверенных государств, учреждаемое
международным договором на постоянной основе, имеющее постоянные действующие органы,
наделенное международной правосубъектностью и действующее для достижения общих целей в
соответствии с принципами международного права (Организация Объединенных Наций).
Признаки международных организаций:
1) международная организация создается суверенными государствами;
2) международная организация создается и функционирует в рамках учредительного договора;
3) международная организация является постоянно действующей и обладает аппаратом
постоянных органов;
4) международная организация обладает определенной совокупностью прав, которые присущи
юридическому лицу;
5) международная организация уважает суверенитет государств-членов. Устав ООН является
основополагающим источником для всей отрасли права международных организаций.
Международные организации бывают межправительственными и неправительственными. Не
являются субъектами международного права неправительственные организации.
Неправительственная международная организация – это организация, созданная не на основе
межгосударственного договора, она объединяет физических и (или) юридических лиц (Лига обществ
Красного Креста).
Виды международных организаций:
1) по характеру членства:
а) межправительственные;
б) неправительственные;
2) по кругу участников:
а) универсальные;
б) региональные;
в) межрегиональные;
3) по компетенции:
а) общие;
б) специальные;
4) по характеру полномочий:
а) межгосударственные;
б) надгосударственные;
5) по способу приема в члены организации:
а) открытые;
б) закрытые.
48. Организация Объединенных Наций: история создания,
принципы, цели и структура.
Организация Объединенных Наций была создана в период Второй мировой войны, когда
человечество основательно задумывалось над тем, как предотвратить в будущем такие страшные
войны.
14 августа 1941 г. Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Соединенного
Королевства Уинстон Черчиль подписали документ, где обязались «работать вместе с другими
свободными народами как в войне, так и в мире». Свод принципов международного сотрудничества в
поддержании мира и безопасности получил впоследствии название Атлантической хартии. Первые
контуры ООН были начерчены на Конференции в Вашингтоне на заседаниях, проходивших в сентябре октябре 1944 г., где США, Соединенное Королевство, СССР и Китай договорились о целях, структуре и
функциях будущей организации. 25 апреля 1945 г. делегаты 50 стран собрались в Сан-Франциско на
Совещание Объединенных Наций и приняли Устав, состоящий из 19 глав и 111 статей. 24 октября
Устав был ратифицирован пятью постоянными членами Совета Безопасности, большинством
подписавших его государств и вступил в силу. С тех пор 24 октября в международном календаре
называется Днем ООН.
ООН является самой авторитетной универсальной международной межправительственной
организацией. ООН - универсальная международная организация, созданная в целях поддержания мира
и международной безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН
обязателен для всех государств.
Цели ООН:

Поддерживать международный мир и безопасность.

Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа
равноправия и самоопределения народов.

Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера.

Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.
Принципы ООН:

суверенное равенство всех ее членов;

добросовестное выполнение обязательств по Уставу;

разрешение международных споров мирными средствами;

отказ от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или
политической независимости любого государства;

обеспечение того, чтобы государства, не являющиеся членами ООН, действовали в
соответствии с принципами ООН, когда это необходимо для поддержания международного мира и
безопасности;

невмешательство во внутренние дела государств;

уважение основных прав и свобод человека;

равноправие и самоопределение народов;

сотрудничество и разоружение.
Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический
и социальный совет, Секретариат и Международный суд.
Структура и содержание Устава ООН: цели и принципы ООН; члены организации; органы,
мирное разрешение споров; действия в отношении угрозы миру; самоуправляющиеся территории;
региональные соглашения; международная система опеки.
49. Главные органы Организация Объединенных Наций.
Генеральная Ассамблея - наиболее представительный орган ООН, обладает самой широкой
компетенцией. Генеральная Ассамблея - демократический орган. Каждый член независимо от размеров
территории, численности населения, экономической и военной мощи имеет один голос. Решения по
важным вопросам принимаются большинством в 2/3 присутствующих и участвующих в голосовании
членов Генеральной Ассамблеи. В работе Генеральной Ассамблеи могут принимать участие
государства - не члены ООН, имеющие постоянных наблюдателей при ООН (Ватикан, Швейцария) и не
имеющие их. Возглавляет Генеральную Ассамблею Генеральный секретарь.
Компетенция Генеральной Ассамблеи.

Обсуждает любые вопросы или дела в пределах Устава.

Дает рекомендации членам ООН в ее органам (за исключением вопросов, отнесенных
к ведению Совета Безопасности).

Рассматривает общие принципы сотрудничества в деле поддержания мира, включая
принцип разоружения, и дает соответствующие рекомендации.

Рассматривает любые вопросы, относящиеся к поддержанию мира.

Рекомендует меры мирного улаживания любой ситуации, которая могла бы нарушить
общее благополучие или дружественные отношения между государствами.

Содействует международному сотрудничеству в политической области и
прогрессивному развитию международного права и его кодификации.

Формирует органы ООН, получает от них доклады об их деятельности.

По рекомендации Совета Безопасности принимает в члены ООН и исключает из своих
членов.

Совместно с Советом Безопасности избирает члена Международного суда.
Совет безопасности состоит из 15 членов: 5 постоянных - Россия, Китай, Франция,
Великобритания, США - и 10 непостоянных - избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на 2 года.
На него возложена главная ответственность за поддержание мира и безопасности. Совет действует от
имени государств - членов ООН и является главным исполнительным органом ООН, ему отведена
главная роль в мирном разрешении споров. Решения по процедурным вопросам в Совете принимают
большинством в 9 голосов. По остальным вопросам необходимо большинство в 9 голосов, но это число
должно включать голоса постоянных членов.
Компетенция Совета Безопасности.

Контроль за исполнением государствами принципов ООН.

Подготовка планов регулирования вооружений.

Определение наличия угрозы миру, нарушения мира или актов агрессии.

Выносит рекомендацию или принимает меры по принуждению правонарушителя.
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) - несет ответственность за выполнение
функций, изложенных в главе IX Устава ООН. Состоит из 5 членов, избираемых ежегодно Генеральной
Ассамблеей сроком на три года.
Компетенция Экономического и социального совета.

Предпринимает исследования и составляет доклады по международным вопросам в
области экономики, социальной сфере, культуре, образовании, здравоохранении и аналогичных
областях.

Дает рекомендации ООН по вышеизложенным вопросам.

Заключает соглашения со специализированными учреждениями и координирует их
деятельность, получает от них доклады.

Осуществляет связь с неправительственными международными организациями.
50. Организации, входящие в систему ООН: общая
характеристика.

Специализированные учреждения ООН - это межправительственные
организации универсального характера, осуществляющие сотрудничество в
специальных
областях
и
связанные
с
ООН.
Статья 57 Устава ООН перечисляет их характерные черты:
1) межправительственный характер соглашений о создании таких
организаций;
2) широкая международная ответственность в рамках их учредительных
актов;
3) осуществление сотрудничества в специальных областях: экономической,
социальной,
культурной,
гуманитарной
и
др.;
4)
связь
с
ООН.
В систему также включаются и специализированные учреждения:
Международный
валютный
фонд,
Международный
банк
реконструкции
и
развития,
Международная
финансовая
корпорация,
Международная
ассоциация
развития,
Международная
морская
организация,
Международная
организация
гражданской
авиации,
Международная
организация
труда,
Международный
союз
электросвязи,
Всемирный
почтовый
союз,
- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры,
Всемирная
организация
здравоохранения,
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности,
- Организация Объединенных Наций по промышленному развитию,
- Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций,
Всемирная
метеорологическая
организация,
Международный
фонд
сельскохозяйственного
развития,
Международное
агентство
по
атомной
энергии.
Специализированные
экономические
организации
это
межправительственные
организации
универсального
характера,
осуществляющие сотрудничество в специальных областях и связанные с
ООН. Связь устанавливается и оформляется соглашением, которое
заключается Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) и
утверждается Генеральной Ассамблеей ООН. В настоящее время существует
16 таких организаций. Их можно разделить на следующие группы:
- социального характера (Международная Организация Труда МОТ и
Всемирная
Организация
Здравоохранения
ВОЗ);
- культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО - по вопросам
образования, науки и культуры, ВОИС - Всемирная Организация
Интеллектуальной
Собственности);
экономические
(ЮНИДО
по
промышленному
развитию);
- финансовые (МБРР, МВФ, МАР - Международная Ассоциация Развития,
МФК
Международная
Финансовая
Корпорация);
- в области сельского хозяйства (ФАО - продовольственная и
сельскохозяйственная организация, ИФАД - Фонд сельскохозяйственного
развития);
- в области транспорта и связи (ИКАО - гражданской авиации, ИМО морская,
ВПС,
МСЭ
союз
электросвязи);
в
области
метеорологии
(ВМО).
МОТ - старейшая международная организация. Создана в Париже в 1919 г.
как автономная организация Лиги Наций. Ее Устав в 1946 г. был пересмотрен
и приведен в соответствие с учредительными документами ООН. Штабквартира
ООН
находится
в
Женеве
(Швейцария).

Целью МОТ является содействие установлению прочного мира путем
поощрения социальной справедливости, улучшения условий труда и
жизненного уровня трудящихся. МОТ имеет представительства в столицах
ряда
государств-членов,
в
том
числе
в
Москве.
ВОЗ - создана в 1946 г. на Международной конференции по здравоохранению
в Нью-Йорке. Ее цель - достижение всеми народами возможно высшего
уровня
здоровья.
Основные
направления
деятельности
ВОЗ:
борьба
с
инфекционными
болезнями;
разработка
карантинных
и
санитарных
правил;
проблемы
социального
характера.
В 1977 г. ВОЗ поставила задачу достижения к 2000 г. всеми жителями Земли
такого уровня здоровья, который бы позволил вести продуктивный в
социальном и экономическом плане образ жизни. Для реализации этой
программы разработана глобальная стратегия, требующая объединенных
усилий
правительств
и
народов.
В рамках ВОЗ действуют 6 региональных организаций: стран Европы,
Восточного Средиземноморья, Африки, Северной и Южной Америки, ЮгоВосточной
Азии,
западной
части
Тихого
океана.
ЮНЕСКО - учреждена в 1945 г. на Лондонской конференции. Штаб-квартира
находится
в
Париже.
Задачи ЮНЕСКО - содействовать укреплению мира и безопасности путем
развития международного сотрудничества в области просвещения, науки
и культуры, использования средств массовой информации.
ЮНИДО - организация ООН по промышленному развитию. Создана
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1966 г. С 1985 г. является
специализированным учреждением ООН. Местонахождение - Вена
(Австрия). Цели - содействие промышленному развитию развивающихся
стран и оказание помощи в установлении нового международного
экономического
порядка.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) - учреждена в
1944 г. на конференции в Чикаго. Создана в целях развития принципов и
методов международной аэронавигации, обеспечения безопасности полетов
на международных авиалиниях, содействия планированию и развитию
международного
воздушного
транспорта.
ВПС - первая международная организация (с 1874 г.) Текст учредительной
конвенции впоследствии многократно пересматривался. Штаб-квартира Берн (Швейцария). ВПС ставит своей целью обеспечение и
совершенствование почтовых отношений. Все страны - члены ВПС образуют
единую почтовую территорию, на которой действуют три основные
принципа:
1.
Единство
территории;
2.Свобода
транзита;
3.Единообразный
тариф.
МАГАТЭ - международное агентство по атомной энергии. Создана по
решению ООН в 1956 г. в Нью-Йорке. Штаб-квартира - Вена.
Не имеет статуса специализированного учреждения ООН. В соответствии с
Уставом должно представлять ежегодные доклады о своей деятельности
Генеральной Ассамблее. Организация ставит своей целью способствовать
развитию международного сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии. Одна из главный функций Агентства состоит в применении
системы контроля (гарантий) в целях обеспечения того, чтобы ядерные
материалы и оборудование, предназначенные для мирного использования, не
были употреблены для военных целей. Контроль осуществляется на месте
инспекторами МАГАТЭ. В добровольном порядке под гарантии Агентства
поставили некоторые свои мирные ядерные установки Россия, США,
Великобритания, Франция и Китай. В связи с санкциями по решению Совета
Безопасности против Ирака МАГАТЭ, начиная с 1992 г. проводило
инспекции военных объектов Ирака на предмет недопущения изготовления
ядерного оружия.
В51. Европейский Союз: общая характеристика.
Европейский союз — экономическое и политическое объединение 28 европейских
государств.Нацеленный на региональную интеграцию, Союз был юридически закреплён
Маастрихтским договором в 1992 году (вступившим в силу 1 ноября 1993 г.) на принципах
Европейских сообществ. С пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в мировом валовом
внутреннем продукте составляла в 2012 году около 23 % (16,6 трлн $) по номинальному значению и
около 19 % (16,1 трлн $) — по паритету покупательной способности.
С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был
создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, включая
отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и
другие европейские государства. Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и
постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области
торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. Восемнадцать стран союза ввели
в обращение единую валюту, евро, образовав еврозону.
Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия на
участие в международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована общая
внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной внешней и
оборонной политики. По всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют
представительства в Организации Объединённых Наций, ВТО, Большой восьмёрке и Группе двадцати.
Делегации ЕС возглавляются послами ЕС.
ЕС — международное образование, сочетающее признаки международной организации
(межгосударственность) и государства (надгосударственность), однако формально он не является ни
тем, ни другим. В определённых областях решения принимаются независимыми наднациональными
институтами, а в других — осуществляются посредством переговоров между государствами-членами.
Институты ЕС включают в себя Европейскую комиссию, Совет Европейского союза, Европейский
совет, Суд Европейского союза, Европейскую счётную палату, Европейский центральный банк и
Европейский парламент. Европейский парламент избирается каждые пять лет гражданами ЕС.
. 51. Европейский Союз: общая характеристика.
Европейский Cоюз (Евросоюз, ЕС) – экономическое и политическое объединение 28 европейских
государств. Нацеленный на региональную интеграцию, Европейский Cоюз был юридически
закреплён Маастрихтским договором, подписанным 7 февраля 1992 г. и вступившим в силу 1 ноября
1993 г. на принципах Европейских сообществ.
С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах Европейского
Союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и
услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как
страны-члены, так и другие европейские государства. Европейский Cоюз принимает законы
(директивы, законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также
вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и
регионального развития. 18 стран Европейского Союза ввели в обращение единую валюту, евро,
образовав еврозону.
Будучи субъектом международного публичного права, Европейский Cоюз имеет полномочия на
участие в международных отношениях и заключение международных договоров. Сформирована
общая внешняя политика и политика безопасности, предусматривающая проведение согласованной
внешней и оборонной политики. По всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС,
действуют представительства в Организации Объединенных Наций, ВТО, «Большой восьмёрке» и
«Большой двадцатке». Делегации ЕС возглавляются послами ЕС.
ЕС – международное образование, сочетающее признаки международной организации
(межгосударственность) и государства (надгосударственность), однако формально он не является ни
тем, ни другим. В определённых областях решения принимаются независимыми наднациональными
институтами, а в других – осуществляются посредством переговоров между государствами-членами.
Наиболее важными институтами ЕС являются Европейская комиссия, Совет Европейского союза,
Европейский совет, Суд Европейского союза, Европейская счётная палата и Европейский центральный
банк. Европейский парламентизбирается каждые пять лет гражданами ЕС.
В Европейский Союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия,
Чехия, Швеция и Эстония.
Страны – члены Европейского Союза:
С 25 марта 1957 г. – Бельгия, Федеративная Республика Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды,
Франция.
С 1 января 1973 г. – Великобритания, Дания, Ирландии.
С 1 января 1981 г. – Греция.
С 1 января 1986 г. – Испания, Португалия.
С 1 января 1995 г. – Австрия, Финляндия, Швеция.
С 1 мая 2004 г. – Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия,
Эстония.
С 1 января 2007 г. – Болгария, Румыния.
С 1 июля 2013 г. – Хорватия.
Кандидаты в страны – члены Европейского Союза: Исландия, Македония, Сербия, Турция и
Черногория. Заявка отправлена: Албания Расцениваются как потенциальные кандидаты, которые еще
не подали заявку на членство: Босния и Герцеговина и Косово.
Заморские территории и коронные владения Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (Великобритании), входящие в Европейский союз через членство Великобритании:
Нормандские острова: Гернси, Джерси, Олдерни (входит в состав коронного владения Гернси), Сарк
(входит в состав коронного владения Гернси), Херм (входит в состав коронного владения Гернси),
Гибралтар, Остров Мэн.
Особые территории вне Европы, входящие в Европейский союз: Азорские острова, Гваделупа,
Канарские острова, Мадейра (Португалия), Мартиника (Франция), Мелилья (Испания), Реюньон
(Франция), Сеута (Испания), Французская Гвиана (Франция), Сен-Мартен (Франция), Майотта
(Франция).
Также, согласно ст.198 (бывшая ст.182) Договора о функционировании Европейского союза, странычлены Европейского Союза ассоциируют с Европейским Союзом земли и территории вне Европы,
которые поддерживают особые отношения с: Данией – Гренландия; Францией – Новая Каледония,
Сен-Пьер и Микелон, Французская Полинезия, Уоллис и Футуна, Французские Южные и
Антарктические Территории, Сен-Бартелеми; Нидерландами – Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен,
Карибские Нидерланды (Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус); Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии –Ангилья, Бермуды, Британская антарктическая территория,
Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Каймановы острова,
Монтсеррат, Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Фолклендские острова, Острова
Питкэрн, Тёркс и Кайкос, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова.
Количество стран, участвующих в союзе, выросло с начальных 6 – Бельгии, Германии, Италии,
Люксембурга, Нидерландов и Франции – до сегодняшних 28 путём последовательных расширений:
присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой суверенитет в обмен на представительство в
институтах союза, действующих в общих интересах.
Для вступления в Европейский Союз страна-кандидат должна соответствовать Копенгагенским
критериям, принятым в июне 1993 г. на заседании Европейского совета в Копенгагене и
утверждённым в декабре 1995 г. на заседании Европейского совета в Мадриде. Критерии требуют,
чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав
человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать
конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС,
включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.
Ни одно государство не покидало союза, однако Гренландия, автономная территория Дании, вышла из
состава Сообществ в 1985 г. Лиссабонский договор предусматривает условия и процедуру выхода
какого-либо государства из союза.
В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата: Исландия, Македония, Сербия, Турция и
Черногория, при этом Македония и Сербия ещё не начали переговоров по присоединению. Остальные
государства Балканского полуострова, Албания и Босния и Герцеговина, входят в официальную
программу расширения. Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит
его к независимым государствам, так как независимость страны от Сербии признана не всеми членами
союза.
Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, частично
участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн и Норвегия входят в
общий рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет сходные отношения,
заключив двусторонние договоры. Карликовые государства Европы, Андорра, Ватикан, Монако и СанМарино, используют евро и поддерживают отношения с союзом через различные договоры о
кооперации.
Норвегия попыталась вступить в Европейское сообщество (позже – в Европейский союз) дважды, и
после двух провалов на национальных референдумах Норвегия отказалась от намерения вступить в
ЕС. Первый договор был подписан в Брюсселе 22 января 1972 г., а второй договор был подписан на
Корфу 24 июня 1994 г.
Идеи панъевропеизма, долгое время выдвигавшиеся мыслителями на протяжении истории Европы, с
особой силой зазвучали после Второй мировой войны. В послевоенный период на континенте
появился целый ряд организаций: Совет Европы, НАТО, Западноевропейский союз.
Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951 г.: Бельгия, Германия,
Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия подписали договор об учреждении Европейского
объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC – European Coal and Steel Community), целью которого стало
объединение европейских ресурсов по производству стали и угля.
С целью углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 г. учредили
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) (EEC – European Economic Community)
и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом, Euratom – European Atomic Energy
Community). Самым важным и широким по сфере компетенции из этих трёх европейских сообществ
являлось ЕЭС.
Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный Европейский союз
происходил путём, во-первых, передачи всё большего числа функций управления на наднациональный
уровень и, во-вторых, увеличения числа участников интеграции.
Основные события в истории углубления евроинтеграции:
1951 г. – подписание Парижского договора о создании Европейского объединения угля и стали.
1957 г. – подписание Римского договора о создании Европейского сообщества по атомной энергии.
1957 г. – подписание Римского договора о создании Европейского экономического сообщества и
Евратома.
1965 г. – подписание договора о слиянии, в результате которого был создан единый Совет и единая
Комиссия для трёх европейских сообществ ЕОУС, ЕЭС и Евратома. Вступил в силу с 1 июля 1967 г.
1973 г. – первое расширение ЕЭС (присоединились Дания, Ирландия, Великобритания).
1978 г. – создание Европейской валютной системы.
1979 г. – первые общеевропейские выборы в Европейский парламент.
1981 г. – второе расширение ЕЭС (присоединилась Греция).
1985 г. – подписание Шенгенского соглашения.
1986 г. – третье расширение ЕЭС (присоединились Испания и Португалия).
1986 г. – Единый европейский акт – первое существенное изменение учредительных договоров ЕС.
1992 г. – подписание Маастрихтского договора о создании Европейского союза на основе
Европейского экономического сообщества.
1995 г. – четвёртое расширение (присоединение Австрии, Финляндии и Швеции).
1999 г. – введение единой европейской валюты – евро (в наличном обращении с 2002 г).
2004 г. – пятое расширение (присоединение Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Словении, Эстонии,
Латвии, Литвы, Кипра, Мальты).
2007 г. – подписание Договора о реформе в Лиссабоне.
2007 г. – вторая волна пятого расширения (присоединение Болгарии и Румынии). Отмечается 50летний юбилей создания ЕЭС.
2013 г. – шестое расширение (присоединилась Хорватия).
В настоящее время действуют три соглашения, предполагающие разную степень интеграции внутри
Евросоюза: членство в ЕС, членство в зоне евро и участие в Шенгенском соглашении. Членство в ЕС
не обязательно влечёт за собой участие в Шенгенском соглашении. Не все страны-члены ЕС входят в
зону евро. Примеры разной степени интеграции:
Великобритания и Ирландия подписали Шенгенское соглашение на условиях ограниченного членства.
Великобритания также не сочла нужным вступать в зону евро.
Дания и Швеция в ходе референдумов также решили сохранить национальные валюты.
Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн не являются членами ЕС, однако входят в
Шенгенскую зону.
Договорами Европейского Союза являются ряд международных договоров между странами ЕС, в
которых излагаются конституционные основы Европейского Союза (ЕС). Ими устанавливаются
различные институты ЕС, их процедуры и цели.
Договор об учреждении Европейского сообщества (Римский договор, действует с 1958 г.) и Договор о
Европейском союзе (Маастрихтский договор, действует с 1993 г.) в сочетании образуют правовые
основы ЕС. Они также известны как «договоры основатели». С момента их подписания, они были
неоднократно расширены, путем внесения поправок. Каждый раз, когда новая страна присоединится к
ЕС, вносятся необходимые изменения в договор о присоединении. Дополнительные договоры также
могут влиять на изменение некоторой части из основополагающих договоров. Существует также ряд
целенаправленных реформаторских поправок.
Амстердамский договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе, договор об
учреждении Европейских сообществ и некоторые связанные с этим акты, широко известен как
Амстердамский договор. Был подписан 2 октября 1997 г. и вступил в силу 1 мая 1999 г. Внёс
существенные изменения в договоре о Европейском союзе, который был подписан в Маастрихте в
1992 г. Чётко прописаны условия вступления в ЕС, включены шенгенские соглашения, изменена
нумерация статей и параграфов учредительных договоров.
Ниццкий договор был подписан европейскими лидерами 26 февраля 2001 г. и вступил в силу 1
февраля 2003 г. Он внес изменения в Маастрихтский договор (или Договор о Европейском союзе), а
также Римский договор (или Договор о создании Европейского сообщества). Ниццкий договор
реформировал институциональную структуру Европейского союза для расширения на восток, т.е.
способствовал задаче, которая была изначально поставлена Амстердамским договором, но не была
решена на текущий момент.
Вступление договора в силу некоторое время было под сомнением после его отклонения гражданами
Ирландии, на референдуме в июне 2001 г. В результате договор был принят лишь после повторного
референдума, состоявшемся чуть более года спустя
Согласно официальному определению главной целью Договора является завершение процесса
подготовки к функционированию институтов в рамках Европейского Союза, начатого Амстердамским
договором. Общая ориентация на подготовку к расширению и стремление предотвратить и
минимизировать риски, связанные со вступлением большой группы новых государств-членов.
52. Совет Европы: общая характеристика.
Это международная региональная организация, объединяющая страны Европы. Устав Совета был
подписан в Лондоне 5 мая 1949 г., вступил в силу 3 августа 1949 г. На сентябрь 1997 года членами
Совета Европы являются 40 государств, в том числе большинство государств Центральной и Восточной
Европы, включая Российскую Федерацию (с февраля 1996 г.). Принятие этих стран осуществлялось с
учетом выполнения условий, определенных в Венской декларации 1993 года, принятой на первой
конференции государств — членов Совета Европы на высшем уровне: соответствие институтов и
правового устройства основополагающим принципам демократии; соблюдение прав человека; избрание
народных представителей путем свободных, равных и всеобщих выборов; обязательство подписать
Европейскую конвенцию по правам человека и принять всю совокупность ее контрольных механизмов.
Целями Совета Европы являются: защита прав человека и расширение демократии;
сотрудничество по основным вопросам права, культуры, образования, информации, охраны
окружающей среды, здравоохранения; сближение всех стран Европы.
Высшим органом Совета Европы является Комитет министров, состоящий из министров
иностранных дел государств-членов.
На уровне министров он проводит сессии не реже двух раз в год, а также регулярно работает на
уровне постоянных представителей государств-членов. Комитет обсуждает политические аспекты
сотрудничества, вырабатывает программу деятельности Совета Европы, утверждает текущий бюджет,
рассматривает
рекомендации
Парламентской
ассамблеи,
предложения
различных
межправительственных специализированных комитетов, назначает членов Европейской комиссии по
правам человека, а также принимает на основе принципа единогласия политические рекомендации
правительствам стран-членов. Рекомендации подлежат ратификации и вступают в силу только в
отношении ратифицировавших их стран.
Парламентская ассамблея является консультативным органом и не имеет законодательных
полномочий. Она состоит из представителей парламентов государств — членов Совета Европы. Каждая
национальная делегация формируется таким образом, чтобы она представляла интересы различных
политических кругов своей страны, включая оппозиционные партии.
Количество представителей от каждой страны (от 2 до 18) зависит от численности ее населения.
Совет Ассамблеи состоит из Председателя и 17 его заместителей. Выборы Председателя Ассамблеи
проводятся каждый год. Парламентская ассамблея проводит свои пленарные заседания три раза в год.
Она принимает большинством голосов рекомендации Комитету министров и правительствам
государств-членов, которые ложатся в основу конкретных сфер деятельности Совета Европы.
Ассамблея организует конференции, коллоквиумы, открытые парламентские слушания, избирает
Генерального секретаря Совета Европы и судей Европейского суда по правам человека. В 1989 году
Парламентская ассамблея установила статус специально приглашенной страны для предоставления его
странам Центральной и Восточной Европы до их приема в полноправные члены. Такой статус
сохраняется до сих пор за Республикой Беларусь.
В структуру Совета Европы входит административно-технический секретариат, возглавляемый
Генеральным секретарем, который избирается на пять лет.
В рамках Совета Европы функционируют Европейская комиссия по правам человека.
Европейский суд по правам человека, Европейский центр молодежи. Постоянная конференция местных
и региональных органов власти Европы, Фонд социального развития.
Советом Европы разрабатываются и принимаются общеевропейские конвенции по самым
различным вопросам сотрудничества. Уже принято более 145 таких конвенций. В некоторых из них,
например в Европейской конвенции по правам человека, могут участвовать только государства —
члены Совета Европы, в других, например в Европейской конвенции по. культуре, — все европейские
государства.
Основные органы Совета Европы находятся в Страсбурге (Франция).
В53. Международные организации на постсоветском пространстве: общая характеристика.
Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение, созданное
для развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других
областях. В него вошли все бывшие республики СССР, кроме Прибалтийских государств. Туркмения и
Украина являются «ассоциированными членами» СНГ, а Грузия, заявившая о выходе из состава СНГ
после войны в Южной Осетии[5], перестала быть членом СНГ 18 августа 2009.
Организация Договора о Коллективной Безопасности.
В ОДКБ входят Россия,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения. Задача ОДКБ — координация и объединение
усилий в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.Азербайджан, Грузия и Узбекистан вышли из ОДКБ.
ГУАМ.
В «Организацию за демократию и экономическое развитие — ГУАМ» в настоящее время (после
выхода Узбекистана) входят четыре члена: Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. ГУАМ
рассматривается многими как организация, созданная в противовес доминированию России в регионе.
Государства-члены ГУАМ не входят ни в одну другую созданную на территории бывшего СССР
организацию, за исключением СНГ.
Евразийское Экономическое Сообщество .
Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) было создано Россией, Белоруссией,
Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном на основе Таможенного союза СНГ. Армения, Молдавия,
Украина имеют статус наблюдателей в этом сообществе. Украина ранее заявляла, что в её намерения не
входит получение полного членства в этом сообществе, хотя позже президент Украины В. Янукович в
разговоре с В. Путиным заявил, что Украина думает о ЕврАзЭС. Молдавия тоже не планирует
полностью присоединяться к организации, так как одним из необходимых для этого условий является
наличие общих границ с государствами-членами сообщества. Узбекистан согласился присоединиться к
организации в октябре 2005[6], когда начался процесс объединения Организации ЦентральноАзиатского Сотрудничества, и Евразийского Экономического Сообщества. Вступление Узбекистана в
организацию в качестве действительного члена произошло 25 января 2006 г.
Центрально-Азиатское Сотрудничество.
Центрально-Азиатское Сотрудничество (ЦАС)
было создано в 2002 г. 6 октября 2005 г. на саммите ЦАС принято решение, в связи с предстоящим
вступлением Узбекистана в ЕвразЭС, подготовить документы для создания объединённой организации
ЦАС-ЕврАзЭС, то есть фактически решено упразднить ЦАС.
Шанхайская
Организация
Сотрудничества
Тёмно-зелёным отмечены члены ШОС, зелёным — наблюдатели. Шанхайская Организация
Сотрудничества (ШОС), состоит из Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Узбекистана. Организация основана в 2001 г. на основе предшествующей организации, которая
называлась Шанхайская Пятёрка, и существовала с 1996 г. Задачи организации в основном касаются
вопросов безопасности.
54.Право внешних сношений как отрасль современного
международного права.
Право внешних сношений - это совокупность принципов и норм, создающих правовую основу для
отношений, в которых участвуют государства и другие субъекты МП, регулирующих правовое
положение и деятельность органов внешних сношений государств и их персонала, а также вопросы
привилегий и иммунитетов межправительственных организаций и их сотрудников. До второй мировой
войны право внешних сношений включало в основном только обычные нормы.
В настоящее время основными источниками права внешних сношений являются:1. Венская
конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 2. Венская конвенция о консульских сношениях 1963
г. 3. Конвенция о специальных миссиях 1969 г. 4. Конвенция о предотвращении и наказании
преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов 1973 г. 5. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера 1975 г. В отношении ООН и ее
специализированных учреждений действуют: Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г. и др.
Право внешних сношений включает: а) дипломатическое право; б) консульское право; в) право
специальных миссий; г) дипломатическое право международных организаций. В каждой из этих
составных частей права внешних сношений есть общий предмет правового регулирования официальная деятельность государств в международных отношениях с помощью соответствующих
органов внешних сношений.
Орган внешних сношений — это должностное лицо, организация или учреждение, на которое
возложено отправление внешних дел субъекта международных отношений в пределах установленной
компетенции и которое признано в этом качестве международным правом. Компетенция его определена
внутренним правом. Каждое государство официально уведомляет другие государства и международные
организации о лице или коллегии, которым вменяется качество органа внешних сношений, а также о
последующих изменениях. В необходимых случаях (когда речь идет о главах дипломатических
представительств или о специальной миссии) необходимо получить от них согласие на это. Какая-то
форма признания необходима и тогда, если имеют место спорные случаи. Если же официального
уведомления не последовало, главой государства (органом внешних сношений), с точки зрения
международного права, является то лицо или орган, который фактически выступает в этом качестве.
55.Дипломатические представительства: понятие, виды,
состав, функции, порядок учреждения.
Под дипломатическим представительством Венская конвенция 1961 г. понимает постоянный
зарубежный орган внешних сношений государств, учреждаемый на основе взаимного соглашения
одним государством на территории другого для поддержания постоянных официальных контактов и
выступающий от имени учредившего его государства по всем политическим и иным вопросам,
возникающим во взаимоотношениях соответствующих государств.
Функции дипломатического представительства: представительство своего государства в стране
пребывания;защита в государстве пребывания прав и интересов аккредитующего государства и его
граждан;ведение переговоров с правительством принимающего государства;поощрение дружественных
отношений между аккредитующим государством и страной пребывания;осуществление консульских
функций.Выяснение всеми законными средствами событий и условий в государстве пребывания и
сообщение о них правительству аккредитующего государства. Прекращение функций главы
дипломатического представительства наступает в случаях:
1) его отзыва аккредитующим государством;
2) объявления его persona поп grata, т. е. нежелательным лицом;
3) разрыва дипломатических отношений между аккредитующим и принимающим государствами;
4) начала военных действий между ними;
5) прекращения существования одного из этих двух государств или их обоих в качестве субъекта
международного права.
Существует два вида дипломатических представительств: 1) посольства и 2) миссии.
Посольство – дипломатическое представительство первого класса. Миссия – дипломатическое
представительство второго класса. Государства сами договариваются, какими видами дипломатических
представительств обменяться. Следует отметить, что государства чаще всего договариваются об обмене
представительствами первого класса, т. е. посольствами, что свидетельствует об установлении между
двумя государствами нормальных межгосударственных отношений. Представительства работают на
постоянной основе.
В состав персонала дипломатического представительства входят: - дипломатический персонал сотрудники, имеющие дипломатические ранги;- административно-технический персонал;обслуживающий персонал. К дипломатическому персоналу относятся дипломаты, торговые
представители и их заместители, военные атташе и их заместители. Этих лиц называют членами
дипломатического представительства. Их число может быть от одного-двух дипломатов до нескольких
сотен. Различают классы и ранги дипломатов. Классы относятся только к главам дипломатических
представительств. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношения 1961 г. главы
дипломатических представительств делятся на три класса. Первый класс – послы и нунции (посол
Ватикана), аккредитуемые при главах государств. Второй класс – посланники и интернунции
(посланник Ватикана), аккредитуемые также при главах государств. Третий класс – поверенные в делах,
аккредитуемые при главах внешнеполитических ведомств. К административно-техническому персоналу
относятся: заведующие канцеляриями, бухгалтеры, переводчики и другие сотрудники
представительства, которые исполняют административные и технические функции. К обслуживающему
персоналу относятся шоферы, курьеры, швейцары, дворники и другие лица, которые обслуживают
дипломатические представительства. Перед назначением главы дипломатического представительства
аккредитующее государство запрашивает у компетентных властей страны пребывания агреман
(согласие) на назначение конкретного лица в качестве главы дипломатического представительства.
Государство не обязано мотивировать отказ в предоставлении агремана. После получения агремана
главе представительства выдается верительная грамота. Дипломатическое представительство считается
учрежденным (ст. 13 Венской конвенции 1961 г.) в зависимости от сложившейся практики: 1)
назначением главы дипломатического представительства; 2) прибытием главы дипломатического
представительства в аккредитуемую страну; 3) вручением верительной грамоты главой
дипломатического представительства главе государства или копии верительной грамоты главе
ведомства иностранных дел. Статья 14 Венской конвенции 1961 г. выделяет три класса глав
представительств: - класс послов и нунциев (аккредитуемых при главе государства); - класс
посланников и интернунциев (аккредитуемых при главе государства); - класс поверенных в делах
(аккредитуемых при министрах иностранных дел).
56.Дипломатические привилегии и иммунитеты.
Под дипломатическими иммунитетами понимаются изъятия из-под административной,
уголовной и гражданской юрисдикции государства пребывания. Дипломатические привилегии — это
льготы, преимущества, предоставляемые дипломатическим представительствам и их сотрудникам.
Дипломатические иммунитеты и привилегии предоставляются в целях создания наиболее
благоприятных условий для осуществления функций дипломатическими представительствами.
Правовой основой таких иммунитетов и привилегий является суверенное равенство государств,
поскольку дипломатические представительства и их сотрудники являются олицетворением государств.
Дипломатические иммунитеты и привилегии подразделяются на: 1) иммунитеты и привилегии
дипломатического представительства и 2) личные иммунитеты и привилегии.
К иммунитетам и привилегиям дипломатического представительства относятся:
1. Неприкосновенность помещений дипломатического представительства.
2. Помещения дипломатических представительств, предметы их обстановки и другое находящееся
в них имущество, а также средства передвижения сотрудников представительств пользуются
иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных действий как в мирное время,
так и во время вооруженных конфликтов.
3. Помещения представительств, как собственные, так и арендованные, обладают фискальным
иммунитетом, т. е. освобождаются от всех налогов, сборов и пошлин, кроме платы за конкретные виды
обслуживания.
4. неприкосновенность архивов и документов дипломатических представительств в любое время и
в любом месте.
Привилегии дипломатических представительств:
1. Право пользования флагом и эмблемой своего государства на помещениях
диппредставительства, включая резиденцию его главы, а также на средствах передвижения главы
представительства (ст. 29 Венской конвенции 1961 г.).
2. Таможенные привилегии, т. е. право ввозить на территорию государства пребывания и вывозить
с этой территории предназначенные для официального пользования представительств товары с
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и
ограничений экономического характера.
К личным иммунитетам и привилегиям относятся:
1. Неприкосновенность дипломатов. Они не могут быть задержаны или тем более арестованы.
2. Неприкосновенность резиденций дипломатов, их средств передвижения, имущества, бумаг и
корреспонденции.
3. Иммунитет от юрисдикции государства пребывания — уголовной и гражданской.
Дипломаты не обладают иммунитетом в случаях предъявления исков:
1) по частному недвижимому имуществу дипломата, которое находится на территории
государства пребывания;
2) по наследованию, когда дипломат выступает как частное лицо;
3) относящихся к любой деятельности, осуществляемой дипломатом в государстве пребывания за
пределами своих официальных функций.
4. Личный багаж дипломата не подлежит досмотру таможенными властями государства.
Исключение составляют случаи, когда есть серьезные основания полагать, что в багаже дипломата
содержатся предметы, запрещенные законом для ввоза или вывоза.
Привилегии дипломата:1) освобождение от всех налогов, сборов и пошлин в государстве
пребывания, кроме косвенных налогов, налогов на наследство и ряда сборов; 2) освобождение от всех
трудовых, государственных и военных повинностей; 3) освобождение от таможенных пошлин, налогов
и сборов (ст. 36 Венской конвенции 1961 г.; п. 2 ст. 300 Таможенного кодекса РФ 2003 г.).
57.Консульское право.
Консульское право — один из институтов международного права, регулирующий порядок
консульских сношений между государствами. Его нормы кодифицированы ныне в Венской конвенции о
консульских сношениях 1963 г. Участниками этой Конвенции являются около 120 государств. Од­нако
распространенная практика государств, включая участников Кон­венции, состоит в заключении
двусторонних консульских конвенций, конкретизирующих или видоизменяющих соответствующие
положе­ния общего международного права и, в частности, определяющих райо­ны деятельности
консульских учреждений, именуемые консульскими округами. Консульское представительство
учреждается путем выдачи главе консульского представительства консульского патента. В консульском
патенте указывается: полное имя и класс, консульский округ, местопребывания консульства.
Консульский патент направляется по дипломатическим каналам для получения консульской
экзекватуры. Экзекватура выдается как в виде отдельного документа, так и в виде надписи на
консульском патенте. С момента получения экзекватуры глава консульского представительства
считается приступившим к исполнению своих обязанностей, а консульское представительство
считается учрежденным.
Консульское учреждение - это государственный орган внешних сношений, находящийся на
территории другого государства в силу международного договора и выполняющий консульские
функции по защите интересов своего государства, его граждан и организаций в пределах консульского
округа. В настоящее время в мировой практике различают следующие классы консульских учреждений
- генеральные консульства; - консульства; - вице-консульства; - консульские агентства. Соответственно
им имеются и главы консульских учреждений, являющиеся должностными лицами государства.
Практике известны также внештатные почетные консулы. Почетные консулы могут быть не
гражданами назначающего государства и не состоят у него на службе, они получают вознаграждения
только за исполнение консульских функций. Консульские учреждения выполняют три основных
функции:
1. Защита интересов своего государства, его физических и юридических лиц.
2. Содействие развитию дружественных отношений.
3. Информация в области консульской деятельности, в том числе и сведений, заинтересованным
гражданам и организациям. Объем консульских привилегий и иммунитетов в целом аналогичен
дипломатическим, но имеет также свою специфику: 1. Консульское должностное лицо может быть
лишено свободы, но только по приговору суда за совершение тяжкого преступления. 2. В отношении
консульского работника государство пребывания вправе возбудить уголовное дело, и он обязан
являться в компетентные органы. 3. Персонал консульского учреждения может быть вызван в суд в
качестве свидетеля. Отказ консулов от дачи показаний недопустим. 4. Предъявление иска консульским
должностным лицам лишает его права ссылаться на свой иммунитет в случае предъявления ему
встречного иска. 5. Государство может отказаться от иммунитета консульских работников. Консульские
отношения прекращаются только в исключительных случаях.
58.Право специальных миссий.
Под специальной миссией в международном праве понимается временный орган внешних
сношений государства, направляемый в другое государство для выполнения конкретных задач,
определяемых по соглашению между данными государствами. В настоящее время специальные миссии
широко используются в практике международных отношений для участия в двухсторонних
переговорах, вручения важных документов, инаугурационных торжествах, юбилейных и похоронных
мероприятиях. Однако делегации государств, участвующих в работе многосторонних конференций или
органов международных организаций, специальными миссиями не являются. Деятельность
специальных миссий регламентируется Венской конвенцией о специальных миссиях от 16 декабря 1969
года (вступила в силу в 1985 году). Функции специальной миссии определяются по взаимному
согласию между посылающим государством и принимающим государством. Наличие дипломатических
или консульских сношений не является необходимым для посылки или принятия специальной миссии.
Посылающее государство может по своему усмотрению назначить членов специальной миссии,
сообщив предварительно принимающему государству всю необходимую информацию о численности и
составе специальной миссии и, в частности, сообщив имена и должности лиц, которых оно
намеревается назначить. Принимающее государство может не дать своего согласия на направление
специальной миссии, численность которой оно не считает приемлемой ввиду обстоятельств и условий в
принимающем государстве и потребностей данной миссии. Оно может также, не сообщая причин
своего отказа, не дать согласия на назначение любого лица в качестве члена специальной миссии.
Специальная миссия состоит из одного или нескольких представителей посылающего государства, из
числа которых это государство может назначить главу миссии. В специальную миссию может также
входить дипломатический, административно-технический и обслуживающий персонал. Представители
посылающего государства в специальной миссии и члены ее дипломатического персонала в принципе
должны быть гражданами посылающего государства. Граждане принимающего государства не могут
назначаться в состав специальной миссии иначе, как с согласия этого государства, причем это согласие
может быть в любое время аннулировано. Принимающее государство может в любое время, не будучи
обязанным мотивировать свое решение, уведомить посылающее госу­дарство, что какой-либо
представитель посылающего государства в специальной миссии или какой-либо из членов ее
дипломатического персонала является persona non grata или что любой другой член персонала миссии
является неприемлемым. В таком случае посылающее государство должно соответственно отозвать
данное лицо или прекратить его функции в миссии. То или иное лицо может быть объявлено
personanongrata или неприемлемым до прибытия на территорию принимающего государства. Функции
специальной миссии начинаются с момента установления миссией официального контакта с
министерством иностранных дел или с другим органом принимающего государства, в отношении
которого имеется договоренность. Глава специальной миссии или, если посылающее государство
такового не назначило, один из представителей посылающего государства, указанный последним,
уполномочен действовать от имени специальной миссии и вести переписку с принимающим
государством. Привилегии и иммунитета миссии и ее членов аналогичны дипломатическим.
59.Дипломатическое право в применении к отношениям
государств с международными организациями и в рамках
международных конференций.
Для поддержания отношений с международными организациями государства учреждают
постоянные представительства при международных организациях. Правовое положение постоянных
представительств государств при международных организациях, миссий постоянных наблюдателей при
них, делегаций государств и наблюдателей в органах международных организаций и на международных
конференциях регламентируется положениями Венской конвенции о представительстве государств в их
отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года.
Представительство при международных организациях выполняет следующие функции (статья 6
Конвенции): представляет свое государство; поддерживает связь с этой международной организацией;
информирует свое государство о деятельности этой международной организации; обеспечивает его
участие в деятельности международной организации; ведет с этой международной организацией
переговоры от имени своего государства; защищает в международной организации его интересы. Для
выполнения этих функций представительства государств при международных организациях наделяются
дипломатическими иммунитетами и привилегиями, в числе которых неприкосновенность помещений
представительства, освобождение их от налогов и сборов, свобода сношений со своим государством и
другие. Члены дипломатического корпуса представительства обладают личными иммунитетами и
привилегиями.
60.Международное право прав человека в системе
современного международного права.
Международное право в области прав человека — совокупность принципов и норм,
регулирующих международную защиту прав и основных свобод индивидов и представляющих собой
международные стандарты в области прав человека для национального права. Международное право в
области прав человека является отраслью международного публичного права. Основа — договоры
системы ООН, а также региональных организаций (основные — в системах Совета Европы,
Африканского Союза и Организации американских государств). Международное право в области прав
человека тесно связано с такими отраслями международного права как право беженцев и
международное гуманитарное право.
Всеобщая декларация прав человека 1948 года, хотя и закрепляет основные права и свободы
личности, не является обязательным к исполнению международно-правовым документом. Вместе с тем,
некоторые юристы рассматривают положения ВДПЧ как источник обычных норм международного
права. Всеобщая декларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи
ООН резолюцией 217 А (III) (Международный пакт о правах человека) от 10 декабря 1948 года.
Декларация определяет базовые права человека. Декларация имеет только статус рекомендации, но на
её основании были приняты два обязательных для участников договора: Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах. Отдельные положения декларации, такие как запрет пыток и рабства, являются
обязательными как императивная норма; в отдельных странах Декларация признается частично.
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах Оба пакта и первый факультативный протокол к
МПГПП были приняты в 1966 году, а в 1976 году вступили в силу. Для МПЭСКП характерны более
мягкие формулировки, чем для МПГПП, в частности — принцип «прогрессивной реализации» прав.
Второй факультативный протокол к МПГПП, ограничивающий смертную казнь, был принят в 1989 г. и
вступил в силу в 1992 г. Факультативный протокол к МПСКП (учреждающий механизм рассмотрения
жалоб, аналогичный первому протоколу к МПГПП) принят в 2008 г. и на октябрь 2012 г. пока не
вступил в силу. Пакты, наряду с факультативными протоколами к ним и ВДПЧ, составляют так
называемый Международный билль о правах человека. Международные органы по защите прав
человека1.Договорные органы:Европейский суд по правам человека;Комитет по правам человека
ООН;Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей;Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам;Комитет против пыток;2.Тематические организации
при международных организациях:Совет по правам человека ООН (ранее Комиссия по правам человека
ООН);Управление Верховного комиссара ООН по правам человека;Бюро демократических институтов
и прав человека (ОБСЕ);Комиссар Совета Европы по правам человека.
61.Универсальная система международной защиты прав человека.
Ныне функционирующая универсальная система международной защиты прав и основных
свобод человека сложилась после Второй мировой войны и в основном в рамках Организации
Объединенных Наций. Вместе с тем неправильно будет утверждать, что до создания ООН
международной защиты прав человека не существовало вовсе. Некоторые механизмы появились еще в
первые десятилетия прошлого века.
Так, в Конвенции о рабстве 1926 г. споры, возникающие между высокими договаривающими
сторонами относительно применения ее положений, могли передаваться на решение Постоянной
палаты международного правосудия, что показывает полномочия Палаты осуществлять, пусть и со
значительными ограничениями, правозащитную деятельность. Конвенция о принудительном труде
1930 г. обязывает государства-участников представлять ежегодные доклады о мерах по претворению
ее положений в жизнь и конкретных вопросах, связанных с применением принудительного труда. В
рамках Лига Наций действовала система защиты национальных меньшинств.
Всеобъемлющей системы международной защиты прав и основных свобод человека тогда все же
не существовало, да и в целом их соблюдение не являлось международно-правовым обязательством
государств. Заявления о том, что в других странах нарушаются права человека, могли быть расценены
как посягательство на суверенитет и вмешательство во внутренние дела.
Вторая мировая война показала со всей ясностью, что права человека нуждаются в защите, в том
числе и международной. Не случайно в преамбуле Устава ООН подтверждается решимость народов
Объединенных Наций "вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность
человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых
наций", а в преамбуле Всеобщей декларации прав человека подчеркнуто, что "пренебрежение и
презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества",
а сами права "должны охраняться властью закона".
Среди целей ООН, закрепленных в п. 3 ст. 1 Устава, значится: "Осуществлять международное
сотрудничество... в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех,
без различия расы, пола, языка и религии".
Инновационный характер Устава ООН заключается в том, что он не ограничивается
провозглашением целей и принципов в сфере поощрения и защиты прав человека. Устав ООН
наделяет широкими полномочиями и обеспечивает главные органы ООН значительными
институциональными возможностями в деле поощрения и защиты прав человека для всех.
Практически все главные органы ООН наделены полномочиями в области поощрения и защиты
прав человека. В дополнение к ним были созданы и специализированные вспомогательные
подразделения в этой сфере. Хотя сложная организационная структура, выражающаяся в
множественности органов, порождает проблему координации их деятельности, тем не менее следует
признать, что этот институциональный плюрализм ООН обладает превосходством в деле учета
многостороннего характера правозащитной проблематики.
Поступательное развитие механизмов защиты прав человека на универсальном уровне
происходило одновременно с разработкой и принятием международно-правовых актов,
устанавливающих международные обязательства государств в этой сфере. С самого начала в этой
деятельности участвовала и ООН.
Согласно ст. 63 Устава ООН один из ее главных органов - Экономический и социальный совет
(ЭКОСОС) - может вступать с любым специализированным учреждением, созданным
межправительственным соглашением и обладающим международной, определенной в ее
учредительном акте ответственностью в области культуры, образования, здравоохранения и
социальной сфере, в соглашение, на основании которого соответствующее учреждение будет
поставлено в связь с ООН.
Уже на первой своей сессии в феврале 1946 г. ЭКОСОС учредил Комиссию по правам человека
(КПЧ) в качестве своего вспомогательного органа и поручил ей разработать Международный билль о
правах человека.
В 1956 г. был создан универсальный механизм рассмотрения периодических докладов
государств о ситуации в области прав человека. Государства - члены ООН обязывались представлять
их в ЭКОСОС раз в три года. В 1965 г. процедура изменилась. Доклады были распределены
равномерно по трехлетнему циклу: первый год - гражданские и политические права, второй год экономические, социальные и культурные права, третий год - свобода информации.
62.Основы международной защиты прав человека в рамках Совета Европы. Европейский
Суд по правам человека.

Европейский
Суд
по
правам
человека.
Старейшей региональной организацией для мирного разрешения «местных
споров» является Совет Европы. Совет Европы — международная
организация, содействующая сотрудничеству между её членами, странами
Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического
развития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в
1949 году, Совет Европы является старейшей в Европе международной
организацией. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более
800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной
организацией, не входящей в систему Европейского союза, объединяющего
только 28 государств. В отличие от Евросоюза, Совет Европы не может
издавать обязательные законы, однако эти две международные организации

имеют некоторые общие символические атрибуты, например, гимн и флаг.
Глава I Устава Совета Европы посвящена целям, которые преследует Совет
Европы, и состоит из единственной статьи. В ней, в частности, говорится
следующее:
«а) Целью Совета Европы является осуществление более тесного союза
между его членами для защиты и продвижения идеалов и принципов,
являющихся их общим наследием, и содействие их экономическому и
социальному
прогрессу.
b) Эта цель будет преследоваться через посредство органов Совета путём
рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключением
соглашений, проведением совместных действий в экономической,
социальной, культурной, научной, юридической и административной
областях, равно как и путём защиты и развития прав человека и основных
свобод».
Постепенно СЕ сосредоточился на правовых и правозащитных вопросах.
Сегодня его цель определяется как построение Европы без разделительных
линий, основывающейся на принципах демократии, прав человека и
верховенства закона (правового государства). Деятельность его направлена,
прежде всего, на обеспечение и защиту
прав человека, будь то гражданские, политические, экономические,
социальные или культурные права, то есть деятельность Совета Европы
охватывает все сферы жизни человека. Однако экономическими и военнополитическими
вопросами
организация
не
занимается.
Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается
разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и
основных
свобод.
4 ноября 1950 г. Комитет министерства Европы в Риме принял Европейскую
конвенцию по защите прав человека и основных свобод, которая вступила в
силу для первых 10 государств в 1953 г. Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод прежде всего определяет те права и
свободы, которые она охраняет, а также предусматривает создание органов,
которые
обеспечивают
соблюдение
государствами
обязательств,
определенных Конвенцией. Конвенция открыта только для государств —
членов Совета Европы. В настоящее время Конвенция ратифицирована более
чем 30 государствами — членами Совета Европы. В результате вступления
России в Совет Европы (1996) и ратификации Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод граждане Российской Федерации
получили право обращения с жалобами в Европейский суд в Страсбурге.
Конвенцию
дополняют
соответствующие
протоколы.
Защита прав человека и основных свобод является одним из главных
направлений в деятельности Совета Европы. Среди других общеевропейских
организаций Совету Европы в этой области принадлежит ключевая роль.
Наряду с традиционными гражданскими и политическими правами, в круг
полномочий Совета Европы все шире входят новые категории прав человека:
социальные и экономические права, права национальных меньшинств, права
ребенка, защита женщин от насилия и сексуальной эксплуатации, защита
материнства, права человека применительно к биомедицине и др.
Неотъемлемой частью деятельности Совета Европы по защите прав человека

и основных свобод является контрольный механизм, который включает
Европейский суд по правам человека, Институт национальных
уполномоченных по правам человека, а также соответствующие комитеты и
комиссии: Руководящий комитет по правам человека; Руководящий комитет
по проблемам равенства мужчин и женщин; Комитет экспертов по
расширению прав человека; Комитет экспертов по улучшению процедур
защиты прав человека; Комитет экспертов по вопросам защиты
национальных меньшинств; Европейская комиссия по борьбе с расизмом и
нетерпимостью; Руководящий комитет по биоэтике; Европейский комитет по
предупреждению пыток; Консультативный комитет Конвенции о защите
национальных меньшинств, а также Группа специалистов по проблеме
доступа
к
официальной
информации.
Права и свободы человека, изложенные в ст. 2—12 Конвенции, относятся к
основополагающим. Они включают: право на жизнь; запрет пыток,
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания; запрет
рабства и принудительного труда; свободу и личную неприкосновенность;
право на справедливое судебное разбирательство; отсутствие обратной силы
закона в уголовном праве; право на уважение личной и семейной жизни;
право на свободное вступление в брак, создание семьи и равенство супругов;
свободу мысли, совести и религии; свободу мнений; свободу информации;
свободу собраний; свободу ассоциаций и право создавать профсоюзы; право
беспрепятственно пользоваться своим имуществом; право на образование;
право на свободные выборы; свободу передвижения и выбора
местожительства; право гражданина покидать страну и возвращаться в нее;
запрет индивидуальной или коллективной высылки, включая запрет
коллективной высылки иностранцев; права иностранцев, проживающих на
территории
государств-участников.
Членство государств в Совете Европы само по себе не предполагает участия
во всех договорах Совета Европы, относящихся к правам человека. Тем не
менее можно согласиться с той точкой зрения, что к настоящему времени
сложилась практика, своего рода международный обычай, согласно которому
участие в Совете Европы влечет за собой также присоединение к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Во
всяком случае Российская
Федерация при вступлении в Совет Европы взяла на себя обязательство
подписать и ратифицировать Конвенцию и Протоколы к ней. Участие РФ в
деятельности Совета Европы и прежде всего в Европейском суде по правам
человека уже оказало значительное влияние на ситуацию с правами человека
в
нашей
стране.
Главное место в структуре Совета Европы и в его контрольном механизме за
соблюдением прав и свобод человека занимает Европейский суд по правам
человека. Количество входящих в его состав судей равно числу государств участников СЕ (в настоящее время 41 судья). Судьи независимы; они
избираются из числа лиц высоких моральных качеств, удовлетворяющих
требованиям в их стране для назначения на высшие судебные должности, или
из числа правоведов с общепризнанным авторитетом. Судьи избираются
Парламентской ассамблеей СЕ большинством голосов сроком на шесть лет с
правом переизбрания из списка, включающего трех кандидатов,
представленных каждым государством-участником. В свою очередь, Суд
избирает Председателя и одного или двух заместителей, а также образует
комитеты в составе трех судей, Палаты суда в составе семи судей и Большую
палату, в которую входят семнадцать судей. В настоящее время Европейский
суд по правам человека действует на постоянной основе в качестве
единственной стадии судебного разбирательства. Решения Суда носят для
государств-участников
Конвенции
обязательный
характер.
Суд
рассматривает жалобы, связанные с нарушением только тех прав и свобод,
которые гарантированы Конвенцией и Протоколами к ней. За время своего
существования Суд вынес более 500 решений, связанных с нарушением прав
и свобод в разных европейских странах (Бельгия, Великобритания, Греция,
Италия и ряд других). Судебная практика затронула практически все права и
свободы, предусмотренные нормами Конвенции, что повлекло за собой ряд
изменений в национальных законодательствах. Европейский суд по правам
человека рассматривает заявления, петиции или жалобы, направленные в
адрес Генерального секретаря Совета Европы от любого лица,
неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что
в отношении их были нарушены права, предусмотренные Европейской
конвенцией.
Неисполнения решений Суда государствами-членами Совета Европы,
согласно Уставу Совета Европы, может привести к приостановлению
членства государства и, в конце концов, в соответствии с решением Комитета
министров, — исключению государства из состава Совета Европы. Бывают
исключения. Например Великобритания отказалась выполнять решение
ЕСПЧ по делу "Hirst v. UK". В случае, если государство констатирует, что без
изменения законодательства или судебной практики рассмотренная
Европейским Судом ситуация может повториться, оно, как правило,
осуществляет
необходимые
новации.
В соответствии со ст. 46 конвенции, надзор за исполнением решений Суда
осуществляет Комитет министров Совета Европы, который во исполнение
этой нормы призван следить не только за своевременной выплатой денежной
компенсации, но и за тем, как государство-участник конвенции исправляет
ставшие очевидными в свете решения Суда расхождения норм его
внутреннего права или позиции судебной практики со стандартами Совета
Европы. Юридически решение, вынесенное Судом, обязательно лишь для
государства-ответчика по делу. Однако нередко значимость решений Суда
выходит за национальные пределы, воздействуя на право и судебную
практику и других государств-участников конвенции.
63.Международное морское право как отрасль современного международного права.
Международное морское право - это система принципов и норм, регламентирующих режим
морских пространств и деятельность государств (и иных субъектов международного права) по
исследованию и использованию указанных территорий. К принципам современного международного
морского права необходимо отнести: - принцип свободы открытого моря - все государства обладают
равными правами по использованию открытого моря; - принцип исключительной юрисдикции
государства флага - означает, что государство обладает полным контролем над судном, принадлежащим
или зарегистрированным в государстве; - принцип полного иммунитета военных кораблей, от
иностранной юрисдикции - военный корабль государства в территориальных, внутренних водах и
открытом море не могут быть подвержены вмешательству со стороны властей другого государства; -
принцип защиты и сохранения морской среды -государства при осуществлении деятельности на
морских пространствах должны воздерживаться от действий, приносящих ущерб морским
пространствам; - принцип общего наследия человечества - открытое море, район морского дна
являются достоянием всего человечества на равной основе вне зависимости от политического,
социального и экономического строя в государстве; - принцип ответственности государств за
деятельность в Мировом океане - все государства в соответствии с международным правом обязаны
нести ответственность за противоправную деятельность в Мировом океане. К источникам
международного морского права относятся: 1. Конвенция 1982 г. по морскому праву. 2. Брюссельская
конвенция об охране Средиземного моря от загрязнения (1976 г.). 3. Конвенция по предотвращению
загрязнения сбросами судов (1973 г.). 4. Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря
сбросами отходов и других материалов (1972 г.). 5. Конвенция об условиях регистрации морских судов
(1986 г.). 6. Конвенция 1958 г. об открытом море. 7. Конвенция 1958 г. о территориальном море и
прилежащей зоне и др.
64.Правовой режим внутренних морских вод.
Внутренние морские воды представляют собой водное пространство, расположенное между
береговой линией и теми исходными линиями, от которых отсчитывается ширина территориального
моря. Внутренние морские воды являются частью территории государства и на них распространяется
его суверенитет. Государство в национальном законодательстве устанавливает границы своих
внутренних морских вод с учетом правил Конвенции ООН по морскому праву и других норм
международного права. В Российской Федерации они определены прежде всего ст. 5 Закона о
Государственной границе РФ.
К внутренним морским водам относятся:
1. Воды портов до линии, соединяющей наиболее выдающиеся в море постоянные портовые
сооружения. Прибрежные установки и искусственные острова не считаются постоянными портовыми
сооружениями.
2. Воды заливов, бухт, губ, лиманов, берега которых принадлежат данному государству до линии
естественного входа, если она не превышает 24 морских миль. Если линия входа в залив (бухту, губу,
лиман) превышает 24 мили, то проводится 24-мильная исходная прямая внутри залива. Углубление не
признается заливом, если его площадь не равна и не больше площади полукруга, диаметром которого
служит линия, пересекающая вход в это углубление.
3. Воды заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов, исторически принадлежащих данному
государству, независимо от ширины линии естественного входа (заливы Петра Великого в России,
Гудзонов в Канаде, Бристольский в Великобритании и т. д.; проливы — Гудзонов, Карские ворота; моря
— Белое, Карское и др.).
4. Воды, расположенные в сторону берега от прямых исходных линий, принятых для отсчета
ширины территориального моря, когда побережье глубоко изрезано или когда вдоль берега
расположена цепь островов. Прямые исходные линии должны быть обозначены на картах и доведены
до сведения других государств.
Правовой режим. Правовой режим внутренних морских вод представляет собой совокупность
правил захода во внут­ренние воды и порты, пребывания в них и выхода из них. Он устанавливается
внутригосударственным законодательством и международно-правовыми актами. Правовой режим
внутренних морских вод России определяется Законом о Государственной границе РФ, Правила,
которые применяются во внутренних водах, прибрежные государства обязаны доводить до всеобщего
сведения в Извещениях мореплавателям, лоциях и справочниках. Иностранные суда заходят во
внутренние воды и порты государства по разрешению. Однако разрешительный порядок реализуются
на практике по-разному в отношении невоенных и военных судов. Иностранным невоенным судам
разрешается свободно заходить в объявленные открытыми порты. Перечень открытых портов
определяется прибрежным государством по своему усмотрению и доводится до сведения ежегодно в
Извещениях мореплавателям. По российскому законодательству иностранные невоенные суда могут
заходить в порты (на рейды) Российской Федерации, открытые для захода таких судов. Следуя в порт,
они обязаны информировать о времени своего прибытия. Открытыми портами в России объявлены
Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Игарка, Новороссийск, Туапсе, Находка, Корсаков и др.
Военные корабли иностранных государств могут заходить во внутренние воды и порты на основе
разрешения прибрежного государства либо по его приглашению. Некоторые страны на основе
принципа взаимности предусматривают уведомительный порядок захода военных судов. Не требуется
разрешения на заход во внутренние воды и порты иностранных военных кораблей, если на их борту
находятся главы государств или правительств. Без разрешения осуществляется вынужденный заход
иностранных военных судов, вызванный чрезвычайными обстоятельствами, — несчастный случай,
авария, стихийное бедствие, необходимость оказания срочной медицинской помощи, достав­ка
спасенных людей и др. В целях обеспечения безопасности или во избежание возможного загрязнения
окружающей среды прибрежные государства предусматривают особый порядок, ограничение или
за­прещение входа судов с ядерными установками, а также кораб­лей с ядерным оружием на борту. Все
суда, прибывающие в порт, подлежат пограничному, санитарному и таможенному досмотру. Военные
корабли освобождаются от таможенного досмотра и пошлины. Однако выгрузка или перегрузка грузов
осуществляется под наблюдением органов таможенного контроля. Грузы, выгружаемые на берег,
облагаются таможенными пошли­нами. Во внутренних водах исследовательская деятельность,
рыболовство или иной промысел могут осуществляться иностранными судами только на основе
специальных международных соглашений или с разрешения компетентных органов прибреж­ного
государства.
65.Правовой режим территориального моря, архипелажных вод и прилежащей зоны.
Территориальные воды, ширина которых по конвенции 12 морских миль, отсчитываются от
береговой линии при наибольшем отливе моря или, если берег сильно изрезан, от базисных линий,
проведенных через наиболее выступающие в море береговые пункты. По линии территориальных вод
проходит граница государства. Суверенитет прибрежного государства распространяется на воздушное
пространство над территориальными водами и на морское дно. Правовой режим устанавливается
национальным законодательством, но для всех судов закрепляется право мирного прохода. Мирным
называется такой проход, при котором, следуя безостановочно, иностранные суда не нарушают мир,
добрый порядок и безопасность прибрежного государства, иными словами, не совершают действий,
которые могут быть квалифицированы как враждебные. Статья 19 Конвенции 1982 г. перечисляет 11
видов таких действий. Основные из них: - угроза силой или ее применение; - любые маневры или
учения с оружием любого вида; - сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного
государства; - подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата; погрузка (выгрузка) товара, валюты, лиц вопреки правилам прибрежного государства; - любая
промысловая деятельность; - проведение исследовательской и гидрографической деятельности;- любая
иная деятельность, не имеющая отношения к проходу. Подлодки проходят территориальные воды в
надводном положении с поднятым национальным флагом. Мирный проход может быть временно на
недискриминационной основе приостановлен. Некоторые государства настаивают на разрешительном
порядке такого прохода для военных судов (в частности, Россия). Разрешения не требуется, если на
борту находится глава государства или правительства, или заход вынужденный. Еще памятны проходы
без разрешения американских военных судов у берегов Крыма и в Баренцевом море, что привело к их
столкновениям с нашими военными кораблями. За проход в территориальных водах суда налогом не
облагаются. На них действует национальная юрисдикция за исключением случаев: - если на судне или
судном совершено преступление, затрагивающее интересы прибрежного государства; - если капитан
судна или консул страны флага об этом просит; - для пресечения торговли наркотиками. В пределах
территориальных вод устанавливаются таможенные, фискальные, иммиграционные и санитарные зоны.
Конвенция 1982 г. расширила водные пространства для таких зон до 24 миль.
Прилежащая зона — часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю, в
котором прибрежное государство может осуществлять контроль в определенных законом
установленных областях.
Прилежащая зона может быть четырех видов: Таможенная; Фискальная; Иммиграционная;
Санитарная. Международное право не допускает расширения прилежащих зон за пределы 24 морских
миль (44,4 км), отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется территориальное
море.
Архипелажные воды — воды, разделяющие и окружающие группы островов, составляющие
единое географическое и политическое целое и подпадающие под суверенитет какого-либо одного
островного государства. Суверенитет государств-архипелагов распространяется на омывающие их
территории воды, воздушное пространство над ними, их дно и недра, а также весь комплекс имеющихся
там живых и неживых природных ресурсов (ст. 49 Конвенции ООН по морскому праву).
Территориальное море, прилежащая зона и исключительная экономическая зона архипелажного
(островного) государства отсчитываются от архипелажных исходных линий, проводимых от наиболее
выступающих в море крайних точек внешних островов архипелага. При этом Конвенция по морскому
праву предусматривает, что длина архипелажных прямых исходных линий не должна превышать 100
морских миль (до 3% их общего числа - 125 морских миль) и в пределы таких исходных линий должны
включаться главные острова архипелага, причем соотношение площадей водной поверхности и суши
должно составлять от 1:1 до 9:1 (ст.47 Конвенции).Суда всех государств пользуются правом мирного
прохода через архипелажные воды, аналогичным праву мирного прохода через территориальное море и,
кроме того, правом архипелажного прохода через устанавливаемые для этой цели государствомархипелагом в архипелажных водах морские коридоры. Летательные аппараты всех государств
пользуются правом пролета по воздушным коридорам, устанавливаемым над такими морскими
коридорами.
66.Правовой режим открытого моря.
Открытое море — это море, которое не входит в территориальное или внутреннее море
прибрежных государств. В нем осуществляются на недискриминационной основе свободы для
следующих целей: судоходства, рыболовства, прокладки кабелей, трубопроводов, пролета самолетов,
научных исследований. Пользование водами открытого моря осуществляется на основе
общепризнанного в международном праве императивного принципа свободы открытого моря,
устанавливающего, что никакое государство не вправе распространять свой суверенитет на какую-либо
часть открытого моря и воздушного пространства над ним или препятствовать другим государствам
пользоваться свободами открытого моря. Этот принцип закреплен и конкретизирован Конвенцией об
открытом море 1958 г. и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Свободы открытого моря
включают в себя: свободу судоходства; свободу полётов; свободу прокладывать подводные кабели и
трубопроводы; свободу возводить искусственные острова и другие установки, допускаемые в
соответствии с международным правом; свободу рыболовства и морского промысла;
свободу научных исследований и др.
67.Правовой режим дна морей и океанов и его недр за
пределами национальной юрисдикции (Район).
Дно морей и океанов в прошлом рассматривалось как составная часть открытого моря (Конвенция
об открытом море 1958 г. не содержала каких-либо специальных положений). Возможность
использования дна и его недр в целях раз­ведки-разработки или в военных целях поставила в повестку
дня вопрос о его особой регламентации. В 1967 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН был создан
Комитет по мирному использованию дна морей и океанов за пределами действия национальной
юрисдикции. На него была возложена подготовка III Конференции ООН по морскому праву, на которой
в числе других вопросов морского права рассматривался и был опреде­лен правовой режим морского
дна. Этот режим зафиксирован в ч. XI Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., именуемой "Район".
Район определен в ст. 1 Конвенции как дно морей и океа­нов и его недра за пределами национальной
юрисдикции. В ст. 133 применен термин "ресурсы", который означает "все твердые, жидкие или
газообразные минеральные ресурсы, включая полиметаллические конкреции insitu(в состоянии
недвижимости, в покое)* в Районе на морском дне или в его недрах". Ресурсы, извлеченные из Района,
рассматриваются как "полезные ископаемые". Район и его ресурсы, согласно ст. 136, являются "общим
наследием человечества". Основанный на этом понятии право­вой статус Района и его ресурсов
раскрывается в ст. 137 и последующих статьях. Ни одно государство не может претендовать на
суверенитет или суверенные права либо осуществлять их в отношении какой-либо части Района или его
ресурсов; ни одно государство, физическое или юридическое лицо не может присваивать какую-либо их
часть. Все права на ресурсы Района принадлежат всему человечеству, от имени которого действует
Международный орган по морскому дну (Орган), включающий в качестве членов все государства —
участники Конвенции. Орган является организацией, через посредство которой государства
осуществляют и контролируют деятельность в Районе, особенно в целях управления его ресурсами. Он
основан на принципе суверенного равенства всех его членов. Ресурсы Района не подлежат отчуждению.
Однако полезные ископаемые, добытые в Районе, могут быть отчуждены. Район используется на благо
всего человечества, независимо от географического положения государств и с учетом интересов и нужд
развивающихся государств и народов. Деятельность в Районе организуется, осуществляется и
контролируется Органом от имени всего человечества и таким образом, чтобы способствовать
здоровому развитию мировой экономики и сбалансированному росту международной торговли. Орган
обеспечивает справедливое распределение финансовых и других экономических выгод, полученных от
деятельности в Районе. В целях осуществления непосредственной разработки Рай­она,
транспортировки, переработки и сбыта полезных ископаемых, добытых в Районе, Международный
орган по морскому дну создает Предприятие. Предприятие обеспечивается такими средствами и
технологией, которые могут потребоваться для выполнения им своих функций. Государства,
государственные предприятия, физические или юридические лица осуществляют деятельность в Районе
на основе контракта с Органом. Конвенция 1982 г. исходит из того, что Район должен использоваться
исключительно в мирных целях. Деятельность в Районе не должна затрагивать правового статуса вод,
покрывающих Район, или правового статуса воз­душного пространства над этими водами.
68.Правовой режим исключительной экономической зоны и
континентального шельфа.
Исключи́тельная экономи́ческая зона — район, находящийся за пределами территориального моря
и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может
превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий. Особенности правового
режима экономической зоны регламентируются, в частности, в ст. 5 Конвенции 1982 г. по морскому
праву. Под экономической зоной понимаются морские пространства, находящиеся за пределами
территориального моря и простирающиеся на 200 морских мили, отсчитываемых от исходных линий, от
которых отсчитывается ширина территориального моря (ст.57 Конвенции 1982 г.). Прибрежное
государство в экономической зоне осуществляет следующие суверенные права (ст. 56 Конвенции):
а) в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, в
водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими
ресурсами, и в отношении других видов деятельности по экономической разведке и разработке
указанной зоны;
б) юрисдикцию, предусмотренную в соответствии с положениями Конвенции, в отношении: создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; - морских научных
исследований; - защиты и сохранения морской среды;
в) другие права и обязанности, предусмотренные Конвенцией.Остальные виды деятельности в
экономической зоне возможны только с согласия прибрежного государства.
Континентальный шельф — это морское дно и его недра, простирающиеся за пределы
территориальных вод на расстояние 200 морских миль от берега или далее до края подводной окраины
материка (но не более 350 миль, отсчитываемых от территориальных вод, или глубины, превышающей
2500 м). Прибрежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки и разработки
природных ресурсов шельфа. Пользование этими правами не должно ограничивать свободу
судоходства или создавать иные помехи другим государствам. С согласия прибрежного государства
другие государства могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы, проводить научные
исследования, в которых, кстати, нельзя отказать, если они проводятся на удалении более 200 миль от
береговой черты. С 1 декабря 1995 г. в России вступил в силу Закон о континентальном шельфе.Статья
76 Конвенции 1982 г. под континентальным шельфом понимает:
1) естественное продолжение материка до его внешней окраины, на расстояние 200 морских миль
от прямых исходных линий, от которых определяется ширина территориального моря;
2) если естественное продолжение подводной окраины материка простирается на расстояние
более 200 морских миль, то континентальный шельф простирается далее 200 морских миль, но не далее
100 морских мили от 2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую
глубины в 2500 метров, но общая протяженность континентального шельфа не должна превышать 350
морских мили;
3) если естественное продолжение материка простирается на расстояние менее 200 морских миль,
то континентальный шельф простирается на расстояние 200 морских миль от исходных линий,
принятых для отсчета ширины, территориального моря. Статья 77 Конвенции 1982 г. определяет
суверенные права прибрежного государства на континентальном шельфе: - разведку и разработку его
природных ресурсов; - создание искусственных островов и сооружений; - проведение научных
исследований на шельфе. Все государства имеют право пользоваться правами, закрепленными в ст. 77
Конвенции 1982 г., лишь при условии явно выраженного согласия прибрежного государства. Ст. 79
Конвенции 1982 г. предоставляет право всем государствам, без согласия прибрежного государства, но с
учетом его интересов, прокладывать подводные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе.
69.Правовой режим международных проливов и каналов.
Международные проливы — это естественные морские пути, соединяющие отдельные моря и
океаны и используемые для международного судоходства. К ним относятся Ла-Манш, Па-де-Кале,
Гибралтар, Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Сингапурский, Корейский, Магелланов и другие —
помельче. Режим этих проливов регулируется общими нормами международного права и
предусматривает свободу прохода всех судов на принципе равенства флага. Свободен также пролет
самолетов. Режим других международных проливов более сложен, поскольку он вытекает из
специально заключенных международно-правовых документов. Так, проход через Черноморские
проливы (Босфор и Дарданеллы) регулируется Конвенцией 1936 г., заключенной в швейцарском городе
Монтрё. Суть режима в том, что для прохода военных судов предусмотрены определенные
ограничения, хотя они и освобождены от сборов. Проход торговых судов в мирное время свободный с
уплатой маячных и санитарных сборов. Относительно военных судов черноморских стран должно быть
уведомление об их проходе за 8 суток (15 — для нечерноморских). Линкоры следуют поодиночке с
эскортом не более двух эсминцев.Так же поодиночке следуют подлодки, в светлое время суток, в
надводном положении, с поднятым национальным флагом. Запрещен проход для авианосцев. И это,
кстати, было одной из причин, почему наши авианосцы получили название «авианесущие
крейсеры».Проход через Балтийские проливы (Большой и Малый Бельты, Зунд) регулируется
международными соглашениями, в частности, Копенгагенским трактатом 1857 г. Россия в нем
участвует. Гражданские суда проходят беспрепятственно, военные — тоже, но для них установлены
правила прохода, сроки и количество. Так, для следования через датские территориальные воды
необходимо уведомление за 3 дня, если количество кораблей не более трех, и за 8 суток, — если их
больше. Проход судов через искусственные проливы (каналы) подчинен требованиям соответствующих
международных актов.
В Суэцком канале действует режим, предусмотренный Константинопольской конвенцией 1888 г.
Проход судов свободен после уплаты сборов. Лоцманская проводка обязательна. Для кораблей —
мирный проход. В Панамском канале в принципе действуют нормы Панамо-американского договора
1979 г. о Панамском канале и Договора 1979 г. О постоянном нейтралитете и функционировании канала
с протоколом к нему. В зоне канала действует панамская административно-судебная юрисдикция, но
США получили право управлять, эксплуатировать и обслуживать канал. Они «несут основную
ответственность за защиту и оборону канала». По закону США, который был принят Конгрессом в
сентябре 1979 г. и стал составной частью Договора, США присвоили себе особые права не только на
проход своих судов, но и на применение силы, если будет иметь место попытка закрыть канал. Именно
поэтому мы и указали, что нормы Договора действуют только «в принципе». Формально канал открыт
для мирного транзита судов всех стран на условиях равенства.
Суверенитет Панамы над каналом должен был быть восстановлен 1 января 2000 г. Это произошло,
но не полностью. Килъский канал проходит по территории ФРГ и подчинен ее юрисдикции.
Предусмотрено свободное плавание для всех судов после уплаты сборов с соблюдением установленных
правил и при обязательной лоцманской проводке. Предусмотрен уведомительный порядок прохода для
военных судов.
70.Международное воздушное право как отрасль
современного международного права.
Международное воздушное право - это самостоятельная отрасль международного права,
регулирующая отношения между государствами по поводу использования воздушного пространства и
организации международных воздушных сообщений. В предмет правового регулирования
международного воздушного права входят следующие блоки общественных отношений:
1) отношения по поводу организации международной аэронавигации;
2) отношения по поводу деятельности иностранных воздушно-транспортных предприятий;
3) отношения по поводу обеспечения безопасности международных полетов воздушных судов
государств. В своем развитии международное воздушное право прошло три периода. Первый период
(до первой, мировой войны) характеризовался формированием теорий воздушного права. В указанный
период было выдвинуто две концепции - теория открытого воздуха и теория суверенитета государств
над воздушным пространством над своей сухопутной и водной территорией. Однако ни одна теория не
стала основной. Второй период (с начала первой мировой войны до 1944 г.) характеризовался
поражением теории «свободы воздуха» и выходом на международно-правовую арену теории
суверенитета государств над воздушным пространством. Указанная теория нашла закрепление в
Парижском (1919 г.), Мадридском (1926 г.), Гаванском (1928 г.) договорах о воздушной навигации.
Третий период (с 1944 г. по настоящее время) - характеризуется рождением новых разделов воздушного
права: права международного воздушного транспорта, регулирование международных воздушных
сообщений, права международной воздушной безопасности. Важной вехой в развитии воздушного
права стала принятая в 1944 г. в г. Чикаго конвенция о международной гражданской авиации. Указанная
конвенция является кодифицированным актом отрасли, положившей основу для дальнейшего ее
развития. Принципами международного воздушного права являются:
1.Принцип суверенитета государства над воздушным пространством над своей сухопутной
территорией.
2.Принцип «свободы открытого воздуха» над территориями с международным режимом (над
открытым морем и Антарктикой).
3.Принцип безопасности гражданской авиации.
4.Принцип недискриминации при осуществлении коммерческой деятельности авиакомпаний.
Основными источниками международного воздушного права являются: Парижская (1919 г.),
Мадридская (1926 г.), Гаванская (1928 г.) конвенции о воздушной навигации, Чикагская конвенция о
международной гражданской авиации (1944 г.); Конвенция об ущербе, причиненном иностранными
воздушными судами третьим лицам на поверхности (1952 г.) и др.
71.Международное космическое право как отрасль
современного международного права.
Формирование международного космического права берет начало с момента запуска первого
искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г. В 1958 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила
Специальный комитет по использованию космического пространства в мирных целях, а 12 декабря 1959
г. Комитет ООН по использованию космического пространства. Однако деятельность этих органов не
была эффективна. Поэтому в 1961 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию
«Международное сотрудничество в использовании космического пространства в мирных целях»,
которая учредила Комитет ООН по космосу. На указанный Комитет возлагались:
1) содействие продолжению на постоянной основе исследований космического пространства;
2) организация взаимного обмена и распространения сведений об использовании космического
пространства;
3)
поощрение национальных научно-исследовательских программ в области изучения
космического пространство;
4) изучение правовых проблем, которые могут возникнуть при исследовании космического
пространства. Предметом правового регулирования международного космического права являются
следующие блоки отношений:
а) отношения по установлению режима космического пространства и небесных тел;
б)отношения по использованию космического пространства и небесных тел;
в) отношения по сотрудничеству государств в исследовании космического пространства и
небесных тел. Под международным космическим правом понимается отрасль современного
международного права, регулирующая отношения между государствами по поводу установления
правового режима космического пространства и небесных тел, использования и исследования
космического пространства и небесных тел.
Международное космическое право основывается на принципах:
- принцип осуществления исследования и использования космического пространства только на
благо и в интересах всего человечества;
- принцип открытости исследования и использования космического пространства и небесных тел
всеми государствами на основе равенства;
- принцип недопустимости национального присвоения космического пространства и небесных
тел;принцип исследования и использования космического пространства и небесных тел в
соответствии с международным правом;
- принцип ответственности государств за ущерб, причиненный в результате космической
деятельности. Источниками международного космического права являются:
- Договор 1963 г. о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой;- Договор 1967 г. о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела;- Соглашение 1968
г. о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и объектов, запущенных в космическое
пространство;- Конвенция 1976 г. о регистрации объектов, запущенных в космическое пространство;Конвенция 1972 г. о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами.
72.Международное уголовное право как отрасль
современного международного права.
Международное уголовное право — самостоятельная отрасль международного публичного права,
регулирующая сотрудничество государств по борьбе с международными преступлениями, их
выявлению, расследованию и наказанию. Оно существенно отличается от классического
международного права тем, что субъектом его регулирования является прежде всего человек,
совершивший некое деяние, а не государство в целом. Под международную юрисдикцию подпадают не
все преступления, а лишь некоторые их категории: Преступления против мира и безопасности
человечества: Апартеид; Геноцид; Пиратство; Работорговля; Военные преступления; Развязывание
агрессивной войны. Принципы МУП были сформулированы в 1950 г. Комиссией международного
права по поручению Генеральной Ассамблеи ООН. Важнейшими из них являются:
1) запрещение агрессивной войны;
2) неотвратимость уголовного преступления за совершение любого деяния, которое по
международному праву считается преступленным;
3) если государство не устанавливает наказания за действия, которые международным правом
отнесены к категории против мира и человечества, то это не является обстоятельством,
освобождающим виновное лицо от международной уголовной ответственности;
4) должностное положение лица, совершившего международное преступление, не освобождает
его от личной ответственности;
5) исполнение лицом преступного приказа своего правительства или начальника не освобождает
это лицо от ответственности, если сознательный выбор был фактически возможен;
6) каждое лицо, обвиненное в международном преступлении или преступлении международного
характера, имеет право на рассмотрение своего дела в суде;
7)
неприменение сроков давности к военным преступникам и преступлениям против
человечества;
8) международные принципы осуществления правосудия по уголовным делам, провозглашенные
в ст. 7–11 Всеобщей декларации 1948 г. (презумпция невиновности, запрещение пропаганды войны,
пыток и т. д.).
В этой отрасли международного права, в отличие от ряда других его отраслей, пока не
осуществлена кодификация, сохраняется множественность договорных актов. Перечень таких актов
достаточно обширен, среди наиболее значимых в наше время: Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него 1948г.; Международная конвенция о пресечении
преступления апартеида и наказании за него 1973г.; Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1985г.; Конвенция о
предотвращении и наказании преступление против лиц, пользующихся международной защитой, в том
числе дипломатических агентов, 1973г.; Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
1979г. К этому списку следует добавить Конвенцию об открытом море 1958г. и Конвенцию ООН по
морскому праву 1982г., в которых определены меры по борьбе с пиратством на море.
73.Международный уголовный суд: история создания,
компетенция, порядок организации и деятельности.
Междунаро́дный уголо́вный су́д (англ. InternationalCriminalCourt, ICC или ICCt; фр.
Courpénaleinternationale; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной
юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные
преступления, преступления против человечности и агрессию. Учреждён на основе Римского статута,
принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Местопребыванием является
Гаага, однако по желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте. Международный
уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но
имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых
Наций, хотя может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. Государства
становятся участниками МУС, а преступления, совершённые их гражданами либо на их территории —
подсудными ему, по факту ратификации Римского статута. По состоянию на апрель 2013 года Римский
статут ратифицировало 122 государства во всём мире. Из 193 государств-членов ООН ратифицировало
только 121 (острова Кука не являются членом ООН), 31 — подписали, но не ратифицировали, а 41 —
вовсе не подписали. Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако
ещё не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником Международного уголовного
суда не является. При этом Россия сотрудничает с МУС и участвует в его работе в качестве
наблюдателя. Государства-участники, ратифицировавшие Римский статут, делятся на следующие
региональные группы: Африканские государства; Азиатские государства, в том числе государства в
районе Тихого океана; Восточноевропейские государства; государства Латинской Америки и
Карибского бассейна; Западная Европа и другие государства.
Структура и состав суда: Организационная структура: Президиум суда образуют его
Председатель, первый и второй Вице-председатели. Они избираются абсолютным большинством
голосов судей на трёхлетний срок и могут быть переизбраны только один раз. Президиум осуществляет
текущее управление делами Суда, координирует деятельность с Прокурором и выполняет иные
функции, связанные с работой Суда. Отделения и палаты суда. Структура собственно судебного
компонента Международного уголовного суда состоит из Апелляционного отделения, Судебного
отделения и Отделения предварительного производства. В свою очередь отделения включают в себя
палаты, их количество может быть различным и определяется в зависимости от степени сложности,
находящихся в производстве суда дел. Канцелярия Прокурора. Канцелярия Прокурора является
независимым органом МУС, которая уполномочена осуществлять уголовное преследование
ответственных за преступления лиц и предъявлять им обвинений. Канцелярия возглавляется Главным
Прокурором. Секретариат. Секретариат отвечает за несудебные аспекты управления делами и
обслуживания Суда. Возглавляется секретарём, который избирается судьями на пятилетний срок.Судьи.
Международный уголовный суд состоит из 18 судей, избираемых на 9 лет Ассамблеей государствучастников суда, причём каждая из региональных групп должна быть представлена по крайней мере 2
судьями. В настоящее время (апрель 2013 года) 3 судей представляют Восточную Европу, 3 — Азию, 4
— Африку, 2 — Латинскую Америку, а остальные 5 — Западную Европу и другие государства. Все
судьи избираются по двум спискам. Список «А» включает в себя лиц, являющихся признанными
специалистами в сфере уголовного права и процесса, а также обладающих необходимым опытом
работы в качестве судьи, прокурора либо адвоката в этой сфере. Список «В» состоит из лиц, которые
являются авторитетными специалистами в сфере международного права, а именно в области
международного гуманитарного права и прав человека, и имеют большой опыт юридической практики.
Кандидаты на должность судьи должны получить наибольшее число голосов и большинство в две трети
голосов государств- участников, присутствующих и принимающих участие в голосовании. В состав
суда не могут одновременно входить два лица, представляющих одно и то же государство. При отборе
судей учитываются следующие критерии: представительство основных правовых систем мира;
пропорциональное географическое представительство в зависимости от количества государств в
региональных группах; равное представительство судей женского и мужского пола. Если срок службы
судьи истёк, но при этом в той палате, где он заседал, было начато с его участием судебное
рассмотрение конкретного дела, он вправе оставаться в должности судьи до тех пор, пока это дело не
будет рассмотрено по существу.
74.Международное право вооруженных конфликтов как
отрасль современного международного права.
Международное право вооружённых конфликтов — совокупность международных договоров,
регулирующих применение войны в качестве инструмента разрешения споров, отношения воюющих
сторон между собой и с нейтральными государствами, а также ограничивающих методы и средства
ведения войны. Международное право вооруженных конфликтов кодифицировано в Женевских и
Гаагских конвенциях, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и других документах. Специальными
принципами права вооруженных конфликтов являются принципы, ограничивающие воюющих в выборе
средств и методов ведения войны, принципы защиты прав комбатантов и некомбатантов, принципы
защиты прав гражданского населения, а также определяющие правовой режим гражданских объектов,
принципы нейтралитета и отношений между воюющими и нейтральными государствами.
К числу наиболее важных источников права на ведение войны следует отнести Петербургскую
декларацию об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г., Гаагские конвенции
1899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны, о бомбардировании морскими силами во время
войны, о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны, о правах и
обязанностях нейтральных держав вслучае морской войны и некоторые другие. К важнейшим
международным соглашениям о средствах и методах ведения войны относятся: Женевский протокол о
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и
бактериологических средств 1925 г., Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта 1954 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду 1977 г. и др. Предметом регулирования правил
ведения войны являются специфические общественные отношения, складывающиеся междуего
субъектами в ходе вооруженных конфликтов. Международный вооруженный конфликт – это
вооруженное столкновение между государствами либо между национально-освободительным
движением и метрополией, т. е. между восставшей (воюющей) стороной и войсками соответствующего
государства. Вооруженный конфликт немеждународного характера – это вооруженное столкновение
антиправительственных организованных вооруженных отрядов с вооруженными силами правительства,
происходящее на территории какого-либо одного государства. Статья 48 Дополнительного протокола I
к Женевской конвенции 1949 г. устанавливает: «Для обеспечения уважения и защиты гражданского
населения и гражданских объектов стороны, находящиеся в конфликте, должны всегда проводить
различие между гражданским населением и комбатантами, а также между гражданскими объектами и
военными объектами и соответственно направлять свои действия только против военных объектов».
75.Сфера действия норм международного права
вооруженных конфликтов.


В международном праве имеется значительное число норм,
регламентирующих общественные отношения в период вооруженных
конфликтов. Эти принципы и нормы складываются в самостоятельную
отрасль международного права - право международных конфликтов. Данная
отрасль регулирует допустимость средств и методов ведения войны,
обеспечивает защиту жертв вооруженных конфликтов, устанавливает
взаимоотношения между воюющими и невоюющими государствами и т.д.
Эта отрасль получила название "право вооруженных конфликтов".
В настоящее время преобладающее большинство норм права и принципов
права вооруженных конфликтов
содержится в международных договорах, среди которых необходимо
отметить
следующие:
1) Санкт-Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и
зажигательных
пуль
1868
г.;
2) Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг. "Об открытии военных действий", "О
законах и обычаях сухопутной войны", о правах и обязанностях нейтральных
держав и лиц в случае сухопутной и морской войны и др.;
3) Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых,
ядовитых
или
других
подобных
газов
1925
г.;
4) Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих
армиях 1949 г., Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц,
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 1949 г.,
Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г., Конвенция о защите
гражданского населения во время войны 1949 г. Проблема Женевских
конвенций, по мнению некоторых ученых-международников, в том, что они
применимы скорее к последствиям военных действий, нежели к их
непосредственному ведению. Указанный пробел восполнили принятые в 1977
г. два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям 1949 г.,
касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов
(Дополнительный протокол I) и вооруженных конфликтов немеждународного
характера
(Дополнительный
протокол
II).
Дополнительный протокол I значительно расширяет сферу применения
правил ведения войны: войны, "в которых народы ведут борьбу против
колониального господства и иностранной оккупации, против расистских
режимов в осуществление своего права на самоопределение". Статья 48
Дополнительного протокола I устанавливает: "Для обеспечения уважения и
защиты гражданского населения и гражданских объектов стороны,
находящиеся в конфликте, должны всегда проводить различие между
гражданским населением и комбатантами, а также между гражданскими
объектами и военными объектами и соответственно направлять свои
действия
только
против
военных
объектов".
Дополнительный протокол II расширил круг лиц, пользующихся
покровительством правил ведения войны, определив, что последние
применяются ко всем вооруженным конфликтам, "происходящим на
территории какой-либо Высокой Договаривающейся Стороны между ее
вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами
или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь
под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над
частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и
согласованные действия и применять настоящий Протокол" (ст. 1);
5) Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта 1954 г.; Конвенция о запрещении военного или
любого иного враждебного использования средств воздействия на
природную
среду
1977
г.;
6) Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные
повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1981 г. и три
Протокола к ней (Протокол о необнаруживаемых осколках; Протокол о
запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других
устройств; Протокол о запрещении или ограничении применения
зажигательного
оружия).
Кроме того, в современном международном праве существуют документы,
устанавливающие уголовную ответственность отдельных лиц за агрессию и
за серьезные нарушения норм в ходе ведения войны. К ним относятся:

Уставы Международных военных трибуналов (Нюрнберг и Токио) 1945 г.;
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества 1968 г.; Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН о выдаче и наказании военных преступников [3 (I) от 13
февраля 1946 г.] и о принципах международного сотрудничества в
отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в
военных преступлениях против человечества [3074 (XXVIII) от 3 декабря
1973
г.],
и
др.
Международное сотрудничество в сфере вооруженных конфликтов
развивается в настоящее время по следующим основным направлениям:
1)
предотвращение
вооруженных
конфликтов;
2) правовое положение участвующих и не участвующих в конфликте
государств;
3) ограничение средств и
методов
ведения
войны;
4) защита прав человека в период вооруженных конфликтов;
5) обеспечение ответственности за нарушение норм международного права.
Различают международные вооруженные конфликты и вооруженные
конфликты
немеждународного
характера.
Согласно Женевским конвенциям 1949 г. международными вооруженными
конфликтами признаются такие конфликты, когда один субъект
международного права применяет вооруженную силу против другого
субъекта. Таким образом, сторонами в международном вооруженном
конфликте могут являться государства, нации и народности, борющиеся за
свою независимость, международные организации, осуществляющие
коллективные вооруженные меры по поддержанию мира и международного
правопорядка.
Согласно ст. 1 Дополнительного протокола I международными являются
также вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против
колониального господства и иностранной оккупации и против расистских
режимов в осуществление своего права на самоопределение.
Вооруженный конфликт между повстанцами и центральным правительством
является, как правило, внутренним конфликтом. Однако повстанцы могут
быть
признаны
"воюющей
стороной",
когда
они:
1)
имеют
свою
организацию;
2) имеют во главе ответственные за их поведение органы;
3)
установили
свою
власть
на
части
территории;
4) соблюдают в своих действиях "законы и обычаи войны".
Признание повстанцев "воюющей стороной" исключает применение к ним
национального уголовного законодательства об ответственности за массовые
беспорядки и т.п. На захваченных в плен распространяется статус
военнопленных. Повстанцы могут вступать в правоотношения с третьими
государствами и международными организациями, получать от них
допускаемую международным правом помощь. Власти повстанцев на
контролируемой ими территории могут создавать органы управления и
издавать нормативные акты. Таким образом, признание повстанцев
"воюющей стороной", как правило, свидетельствует о приобретении
конфликтом качества международного и является первым шагом к
признанию
нового
государства.
Вооруженные конфликты немеждународного характера - это все не
подпадающие под действие ст. 1 Дополнительного протокола I вооруженные
конфликты, происходящие на территории какого-либо государства "между
его вооруженными силами или другими организованными вооруженными
группами, которые, находясь под ответственным командованием,
осуществляют такой контроль над частью его территории, который позволяет
им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и
применять
положения
Протокола
II".
Вооруженные
конфликты
немеждународного
характера
обладают
следующими
признаками:
1) применение оружия и участие в конфликте вооруженных сил, включая
полицейские
подразделения;
2) коллективный характер выступлений. Действия, влекущие обстановку
внутренней напряженности, внутренние беспорядки не могут считаться
рассматриваемыми
конфликтами;
3) определенная степень организованности повстанцев и наличие органов,
ответственных
за
их
действия;
4)
продолжительность
и
непрерывность
конфликта.
Отдельные
спорадические выступления слабоорганизованных групп не могут
рассматриваться как вооруженные конфликты немеждународного характера;
5) осуществление повстанцами контроля над частью территории государства.
К вооруженным конфликтам немеждународного характера следует относить
все гражданские войны и внутренние конфликты, возникающие из попыток
государственных переворотов и т.д. Эти конфликты отличаются от
международных вооруженных конфликтов прежде всего тем, что в последних
обе воюющие стороны являются субъектами международного права, в то
время как в гражданской войне воюющей стороной признается лишь
центральное правительство.
76.Международно-правовой статус участников вооруженных
конфликтов.
Во время вооруженных конфликтов население, проживающее на территории государства, делится
на две группы: относящееся к вооруженным силам (вооруженные силы, партизаны и т.д.) и не
относящееся к вооруженным силам (гражданское население). В свою очередь международное право
различает две категории лиц, принадлежащих к вооруженным силам воюющих сторон: сражающиеся
(комбатанты) и не участвующие в сражениях (некомбатанты).
Комбатанты — это лица, входящие в состав вооруженных сил воюющих сторон, непосредственно
ведущие боевые действия против неприятеля с оружием в руках. Попав в плен, комбатанты
приобретают статус военнопленных.
Некомбатанты — это лица, входящие в состав вооруженных сил, непосредственно не
участвующие в боевых действиях. Это — военные корреспонденты, юристы, духовенство, интенданты.
Некомбатанты могут иметь личное оружие для самозащиты. В случае участия в боевых действиях они
приобретают статус комбатантов. В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 г. к комбатантам
относятся: личный состав регулярных вооруженных сил;
ополчение, добровольческие отряды как входящие, так и не входящие в состав регулярных
вооруженных сил; личный состав движений сопротивления и партизанских форми­рований; лица,
оказывающие помощь вооруженным силам, но участия в боевых действиях не принимающие; члены
экипажей торговых судов и гражданских самолетов, оказы­вающие помощь сражающимся; население,
которое при приближении противника взялось за оружие, если они открыто носят оружие и соблюдают
законы и обычаи войны. Партизаны и бойцы национально-освободительных движений являются
комбатантами, если они: принадлежат к какому-либо военным образом организованному отряду, во
главе которого стоит ответственное лицо; носят отличительные знаки; открыто носят оружие и
соблюдают законы и обычаи войны. При соблюдении этих условий члены партизанских отрядов при
попадании в плен признаются комбатантами. Разведчики — лица, входящие в состав вооруженных сил
воюющих сторон, носящие военную форму и проникающие в расположение неприятеля в целях сбора
сведений о нем для своего командования. Захваченные в плен разведчики пользуются статусом
военнопленных. От разведчиков следует отличать лазутчиков (шпионов) — лиц, которые, действуя
тайным образом или под ложными предлога­ми, собирают сведения в районе военных действий. На
этих лиц режим военного плена не распространяется. Иностранные военные советники и инструкторы
— это лица, входящие в вооруженные силы другого государства, которые в соответствии с
международными соглашениями находятся в другом государстве для оказания помощи в освоении
боевой техники и обучении личного состава вооруженных сил. Советники и инструкторы не участвуют
в военных действиях. Советники обучают ведению боевых действий. Инструкторы помогают в
освоении боевой техники. Однако если эти лица принимают участие в боевых действиях,
ониприравниваются к комбатантам. Не являются комбатантами наемники (см. гл. 18). От наемников
следует отличать добровольцев (волонтеров) — иностранных граждан, которые в силу политических
или иных убеждений (а не из материальных соображений) поступают на службу в армию какой-либо
воюющей стороны и включаются в личный состав вооруженных сил.
77.Международно-правовая защита жертв войны.
К жертвам войны международное гуманитарное право относит: 1) раненых; 2) больных; 3)
потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море; 4) военнопленных; 5) гражданское
население.
Правовой статус раненых и больных определен соответствующими конвенциями 1949 г. Понятие
«раненые» и «больные» распространяется как на комбатантов, так и на некомбатантов. В отношении
указанных лиц нельзя:
1) посягать на жизнь и физическую неприкосновенность;
2) брать в заложники;
3) посягать на человеческое достоинство;
4) без судебного решения осуждать и применять наказание. Медицинские учреждения и
медицинский персонал пользуются уважением и защитой, на них нельзя совершать нападение.
Попавшие во власть неприятеля раненые и больные воюющей армии считаются военнопленными, и к
ним должен применяться режим военного плена.
Правовой статус военнопленных. Правовой статус военнопленных определен соответствующей
Конвенцией 1949 г. К этой категории лиц относятся попавшие в плен воюющие, т. е. комбатанты. Они
находятся во власти неприятельского государства, а не отдельных лиц или воинских частей. К
военнопленным нельзя применять акты насилия, запугивания и оскорбления. Необходимо уважать их
личность и честь. Нельзя совершать действия, которые могут привести к смерти военнопленного или
угрожать его здоровью. Запрещается дискриминация военнопленного вследствие его расы,
национальности, вероисповедания, политических убеждений. Эти требования относятся и к участникам
вооруженного конфликта немеждународного характера. После взятия в плен военнопленные должны
быть отправлены в лагеря, возглавляемые офицером из состава регулярных вооруженных сил
воюющего государства, расположенные далеко от зоны военных действий. Военнопленные имеют
право носить знаки отличия и государственной принадлежности. Им разрешается вести переписку,
получать посылки с продуктами питания и медикаментами. Полностью сохраняется гражданская
правоспособность военнопленного. Он может ограничиваться в правах только в той степени, в какой
это требуют условия плена. Военнопленных офицеров нельзя привлекать к работам, а остальных можно
привлекать, но к таким работам, которые не носят военного характера. Военнопленные подчиняются
законам, уставам и приказам, действующим в вооруженных силах пленившего государства. В каждом
случае нарушения ими дисциплины проводится расследование. За один и тот же проступок и по одному
и тому же обвинению можно наказывать только один раз. Как только прекращаются военные действия,
военнопленные должны быть освобождены, если они не привлекаются к уголовной ответственности за
военные преступления.
Правовой статус гражданского населения. Правовой статус гражданского населения, т. е. лиц,
не принадлежащих к комбатантам и не участвующих в военных действиях. Правовой статус
гражданского населения регулируется соответствующей Конвенцией 1949 г. При этом защита
гражданского населения осуществляется в обоих видах вооруженных конфликтов – международного и
немеждународного характера. Гражданскому населению необходимо предоставлять права и свободы
без дискриминации по признакам расы, национальности, религии и политических убеждений. Нормы
гуманитарного права направлены на смягчение страданий гражданского населения, вызванных войной.
Дети до 15 лет, осиротевшие или разлученные со своими семьями вследствие войны, не должны быть
предоставлены самим себе. При всех обстоятельствах необходимо обеспечить их содержание и
воспитание. Нельзя применять к гражданскому населению любые меры физического или морального
воздействия в целях получения от них каких-либо сведений. В ходе вооруженного конфликта
запрещается причинять физические страдания гражданскому населению. Нельзя предпринимать любые
меры, которые ведут к гибели населения, в том числе убийства, пытки, телесные наказания, увечья,
медицинские и научные опыты. В отношении гражданского населения запрещены также коллективные
наказания, испытание голодом, физическое или моральное воздействие, террор, грабеж, взятие
заложников. Гражданское население можно привлекать к трудовой деятельности, кроме выполнения
работ, вынуждающих его принимать участие в военных действиях. Трудовая деятельность должна
осуществляться на территории оккупированного государства и справедливо оплачиваться.
78.Ограничение средств и методов ведения войны в
международном праве.
Право сторон в вооруженном конфликте выбирать методы и средства ведения войны является
ограниченным. Существует принцип, который устанавливает запрет применения оружия, снарядов,
веществ и методов, которые могут нанести чрезмерные повреждения или страдания. Международное
право ограничивает законные средства и методы ведения вооруженных конфликтов. Под средствами
ведения войны понимается оружие и другие средства, применяемые вооруженными силами в конфликте
для нанесения вреда и поражения врага. Методы - это способы применения средств ведения войны.
Полностью запрещены: взрывчатые или зажигательные пули, пули, которые разворачиваются или
сплющиваются в человеческом теле (Указанные выше декларации 1868 и 1899 годов соответственно) яд
и ядовитое оружие (IV Гаагская конвенция 1907 p.) Удушающие, ядовитые и другие газы, жидкости и
процессы (Женевский протокол 1925 p.) биологическое оружие (Конвенция 1972 г. и Женевский
протокол 1925 p.) Средства воздействия на природную среду, которые имеют широкие долгосрочные
последствия, как средства уничтожения, нанесения вреда другому государству (Конвенция о
запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную
среду 1977 p.) любое оружие, основное действие которого заключается в нанесении повреждений
осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле рентгеновскими лучами и т.д..
Международное право не содержит прямого запрета использования ядерного оружия. В 1981 г. была
подписана Конвенция о запрещении и ограничении применения конкретных видов обычного оружия
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, к
которому прилагаются четыре протоколы. Частности, установлены запреты и ограничения на
использование обычных мин, дистанционно управляемых мин, мин-ловушек. Запрещено использовать
мины против гражданского населения. Стороны в конфликте должны регистрировать расположение
всех запланированных минных полей и районов, где использовали мины-ловушки. Ограниченное
применение зажигательного оружия (огнеметов, фугасов, снарядов, ракет гранат, мин, бомб, емкостей с
зажигательными веществами). Объектом нападения с применением такого оружия не могут быть
гражданское население и гражданские объекты. Запрещено превращать леса и другие виды
растительности на объект нападения с применением зажигательного оружия, кроме случаев, если в
таких природных элементах скрываются комбатанты, военные объекты или они сами являются
военными объектами.
Использование авиации является допустимым, но ее нельзя использовать против невоенных
объектов, мирного населения и т.п.. Запрещены следующие методы ведения войны: предательски
убивать или ранить неприятеля; убивать или ранить врага, который сложил оружие; объявлять том, кто
обороняется, что пощады не будет; незаконно использовать парламентерским флаг или флаг
государства, не принимает участия в конфликте, флаг или знаки Красного Креста и т.п.; принуждать
граждан враждебного государства участвовать в боевых действиях против своего государства; геноцид
во время войны; взятие заложников; бомбардировки незащищенных городов, другие действия.
79.Нейтралитет в международном праве.
Нейтралите́т (нем. Neutralität, от лат. neuter — ни тот ни другой), в международном праве —
неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в военных блоках. Международное право
нейтралитета содержит три ограничения на действия нейтральной страны на время войны между
другими государствами: не предоставлять собственные вооруженные силы воюющим сторонам; не
предоставлять свою территорию для использования воюющим сторонам (базирование, транзит, перелёт
и т. д.); не дискриминировать ни одну из сторон в поставках оружия и товаров военного назначения (то
есть ограничения либо одинаковые, либо вообще отсутствуют).уществует также понятие «постоянный
нейтралитет», которое отличается от традиционного понятия нейтралитета. Появление постоянного
нейтралитета обусловлено желанием некоторых государств сохранить мир и национальный
суверенитет, предотвратить войны и проводить независимую внешнюю политику. Нейтралитет в его
традиционном понимании предполагает неучастие государства в конкретной войне, то есть ставит
государство вне войны, а постоянный нейтралитет, предполагает отказ государства на долгосрочную
перспективу от использования войны в качестве средства разрешения международных споров. В этой
связи можно утверждать, что постоянный нейтралитет представляет собой высшую форму развития
нейтралитета, так как существует вне связи с войной. Постоянный нейтралитет и нейтралитет в его
традиционном международно-правовом понимании соотносятся как часть и целое: постоянный
нейтралитет включает в себя нейтралитет во время войны, то есть традиционный нейтралитет, при этом,
понятие постоянного нейтралитета шире, в силу того, что данный статус существует вне войны и
соответственно пред-полагает наличие прав и обязанностей также существующих вне
войны.Постоянный нейтралитет с международно-правовой точки зрения можно определить как
юридически признанный другими государствами (государством) международно-правовой статус
суверенного государства, предполагающий наличие определенных прав и обязанностей, в соответствии
с которыми данное государство отказывается на долгосрочную перспективу от участия в войнах,
военных и экономических союзах, которые могут прямо либо косвенно во-влечь его в войну, а также от
использования войны в качестве средства разрешения международных споров и запрещение
предоставления своей территории третьим государствам для раз-личных военных целей.
80.Право международной безопасности как отрасль
современного международного права.
Международная безопасность - система международных отношений, основанная на соблюдении
всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, исключающая
решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы.
Принципы международной безопасности предусматривают:
Øутверждение
мирного
сосуществования
в
качестве
универсального
принципа
межгосударственных отношений;
Øобеспечение равной безопасности для всех государств;
Øсоздание действенных гарантий в военной, политической, экономической и гуманитарной
областях;
Ø недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и
полная его ликвидация;
Øбезусловное уважение суверенных прав каждого народа;
Ø справедливое политическое урегулирование международных кризисов и региональных
конфликтов;
Øукрепление доверия между государствами;
Øвыработка эффективных методов предотвращения международного терроризма;
Øискоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма;
Øисключение из международной практики всех форм дискриминации, отказ от экономических
блокад и санкций (без рекомендаций мирового сообщества);
Øустановление нового экономического порядка, обеспечивающего равную экономическую
безопасность всех государств. Неотъемлемая часть международной безопасности - действенное
функционирование закрепленного Уставом ООН механизма коллективной безопасности
(Глобалистика:Энциклопедия). Основными способами обеспечения международной безопасности
являются:
Øдвусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между заинтересованными
странами;
Øобъединение государств в многосторонние союзы;
Øвсемирные международные организации, региональные структуры и институты для
поддержания международной безопасности;
Øдемилитаризация, демократизация и гуманизация международного политического порядка,
установление верховенства права в международных отношениях. Различают два вида международной
безопасности: универсальную и региональную. Оба вида международной безопасности относятся к
коллективной безопасности, т. е. они могут быть обеспечены только коллективными усилиями всех или
большинства государств мира или региона.
81.Универсальная система международной безопасности:
правовые и институциональные основы.
Универсальная безопасность создается в целом для планеты Земля. Она основана на системе
международных договоров, направленных на обеспечение международной безопасности для всех
субъектов международного права.
Универсальная система обеспечения международной безопасности сформирована в рамках
Организации Объединенных Наций. Главным органом такого обеспечения является Совет Безопасности
ООН. Это единственный орган в мире, которому на основе Устава ООН дано право определять,
существует ли в мире угроза агрессии, осуществляется ли таковая на деле, какие меры необходимо
предпринять для того, чтобы сохранить мир и обеспечить в полном объеме международную
безопасность. Совет Безопасности ООН имеет право применить к агрессору комплекс мер, включая
использование вооруженной силы, чтобы не только прекратить агрессию, но и создать условия для
недопущения ее в будущем. Однако применить эти меры мировое сообщество может лишь при
единстве всех государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Этот орган действует в
постоянном режиме и может своевременно реагировать на запросы государств, которые обеспокоены
реальными угрозами их безопасности.
82.Региональные системы международной безопасности
(ОБСЕ, НАТО и ОДКБ): правовые и институциональные
основы.
Региональные системы коллективной безопасности
Региональные системы коллективной безопасности представляют собой часть универсальной системы
коллективной безопасности. Цель региональных систем – поддержание международного мира и
безопасности. Наиболее эффективно функционируют те региональные организации, в которых
участвует большинство государств данного региона. В Уставе ООН закреплена возможность создания
региональных организаций безопасности "для разрешения таких вопросов по поддержанию мира,
которые являются подходящими для региональных действий" (ст. 52). Ранее в доктрине
международного права господствовала однозначная точка зрения относительно региональных
организаций безопасности.
1. Члены таких организаций – только государства одного политико-географического региона.
2. Деятельность региональных организаций безопасности не может распространяться за пределы
данного региона.
3. Никакие принудительные действия не должны предприниматься без полномочий от СБ ООН.
4. СБ ООН должен быть всегда информирован о предпринятых или предполагаемых действиях (ст. 54
Устава ООП).
Сфера действия региональных организаций считалась строго ограниченной:
– региональные организации не правомочны принимать решения по вопросам, затрагивающим
интересы всех государств мира или государств, принадлежащих к иным или нескольким регионам;
– участники регионального соглашения вправе решать только такие вопросы, которые касаются
региональных действий, затрагивают интересы государств только данного региона.
Главная задача региональных систем безопасности – обеспечение мирного разрешения споров, мирное
предотвращение войны.
СБ ООН может использовать региональные организации для осуществления под своим руководством
принудительных действий. Региональные организации не могут принимать принудительных мер без
разрешения СБ ООН. Исключение – принудительные меры с применением вооруженных сил для
отражения уже совершенного нападения на одного из участников системы региональной безопасности
(право на коллективную самооборону – ст. 51).
Такая позиция не отражает сложившейся практики деятельности региональных организаций
безопасности. Устав ООН не содержит точного определения региональных организаций. Используя
концепцию имманентной компетенции, в настоящее время понятие "вопросы, которые являются
подходящими для региональных действий" имеет более широкое толкование, как и перечень
мероприятий, которые правомочны осуществлять региональные организации. Уже сложилась
устойчивая система гибких взаимоотношений между региональными организациями и ООН,
позволяющая говорить о "разделении труда" в сфере поддержания мира.
В советской литературе вплоть до начала 1990-х гг. (и до сих пор в работах некоторых отечественных
ученых) безусловно императивным условием создания региональных систем безопасности считалось
обязательная принадлежность членов организации только к одному географическому региону. Эта
концепция использовалась для доказательства неправомерности создания НАТО и несоответствия ее
требованиям гл. VIII Устава ООН (члены НАТО, такие как Турция, Греция, Италия, Чехия, Венгрия, не
принадлежат к Североатлантическому региону). Подобная концепция не отражает (и никогда не
отражала) реальной правовой действительности.
Глава VIII Устава прямо не содержит требования участия в региональных организациях безопасности
государств только одного географического региона. Такое требование выводилось путем
расширительного толкования норм гл. VIII, что запрещено Венской конвенцией о праве международных
договоров 1969 г. Деятельность СБСЕ/ОБСЕ (правомерность создания которой никогда не оспаривалась
ни одним из отечественных юристов) и деятельность ОДКБ показывают, что организации безопасности
с субрегиональной структурой также правомерны, как и организации с полностью региональной
структурой. Главное – сам характер деятельности организации, ее направленность на поддержание
мира, готовность противостоять актам агрессии и приверженность основным принципам
международного права.
Основные системы региональной безопасности действуют в рамках региональных организаций общей
компетенции.
Одними из наиболее важных целей ЕС, закрепленных в Маастрихтском договоре 1992 г., являются
формирование единой внешней и оборонной политики; обретение "европейской оборонной
идентичности" и создание общих вооруженных сил ЕС. Основные государства – члены ЕС
одновременно входят в две субрегиональные организации безопасности – ОБСЕ и НАТО.
Цель создания европейской организации безопасности – наделение ЕС собственным военным и
политическим потенциалом для проведения миссий гуманитарного и спасательного характера, ОПМ и
"управления кризисами", включая применение силы. Основы Общеевропейской политики безопасности
и обороны разработаны на неофициальном саммите министров обороны (2000 г.). Было принято
решение о подготовке Комитета по политике и безопасности, Военного комитета и Военного штаба. В
качестве основных задач Общеевропейской политики провозглашаются проведение операций по
предотвращению или урегулированию конфликтов на европейском континенте; гуманитарные акции,
эвакуация граждан; миссии по восстановления мира.
Формирование Общеевропейской политики безопасности и обороны завершилось на официальной
конференции министров обороны в г. Ницца (2000 г.). Были созданные постоянные оборонные
структуры ЕС, приняты установки по обеспечению военного потенциала, взаимоотношениям с НАТО и
другими государствами. Постоянные оборонные структуры ЕС:
1. Комитет по политическим вопросам и вопросам безопасности состоит из дипломатических
представителей государств-членов. Осуществляет политический контроль и стратегическое управление
ОПМ.
2. Комитет но военным вопросам состоит из представителей военных всех государств-членов. Дает
рекомендации военного характера.
3. Военный штаб занимается анализом ситуации, планированием до принятия решения.
Конференция в Пицце стала первым шагом на пути создания общего военного потенциала ЕС.
Обязательства государств-членов предусматривают создание резерва в 100 тыс. военнослужащих, 400
боевых самолетов и 100 военных кораблей. По оценкам экспертов ЕС, такой резерв позволяет
развернуть в течение 60 дней боевой корпус численностью 50–60 тыс. военнослужащих, включая
вероятность необходимости урегулирования одновременно двух кризисных ситуаций. Речь идет не о
создании "европейской армии", а о формировании многонациональных структур типа Еврокорпуса либо
об использовании национальных воинских контингентов.
На саммите в г. Гетеборге (2001 г.) члены ЕС согласовали методы сотрудничества системы европейской
безопасности с НАТО. Особо подчеркивалось, что новая система безопасности не является конкурентом
или альтернативой НАТО. Было принято Совместное заявление США и ЕС, где отмечалось, что
Общеевропейская политика усилит и ЕС, и НАТО. Положения о тесной координации с НАТО,
сохранении главенствующей роли альянса, включении в систему европейской безопасности государств
НАТО, не входящих в ЕС, закреплены в документах ЕС по созданию Общеевропейской политики
безопасности и обороны.
Формирование Общеевропейской политики безопасности и обороны получило новый импульс в
результате событий 11 сентября 2001 г. В Итоговом документе Чрезвычайного заседания ЕС (Брюссель,
2001 г.) подчеркнуто, что рост эффективности деятельности ЕС напрямую связан с темпами развития
европейской системы коллективной безопасности.
Россия принимает участие в ОПМ, проводящихся под эгидой ЕС, в частности, в Брюсселе 5 ноября 2008
г. было заключено Соглашение между Россией и ЕС об участии России в военной операции ЕС в
Республике Чад и Центрально-африканской Республике (ЕУФОР Чад/ЦАР).
ЗЕС создан в 1948 г. на основе Договора об экономическом, социальном и культурном сотрудничестве и
коллективной самообороне. Договор предусматривает автоматическое применение принципа
коллективной обороны в случае нападения на одну из стран – участниц. ЗЕС – это региональная
организация безопасности закрытого типа. Первоначальные члены – Бельгия, Великобритания,
Люксембург, Нидерланды, Франция. В 1954 г. присоединились Италия, Исландия, Норвегия,
Португалия и ФРГ. С самого начала проявились две альтернативные стратегии: Великобритания
выступала за наиболее тесное сотрудничество с США в рамках НАТО, а Франция отстаивала идею
более независимой европейской обороны.
До начала 1990-х гг. ЗЕС практически нс проводил самостоятельной политики, выступая придатком
НАТО, но являлся важным посредником в отношениях между НАТО, Великобританией и ЕЭС. Римская
декларация 1984 г. провозгласила ЗЕС "европейской опорой" системы безопасности в рамках НАТО. В
90-е гг. воинский контингент ЗЕС использовался СБ ООН для проведения ОПМ. 1997 г. – санкции СБ
ООН против бывшей Югославии (эмбарго на поставку оружия) – ЗЕС оказывал помощь по контролю за
их выполнением, осуществлял миротворческую миссию ООН в Боснии, Герцеговине и Хорватии.
С подписанием Амстердамского договора ЕС в 1997 г. и началом Общей внешней политики и политики
безопасности функции ЗЕС постепенно перешли к ЕС. Решение о передаче ЕС большинства
полномочий и оперативного потенциала ЗЕС было закреплено Марсельской декларацией ЕС в ноябре
2001 г. Процесс интеграции ЗЕС в ЕС был фактически завершен к 2002 г. Формально Договор о ЗЕС
истек в 2004 г., но ЗЕС не был распущен. Главная функция, оставшаяся у ЗЕС – коллективная
безопасность, ее передача ЕС пока что отложена. В марте 2010 г. было заявлено о прекращении
деятельности ЗЕС в 2011 г.
ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) – военно-политический союз, созданный
государствами СНГ на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992
г. Договор продлевается автоматически каждые пять лет. Участники: Армения, Казахстан, Киргизстан,
Россия, Таджикистан, Узбекистан. В 1993 г. присоединились Азербайджан, Грузия, Беларусь. В 1999 г.
Азербайджан, Грузия и Узбекистан (в 2006 г. восстановил свое членство) вышли из ДКБ.
В 2002 г. было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию;
были подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. В 2004 г. ГА приняла резолюцию о
предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в ООН. В 2009 г. представитель Секретариата ОДКБ
заявил, что Иран в перспективе может получить статус страны-наблюдателя в ОДКБ.
В 2009 г. лидеры стран ОДКБ одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования
(КСОР) и подписали Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ (14 июня
2009 г.). Коллективные силы должны использоваться для отражения военной агрессии, проведения
специальных операций по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной
организованной преступностью, наркотрафиком, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Однако документы по КСОР не были подписаны Узбекистаном и Беларусью, а такие документы могут
приниматься только на основе консенсуса (Правило 14 Правил процедуры ОДКБ 2004 г.). Таким
образом, говорить о легитимном создании КСОР в настоящее время не приходится.
83.Международное экологическое право как отрасль
современного международного права.
Международное экологическое право — это самостоятельная отрасль современного
международного права, регулирующая отношения между государствами и другими субъектами права,
по поводу рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей природной среды.
На современном этапе предметом правового регулирования международного экологического права
являются следующие блоки отношений:
1)ограничение вредных воздействий на окружающую среду;
2)установление экологически целесообразного режима использования природных ресурсов;
3)международно-правовая охрана природных памятников и резерватов;
4)международное научно-техническое сотрудничество в области охраны природы. Принципами
международного экологического права являются:- принцип международного природоохранного
сотрудничества;принцип неотъемлемого суверенитета государства над своими природными
ресурсами;принцип не причинения вреда окружающей среде;принцип международной
ответственности за экологический ущерб;- принцип предупреждения экологических последствий;принцип экологической безопасности;- принцип оценки трансграничных экологических последствий
планируемой деятельности. Основными источниками международного экологического права являются:
- Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве места обитания водоплавающих птиц (1971 г.);- Конвенция ЮНЕСКО об охране
всемирного культурного и природного наследия (1972 г.);- Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.);- Конвенция о
защите озонового слоя (1985 г.);- Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.) и
др.
84.Международное экономическое право как отрасль
современного международного права.
Международное экономическое право (МЭП) - это отрасль современного международного права,
регулирующая отношения между государствами и иными субъектами международного права в сфере
торгово-экономического, финансово-инвестиционного, таможенного и других видов сотрудничества.
Международное экономическое право состоит из подотраслей: международного торгового права;
международного финансового права, международного инвестиционного права, международного
банковского права, международного таможенного права и некоторых других. Среди принципов МЭП
необходимо выделить: принцип не дискриминации; принцип наибольшего благоприятствования при
осуществлении внешней торговли товарами; принцип права на доступ к морю государств, не имеющих
выхода к нему; принцип суверенитета над своими природными ресурсами; принцип права на
определение своего экономического развития; принцип экономического сотрудничества и др. Среди
источников МЭП выделяются: - универсальные договоры - Конвенция 1988 г. о международном
финансовом факторинге, Конвенция 1982 г. о международной купле-продаже товаров, Конвенция о
международной перевозке и др.;- региональные договоры - Договор о Европейском Союзе, Соглашение
1992 г. о сближении хозяйственного законодательства государств-участников СНГ и др.;- акты
международных организаций - Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г.,
Декларация об установлении нового международного экономического порядка 1974 г. и др.; двусторонние соглашения — инвестиционные договоры, торговые договоры, кредитные и таможенные
договоры между государствами.
Download